РОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

бесплатная горячая линия 8 800 777 32 63

Подписаться

Добрый день!
Мы будем рады вам помочь, на данный момент на сайте 199 юристов.

Какой у Вас вопрос? Опишите подобробнее вашу ситуацию.

Отвечаем в течении 15 минут

Размещая на сайте вопрос, комментарии, обсуждения, статьи Вы соглашаетесь с Правилами сайта и даёте согласие на обработку персональных данных.

Сроки для подачи гражданского иска в суд

25.07.2017 17:02:37 Александрова Альбина Александрова Альбина Отзывы Профиль

При подаче иска, важно соблюдать ряд формальностей. К таким формальностям относится соблюдение сроков давности. Ваше не соблюдение их, зачастую приведет к поражению в зале суда. Нужно понимать, для разного рода исков, сроки давности могут отличаться. Разберем некоторые варианты исков, а так же как они подаются в суд. Обращение за помощью, к специалистам в юридической консультации по подачи искового заявления в суд повысят ваши шансы, и облегчит процесс для вас.

Сроки для подачи гражданского иска в суд

Как подается иск в суд

Заявление подают личным обращением или через представителей. Иск подается непосредственно в судебные органы. В случаи если этим занимается представитель, ему необходимо иметь при себе документы, доказывающие его представительство и подтверждающие личность. Чаще используется стандартная форма, предоставления прав на представительство, но стоит учесть, что в соответствии со ст. 54 ГПК РФ, некоторые судебные иски, требуют специальной формы для доверенного лица. Нужно не забывать уложиться в срок для подачи искового заявления.

Сроки для подачи гражданского иска в суд

Правила подачи искового заявления

Ответить на вопрос чем регулируется подача гражданского иска в суд, могут юристы нашей фирмы, вот лишь небольшая общая консультация. Иск подается с требованиями подсудности и под ведомственности. В случае подачи иска к физ. лицу, происходит по месту жительства. При подаче иска к юридическому лицу, обращение происходит по месту нахождения организации. В случае филиала, иск передается по месту нахождения филиала.

Сроки давности для иска

Какие есть сроки при подаче заявления? При подаче иска вы можете столкнуться с двумя видами срока давности. Обычный, используется чаще, например, в кредитном споре равен он 3 годам. Специальный зависит от вида дела, по которому получен иск. Например, в случае оспаривания законности увольнения у вас будет уже не 3 года, а всего месяц. Страховым делам присущ срок давности до года, раздел имущества после развода могут иметь сроки до 3-х лет.

Так же существуют срок давности по искам до 5, 6 и 10 лет. Сроки эти предназначены для строительных подрядчиков, в случае загрязнения нефтью вод, танкерами, а так же для бытового подряда, если договор был выполнен недостаточно качественно.

Что касается начала действия срока для подачи документов в суд, регулируется статьям 191 ГК РФ и 107 ГПК РФ и может исчисляться месяцами или годами. Начинает идти срок для подачи искового заявления на следующий день, установленного законом.

Сроки для подачи гражданского иска в суд

Остановка исковой давности

Существует ряд исключений, а именно их 5, они способны остановит давность иска. Одна из этих причин, должна была произойти в последние пол года, перед обращением в суд. Первое зависит от непредвиденных обстоятельств, таки как землетрясение, цунами и прочих. Второй причиной является служба в зоне боевых действий или военное положение в стране. Третье отсрочка, выданная судом ответчику. Четвертая отмена нужной нормы права или остановка ее работы. Последней причиной является, если стороны пришли к согласию, обычно при этом используется посредник. Не получили остановку в связи с одной из причин, обратитесь к юристам за помощью.

Есть требования истца, не ограниченные сроком давности вовсе. К таким относятся:

  • Нанесение вреда здоровью или жизни истца.
  • Вернуть заблокированные средства в банке.
  • Защита имущественных прав.
  • Лишение имущества путем незаконной деятельности.

Существует ряд важных причин, таких как беспомощность или тяжелое заболевание истца. Бывает, когда суд делал исключения восстанавливая срок. Какие есть сроки еще, самый частый, по долгам.

Исковая давность по закону

Срок исковой давности не принимается автоматически. Суд принимает заявление и возбуждает гражданское дело. Рассмотрение дела происходит в обычном порядке, и так и будет происходить, пока одна из сторон не заявит об истечение срока давности, чаще это конечно делает ответчик.

После объявления ответчиком, про истечение срока давности иска, суд принимает информацию и это будет служить основной причиной для отказа истцу и дальнейшего поражения в деле. Ответчику необходимо заявить об истечении срока давности до вынесения окончательного решения суда, только в этом случае иные обстоятельства дела учитываться не будут, а использование исковой давности будет действительно.

Сроки для подачи гражданского иска в суд

Приложения к исковому заявлению

Узнать чем регулируется подача гражданского иска в суд, можно прочесть главу 12 ГПК РФ несущую требования. Ст. 132 ГПК РФ несет в себе список обязательных приложений.

  1. квитанция по оплате госпошлины;
  2. копия паспорта;
  3. документы, подтверждающие иск;
  4. правовой акт;
  5. ходатайство и заявление уже подписанные.

По всем вопросам можно обратиться к нашим юристам, имея большой опыт, они проведут грамотную юридическую консультацию по подачи искового заявления в суд. Вам не потребуется в этом кропотливо разбираться, профессионалы своего дела разложат все по полочкам, вы останетесь довольны. Лучшие юристы, дают лучшие советы и консультации, боитесь проиграть дело, обратитесь за помощью и вам обязательно помогут. Не позвольте нарушить ваши права или воспользоваться вашей юридической не грамотностью.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Комментарии

Выберите аватарку:

Выберите аватарку
Выберите аватарку

Ваше имя

Ваш e-mail

  • Эмоджи
  • Колобки
  • Стикеры
  • эмоджи 1
  • эмоджи 2
  • эмоджи 3
  • эмоджи 4
  • эмоджи 5
  • эмоджи 6
  • эмоджи 7
  • Стандартные
  • Психушка
  • Она и Он
  • Герои
  • Спортивные
  • стикер 1
  • стикер 2
  • стикер 3
  • стикер 4
  • стикер 5
  • стикер 6
  • стикер 7

Размещая на сайте вопрос, комментарии, обсуждения, статьи Вы соглашаетесь с Правилами сайта и даёте согласие на обработку персональных данных.

Консультация по Вашему вопросу

8 800 777 32 63

0

Шумаков и партнеры - закрылись: как вернуть свои деньги + новости, вкладчики, пострадавшие

Шумаков и партнеры - закрылись: как вернуть свои деньги + новости, вкладчики, пострадавшие

О сайте

На данный момент официальный ресурс компании (http://s-partners.pro/) уже не работает. Причин тому может быть несколько:

  1. Владельцы сами перестали оплачивать услуги хостинга.
  2. Хостинг отключил ресурс из-за жалоб.
  3. Была наложена блокировка со стороны провайдера.

Так или иначе, но сайт на момент размещения публикации уже не работает. Однако, мы можем узнать о том, что размешалось на нем ранее.

Открываем раздел контактов. Здесь представлена информация об "инвестиционном бутике". Видимо это такая новомодная трактовка простого термина "фонд". По заявлениям на официальном сайте, представители этой компании предоставляют консультационные услуги для обеспечения финансовой стабильности.

Формулировка раскрывающая суть работы компании очень размыта, но удивляться этому не стоит. Подобные аморфные формулировки очень любят использовать разного рода мошенники. Профессионализмом они, как правило, не отличаются. В списке ключевых задач тоже очень много воды и отсутствует конкретика. Этот инвестиционный бутик преследует цели совершенствования клиентского обслуживания, оптимизации сети продаж и т.п. А еще они заинтересованы в увеличении клиентской сети и повышении эффективности управления капиталом.

Не совсем понятно, что подразумевается под продажами. Ведь инвестиции это не продажи. Инвестиции это привлечение денежных средств в компанию на долгосрочную перспективу, ни о каких "продажах" тут и речи не идёт. Забавно, но одним из принципов инвестиционного бутика назвали меритократию. Надо сказать, что это очень забавное упоминание, которое может косвенно подводить к примерному возрасту создателей сайта. Но не будем пока углубляться в эту тему.

По данным с официального сайта, запущена компания была в 2016 году. А последний раз сайт обновлялся в 2018 году. Есть и контактные данные:

  1. Адрес в Москва-сити (с упоминанием этажа, но отсутствующим номером помещения или офиса).
  2. Телефон (+7 (499) 375 88 99).
  3. Адрес электронной почты (на корпоративном домене).

Всё, больше об этой компании ничего клиентам известно не было.

О разделе с "достижениями"

На сайте Шумаков и Партнеры регулярно размещалась информация об инвестиционных портфелях. Правда вместо достижений они публиковали условия открытия инвестиционных портфелей. Среднестатистический портфель с главной страницы можно охарактеризовать следующим списком условий:

  1. Прибыль не менее 30-40 процентов.
  2. Номинальный депозит в 120 тысяч долларов США.
  3. Риски на уровне 20-30 процентов.

Кроме того, на главной же странице была информация об "экспертах". Вот только есть один забавный нюанс. Судя по содержанию этого раздела, он был исключительно статейным. Иными словами, там публиковались обычные новости и какие-то простые тематические статьи. Какое всё это отношение имеет к реальным представителям компании, являющимся "экспертами", нам не совсем понятно. Но новичок едва ли углублялся в этим "ненужные детали".

Еще на главной странице были данные по валютным парам и самым популярным индексам.

Об услугах компании Шумаков и Партнеры

Всем своим клиентам представители компании предлагали несколько услуг. Первая это консультационное управление. Что скрывается под этой формулировкой никто не поймет, поэтому приведем определение, которое было дано мошенниками. Консультационным управлением они назвали услугу, которая подойдет для:

  1. Опытных инвесторов.
  2. Новичков.

Сама услуга заключается в том, что вам предоставляют информацию в виде дайджеста о текущей ситуации на международных рынках и фондовых биржах.

Консультационное управление предполагало выдачу каких-то отдельно подготовленных материалов, обзоров и рекомендаций. Все эти материалы, по заявлениям на главном сайте, предоставлялись целым "аналитическим департаментом".

А еще под консультационным управлением подразумевался назначенный советник по финансам. Уже догадываетесь к чему всё идет? Да, это стандартная схема обмана у черных брокеров. Только в данном случае этот проект назвали "инвестиционным бутиком". Общий смысл финансового советника в том, чтобы сформировать портфель клиента из различных финансовых инструментов. Естественно, по заявлениям на официальном сайте, исходя из:

  1. Доходности.
  2. Рисков.
  3. Сроков.
  4. Пожеланий клиента.

Однако, на деле, никогда пожелания клиента учитываться не будут. Хотя подробное объяснение касаемо того, почему нужно взять предложенные ценные бумаги, мошенники все-таки обещали.

Однако, консультационное управление это еще очень "легкий вариант". Естественно, для создателей "бутика" интерес состоял в том, чтобы клиент воспользовался услугами доверительного управления. Потому что именно по этой схеме денежные средства клиента целиком и полностью переходят под управление представителей компании. И вот в этом случае можно делать с клиентом практически все что угодно.

Услуга доверительного управления не нова. Другой вопрос в том, что доверительное управление это сфера, в которой огромное количество мошенников. Как раз такими мошенниками оказались и представители фонда Шумаков и Партнеры. Но об этом чуть позже. Они предлагали передачу активов под управление опытных сотрудников. Управляющий в такой схеме должен выполнять всего одну простую задачу. Он должен увеличивать объем денежных средств клиентов, правильно вкладывая капитал. По заявлению представителей этого инвестиционного "бутика" они вкладывали в:

  1. Акции российских компаний.
  2. Акции зарубежных компаний.
  3. Другие финансовые инструменты.

Однако, ни одного доступного способа проверить достоверность опубликованной информации у клиентов не было.

На официальном же сайте мошеннического фонда остались планы с инвестиционными стратегиями. И вот в этих инвестиционных стратегиях особый интерес вызывают технические данные. Например, целевая доходность здесь предлагалась от 8 до 12 с половиной процентов. По сути, это доходность банковских депозитов.

Кроме того, срок управления (контракта) был минимум 36 месяцев. А значит, вы даже по условиям договора, почти забывали о деньгах на 3 года. Еще на сайте указан какой-то странный показатель под названием "уровень защиты капитала". Что подразумевается под этой фразой не совсем понятно, потому что ни о какой защите капитала в контексте данной компании даже говорить не приходится. Ведь это юридическое лицо с офисом в Москва-Сити и невнятными представителями. Ни о каком авторитете речи не идет. Опыт работы представители "инвестиционного бутика" не могли бы подтвердить даже при всем желании. Потому что о них никто ничего до этого не знал.

А рекомендуемая сумма для стандартного портфеля это 300 000 долларов США. Согласитесь, аппетиты у них были достаточными. Размер же вознаграждения (по всей видимости для управляющего) это 25 процентов. Даже если положить вышеупомянутую сумму на банковский депозит, то потерь будет меньше. Ведь по закону НДФЛ с процентного дохода всего 13%.

О целевых программах и росте ставок

Да, у представителей компании однозначно были серьезные амбиции. Потому что для некоторых планов инвестирования они устанавливали нижнюю планку депозита в 300 тысяч долларов США. При следующих условиях:

  1. Риски отсутствуют (это невозможно).
  2. Прибыль в 12 процентов (по максимуму).

Для других инвестиционных планов предлагались условия поскромнее. Один из планов предполагал доходность до 40 процентов (минимум 24). Со сроком контракта на управление минимум в 12 месяцев. И рекомендуемой суммой депозита в 50 тысяч долларов США. Естественно, комиссия на таком инвестиционном плане уже увеличивалась.

Ну и самая "доходная стратегия" заключалась в том, что вы вкладывали около 50 тысяч долларов США на срок от 12 месяцев. А управляющий мог заработать вам от 15 до 80% доходности. Что уже начинает походить на финансовую пирамиду. Потому что передавать деньги в доверительное управление под такие условия никто в трезвом уме не станет.

При этом, обещания высокой доходности вообще никак не коррелировали с уровнем "защиты капитала". И на средних тарифах и на высоких, уровень защиты капитала у мошенников из "Шумаков и Партнеры" оставался в барьере 65 процентов. Что никак не удастся соотнести с математикой и логикой. Впрочем, если мы не будем забегать вперед, то вскоре узнаем, что о математике и логике в этой компании вообще ничего знать не хотели. Они преследовали совершенно другие цели.

Больше ничего интересного на сайте этого инвестиционного фонда нам обнаружить и не удалось.

Есть еще упоминание на сайте HH, но компания там появилась исключительно в качестве работодателя. И то, ни одной открытой вакансии нам обнаружить не удалось. Лишь информационная страничка с логотипом и больше ничего.

Интересен и тот факт, что еще в середине 2020 года сотрудники проявляли активность. Давайте разберем один из крайне интересных отзывов, оставленных представителем этой компании.

Что говорили представители фонда о себе?

В комментариях под одним из отзывов человек просто описал свои мысли вслух. И рассказал о том, что суммы для инвестиций в Шумаков и Партнеры требуются серьезные:

  1. Минимум 50 000 долларов.
  2. Рекомендуют от 300 000 долларов.

Человек очень грамотно подошел к вопросу, обыграв тему доверия. Кроме того, был поднят вопрос отсутствия лицензии от Центробанка.

На удивление, представитель "инвестиционного бутика" не заставил себя долго ждать. Он рассказал о том, что номинальной суммы (пороговой) для начала сотрудничества нет. И заверил комментатора в том, что у них есть клиенты, начинающие с суммы в 1 тысячи долларов США.

Тут раскрывается первое сомнение. Серьезные и крупные компании как раз устанавливают номинальные ограничения для клиентов по суммам депозитов. И никогда не идут "навстречу". Потому что это порог входа. Здесь же мы видим представителей "серьезной компании", которые готовы принимать и такую "мелочь" как 1 тысяча долларов. Да, на рынке инвестиций это действительно мелочь.

Есть и другие отзывы о компании. Например, в комментариях появились граждане, работающие с представителями компании по направлению "арбитраж трафика". Они сообщили о том, что даже обещанное вознаграждение в 10 процентов им выплачено не было.

Последние новости

Ну и 8 апреля в издании Коммерсантъ появилась одна интересная новость. Дело в том, что соучредителей вышеописанного "инвестиционного бутика" все-таки задержали. Это достаточно странная новость, ведь обычно, мошенники к моменту начала работы правоохранительных органов уже успевают покинуть территорию Российской Федерации. Но не в этот раз. Задержали:

  1. Г. Ганца.
  2. Дениса Шумакова.

Надо полагать, что пострадавшие в инвестиционной компании теперь получили реальный шанс для возврата своих денежных средств. Пусть и путем взыскания. Официально список обманутых вкладчиков еще не сформирован, так что говорить о каких-то конкретных суммах ущерба пока не приходится. И вместе с тем, новости хорошие.

Задерживали представителей нашумевшего фонда с разницей в несколько дней. Уже возбуждено уголовное дело по 159 статье Уголовного Кодекса (часть 4-я)."Мошенничество".

При обыске в офисе инвестиционного фонда нашли очень много интересных документов, а также методичек. Дело в том, что в методичках были инструкции, которые предписывали регламент поведения для сотрудников на случай появления представителей правоохранительных органов. По всей видимости, организаторы мошеннического фонда прекрасно знали чем всё закончится, неспроста они подготовили эти методички.

Интересна и схема привлечения клиентов. Уже есть данные о том, что клиентов перехватывали в банковских организациях напрямую. Иными словами, когда гражданин размещал у себя на депозите крупную сумму денег, он мгновенно попадал "в поле зрения" мошенников. И они начинали его "обработку". Основной акцент ставили на том, что в банке получить процентную прибыль при всем желании не удастся. А вот в фонде получится увеличить капитал в несколько раз.

И самое интересное: мошенники начали использовать обновленный подход. Теперь они "разводят" клиента, зная о суммах, которые он хранит на счетах. 3-4 года назад представители мошеннических инвестиционных фондов подобной наглости себе не позволяли. Представители компании "Шумаков и Партнеры" работали как танк, не оставляя клиенту даже шанса для отговорки.

Количество пострадавших пока не установлено. Однако, на момент размещения этой публикации цифры следующие.

  1. Текущая сумма ущерба уже превысила 300 миллионов рублей.
  2. Установлено 50 пострадавших.

Согласитесь, достаточно немалые деньги. Есть информация о том, что компания Северный Капитал, которая располагается в том же месте, принадлежала вышеупомянутому коллективу мошенников. Дело все в том, что связь уже была установлена напрямую.

Детали дела

По данным от пострадавших, на уступки представители инвестиционного бутика шли очень неохотно. Да, для некоторых очень осторожных и скептически настроенных клиентов действительно делали исключение, позволяя вложить "тестовую сумму денег" в виде 1000 долларов. Однако, такие "поблажки" делали не для всех, а лишь для единичных клиентов. Кроме того, отделаться 1 тысячей клиент шанса не имел, потому что менеджер уже через 1-2 месяца начинал агрессивно навязывать:

  1. Новые услуги.
  2. Улучшенные условия.

Взамен, нужно было сделать увеличенный депозит. Под таким напором клиент сдавался. А вот когда речь заходила о возврате денег, представители компании проявляли все свои творческие способности. Одним говорили об обвалах на финансовых рынках. Вот только нельзя говорить об обвалах на финансовом рынке, гарантируя при этом "защиту капитала".

Другим рассказывали о международных санкциях, которые повлияли на скорость вывода денежных средств. Тоже забавное оправдание, учитывая "размер компании". Ни о каких санкциях в отношении обычного юридического лица с офисом в Москва-Сити даже речи быть не могло.

Самым скептически настроенным клиентам сотрудники фонда показывали распечатанные отчеты. Естественно, отчетная документация была фальшивой. Однако, некоторых клиентов таким образом мошенники убеждали в том, что дела идут отлично. Более того, некоторые пострадавшие, вместо того чтобы продолжить настаивать на возврате денег, вкладывали еще. Потому что отчетность их убеждала в том, что все замечательно. И это лишь малая часть того, что происходило за дверями неприметного офиса.

Заключение

Помощь обманутым вкладчикам может оказать профессиональный юрист. Если вы пострадали от рук представителей этого фонда, обратитесь за юридической консультацией в ближайшее время. Чем раньше вы начнёте действовать, тем лучше.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

МосТрансБанк и Банк "Век" - проблемы возврата вкладов + обманутые вкладчики

МосТрансБанк и Банк "Век" - проблемы возврата вкладов + обманутые вкладчики

Сама сложившаяся ситуация с банком Мострансбанк, и , что может произойти с банком АКБ «ВЕК», напоминает старые добрые времена когда вкладчики не имеют возможности получить в срок свои деньги которые они положили в банк, а так же складывается ситуация,  в которой никто никому не должен, а у людей забрали деньги и в положенные сроки пока ни кто ни чего не вернул.

По действующему законодательству РФ, банк обязан вести полный реестр вкладчиков и четкий реестр сумм которые вложены в банк физическими лицами.Но как показала практика, банки не всегда действуют по законодательству и соблюдают правила которые писаны законами. В сложившейся ситуации, АКБ "Мострансбанк", не подал достоверных сведений в Агентство по Страхованию Вкладов (АСВ), а так же такое может быть и с Банком "ВЕК", о общем количестве вкладчиков, так же о суммах вкладов, которые должны были быть у физических лиц и из-за этого, все вкладчики кто написал заявления в АСВ на выплату до 1 400 000 рублей, получили письменное подтверждение того, что  АКБ "Мострансбанк", достоверно не подал сведения в АСВ, у всех очень маленькие вклады, но данные эти недостоверны из-за того, что банки своими действиями скрыли полные и достоверные сведения о вкладах и подали не достоверные сведения в АСВ.

Но не все вкладчики предпринимают действия по возврату вкладов, хотя времени для возврата своих денег не так уже и много. Для возврата денег с банков, АКБ "Мострансбанк", и иных банков кто не подал сведения в АСВ или подал не достоверные сведения в АСВ, нужно писать в банки обоснованную претензию, обращаться в прокуратуру, а так же нужно идти в суд для восстановления своего права и включения в реестр для выплаты от АСВ до 1 400 000 рублей.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Уголовная ответственность и виды ответственности: наказание за преступление + задержание, арест, срок

Уголовная ответственность и виды ответственности: наказание за преступление + задержание, арест, срок

Какие основания существуют в рамках уголовной ответственности?

Начать следует с того, что основание тут рассматривается не как часть правоприменения. А с позиции философских измышлений. В этом контексте, основание для уголовной ответственности это:

  1. Неодобрение общества.
  2. Свобода воли человека.

Иными словами, уголовная ответственность применяется на основании того, что человек зная о порицании и запретности определенных действий, все-равно их совершает. Да, сторонники отдельных течений и политических движений могут высказать своё возражение на этот счет. По поводу того, что общество и государство выставляют рамки дозволенного, и волю можно проявлять лишь в установленных границах. И будут правы. Проблема только в том, что без этих границ станет еще хуже. Никому не хочется жить в зоне постоянных военных действий. Если все получают право на убийство без наказания, то уже завтра государство исчезает.

Разумеется, если свободы выбора нет, то и говорить об уголовной ответственности не приходится. И это то, чем ошибочно многие оперируют. Дело в том, что само по себе право не оперирует морально-этическими категориями. Да, убивать безусловно плохо. Вопрос только в том, что закон не оперирует понятиями хорошо/плохо. Этим могут оперировать философы, социологи или даже родители нашкодившего школьника. А право оперирует совершенно иными величинами. В контексте уголовного производства применяется 2 нормы, это диспозиция и санкция. Диспозиция описывает совершаемое действие, а санкция определяет и классифицирует вид наказания, которое за это преступление последует. Всё.

При этом, философские основания для уголовной ответственности трактуются и применяют очень в широком диапазоне. Потому что позиция описанная выше, это лишь квалификация социальной философии. А это, как вы можете догадаться, не единственное философское направление, которое описывает уголовную ответственность.

Не стоит забывать и о том, что в российском уголовном праве ответственность квалифицируется на базе нормативистской теории. Эта теория уголовного права предполагает наличие и разделение целой группы оснований для уголовной ответственности. Речь о следующих основаниях:

  1. Юридическое.
  2. Социальное.
  3. Реальное.

Разумеется, для каждого из оснований есть своя квалификация и целая система терминов. Так что в этом контексте, тоже не все так просто, как может показаться изначально.

Например, если мы говорим о ключевом мнении нормативистской теории, то тут всё предельно просто. Фактически, основанием будет считаться соответствие преступлению, а точнее, его составу. Если ваши деяния соответствуют составу преступления, значит вы понесете уголовную ответственность. Это достаточно простая связка, которая и главенствует в российском уголовном праве. Более того, именно об этом говорится в отдельной статье Уголовного Кодекса России (под номером 8).

Об индивидуализации и дифференциации

Под дифференциацией мы подразумеваем ничто иное, как разделение. И разделение это применяется к уголовной ответственности. Разделять уголовную ответственность можно отнюдь не всегда, а лишь при определенных обстоятельствах. Это больше вопрос индивидуального подхода и области правоведения, в которой ответственность будет дифференцироваться. Нежели какой-то универсальный принцип, который может быть применён повсеместно, стоит об этом помнить. Сама по себе дифференциация обычно влияет на:

  1. Разновидность ответственности.
  2. Размер этой самой ответственности.
  3. Категоризацию самого преступления и т.п.

И неизбежно, вслед за разделением ответственности за преступление, следует индивидуализация. Иными словами, за преступление сегодня не карают всю семью преступника. И его соседей по дому тоже никто не будет расстреливать. Никакой дефенестрации публичной тут не предполагается. Уголовная ответственность позволяет определить конкретное наказание для определенного человека. Если преступление совершалось целой группой лиц, то, как вы можете догадаться, понесут ответственность все, кто совершал это действие.

Как реализуется уголовная ответственность?

Уголовная ответственность наступает не по умолчанию, а лишь результате обвинительного приговора. Отсюда можно сделать вывод о том, что сам процесс наступления уголовной ответственности достаточно сложен в исполнении. В частности, последствием уголовной ответственности может быть:

  1. Публичное порицание.
  2. Крупный денежный штраф.
  3. Условное осуждение.
  4. Тюремное заключение.
  5. Разного рода работы (обязательные, принудительные и т.п.).

Кстати, на территории Российской Федерации уголовная ответственность для юридического лица отсутствует как класс. Иными словами, приговорить компанию не получится. Ее можно ликвидировать или посадить ее генерального директора или учредителей. Но само по себе юридическое лицо не может понести уголовную ответственность.

Это как раз тот самый принцип дифференциации. Фактически, если была доказана связь юридического лица с преступлениями, то тут наказание будет разделено. Сама компания скорее всего будет просто ликвидирована, а уголовную ответственность понесут ее сотрудники, учредители, директор и т.п.

Разумеется, есть отдельный набор санкций и для юридических лиц. В частности, для юридических лиц есть целый набор санкций:

  1. Ликвидация компании (в принудительном порядке).
  2. Лишение послаблений и льгот (применяется лишь в исключительных случаях).
  3. Отзыв лицензии (что означает приостановку деятельности компании и практически является первым этапом ее ликвидации).
  4. Штрафные санкции (по аннуитетной схеме).
  5. Кратные штрафы (при наличии дохода, полученного незаконным путём).
  6. Штраф в фиксированной сумме.

Кстати, в некоторых странах уголовная ответственность может проявляться очень нестандартным способом. Речь о кастрации педофилов и других спорных, с позиций некоторых правовых школ действий. Это обычно называется принудительными медицинскими мерами. При этом, не все меры принудительного характера проявляются лишь в кастрации.

В контексте российского права, обычно это меры, которые нацелены на не самого адекватного гражданина, совершившего преступление будучи в опьянении. В каком конкретно опьянении он был, наркотическом или алкогольном уже особой роли не играет. Мы поговорили о формах уголовной ответственности, в контексте реализации. Но что с самим процессом? Все предельно просто. Сама уголовная ответственность претерпевает несколько итераций в процессе ведения дела.

Сама по себе ответственность (уголовная) будет установлена государством в виде конкретного запрета. Этот запрет абстрактен, а не реален. Что это значит? Это означает буквально следующее:

  1. Технически, наличие статьи за убийство, не мешает преступнику его совершать.
  2. Превентивное право на уровне действующего законодательства сегодня не закреплено.

Да, можно согласиться с позицией о том, что все-таки, сама реальность наказания и его неотвратимость (хоть тут стоит использовать вероятностный подход), должна останавливать большинство потенциальных преступников. И в теории, исполняемость уголовного законодательства действительно останавливает потенциальных преступников. Или не останавливает, потому что каждый год совершаются десятки тысяч разных уголовных преступлений.

Проблема еще и в том, что собрать статистику "пугливых потенциальных преступников" при всем желании не получится. Потому что нельзя сказать что ваш сосед явно намеревался вас убить. Он мог выражать угрозы, но это уже является уголовным преступлением (в теории). На практике, же нужно подтвердить свои слова действием. Универсальная формула "когда убьют, тогда и приходите" отражает нынешние реалии и систему правоприменения.

И эта система правоприменения обусловлена практикой. Далеко не все обещания и угрозы действительно реализуются на практике. Это мы еще не говорим о том, что в подавляющем большинстве случаев, любые крики об угрозах являются лишь аргументом в конфликте. Некоторые читатели сейчас могут возмутиться тому, что написано. Но не стоит принимать все близко к сердцу. Дело в том, что достаточно лишь рассмотреть 2 простых примера, в которых вы будете непосредственным участником.

Предположим, вы поскандалили со своей женой в очередной раз. А она позвонила в полицию и обвинила вас. В том, что вы домогались до вашей дочери и вообще угрожали ей убийством. Если она кому-то расскажет. Теперь представьте себя на месте злобного соседа, который поспорил с другим гражданином этажом выше. Вы вызываете полицию и заявляете, что гражданин хотел вас убить. Хотя он всего-лишь пообещал это сделать, и никаких явных признаков того, что это могло случиться, на данный момент не усматривается.

В первом случае, полицейским придется проявить недюжинную объективность и спокойствие, чтобы не отправить невинного человека за решетку. Подобными обвинениями сегодня любят раскидываться, и очень часто "Фемида" оказывается не только слепой, но и глухой, а также недееспособной. В этом контексте, по подобным обвинениям в России сложилась негативная судебная практика. При том, что без явных доказательств никого отправлять в тюрьму не должны.

Второй пример тоже показателен. Граждане очень сильно любят вызывать полицию буквально по каждому поводу и без. Следовательно, даже если вы напишете заявление, его скорее всего рассмотрят и оно будет отклонено. Так как состава преступления не усматривается.

Сам по себе правовой запрет уголовного характера устанавливается на основании его общественной опасности. Кроме того, для того чтобы запрет наступил, нужно:

  1. Собрать доказательную базу.
  2. Получить подтверждение от свидетелей.
  3. Доказать совершение преступления.

При этом, сам процесс наступления уголовной ответственности имеет еще и несколько стадий:

  1. Человека задерживают.
  2. Допрашивают.
  3. Принимается решение.

Если решение положительное, то заводится уголовное дело. После этого выносится решение об избрании меры пресечения. В большинстве случаев эта мера будет заключением под стражу. Что уже по сути означает уголовное привлечение за преступление. Ведь вы уже начинаете отбывать наказание за совершение преступления, если вы виновны. А если вы невиновны, то в лучшем случае вы потеряете много времени в следственном изоляторе и выйдете на свободу. Никаких существенных компенсаций у нас несправедливо привлеченным к ответственности не платят.

Домашний арест применяют не так уж и часто, тут все очень сильно зависит от вашего адвоката. Если у вас хороший специалист, а преступление в котором вас обвиняют не является тяжелым, то можно получить и домашний арест. Практика показывает, что зачастую на домашний арест граждане выходят не сразу. Все развивается по следующему сценарию:

  1. Суд принимает стандартное решение об избрании меры пресечения (содержание под стражей).
  2. Вы отправляетесь в следственный изолятор.

После этого, уже будучи в изоляторе, вы можете подать ходатайство об изменении меры пресечения. Тут важно помнить о том, что в 89% случаев мера пресечения изменена не будет. Нужен очень хороший адвокат, а сам обвиняемый должен иметь чуть ли не безупречную репутацию. И даже в этом случае вероятность пересмотра меры пресечения очень мала.

Не забывайте о том, что домашний арест это лишь улучшение условий содержания. Да, вы оказываетесь дома, но покинуть территорию вы не можете. За любое существенное нарушение вы рискуете отправиться обратно в следственный изолятор, и во второй раз оттуда уже до суда не отпустят.

О высшей мере наказания

Самая жесткая санкция среднего уровня по действующему уголовному законодательству это реальный уголовный срок. А вот с высшей мерой наказания сегодня у нас все очень просто:

  1. Как наследие СССР, высшая мера наказания до определенного момента была расстрелом.
  2. Сегодня это пожизненное заключение.

Для тех кто интересуется правом, сразу скажем о том, что смертная казнь в России никуда не исчезла. Просто в связи с перестройкой и необходимостью встраивания в "новый мир", представителям России пришлось подписать некоторые международные соглашения и акты. Они и привели к тому, что смертная казнь официально использоваться перестала. Фактически, смертная казнь у нас есть в уголовном праве, но она не применяется. Потому что действует законодательный мораторий. Сегодня любое преступление, за которое полагается смертная казнь, у нас заменяется пожизненным лишением свободы.

Кстати, смертная казнь, как одна из санкций по уголовному праву до сих пор очень активно применяется в Соединенных Штатах Америки. Если взять статистику "смертников" за 2016 год, то количество заключенных, которые ожидают своей смерти было самым большим именно на территории США,

В среднем же по миру, каждый год от смертной казни на Земле погибает от 1 до 1.5 тысяч человек за 12 месяцев. Но только при условии, что мы берем официальную статистику и учитываем исключительно "легитимные" смертные приговоры. Потому что если расширять термин смертной казни, то цифры статистики окажутся весьма заниженными. Возможно в 20-30 раз. А возможно и в сотни. В этом смысле, использование термина смертная казнь без правового и юридического контекста, вообще запутает любого человека. Ведь в теории, к смертной казни могут приговорить временные суды ополчения в какой-нибудь арабской республике.

Практика показывает, что даже легальная смертная казнь это не такой простой процесс, как может показаться изначально. Особенно если мы говорим о США, Ведь фактически, у нас уже есть несколько примеров "смертников", когда человек мог ждать более 30 лет исполнения своего приговора.

Связано это еще и с тем, что приговор к смертной казни это достаточно сложная, с этической и правовой точки зрения процедура. Если мы не говорим о военном времени и других экстраординарных событиях. Смертная казнь имеет специфическую проблематику. Она заключается в том, что рано или поздно, могут казнить невиновного или психически нездорового человека. И таких прецедентов уже было предостаточно. Когда в России говорят о судебной системе, то подразумевается, что дело доведенное до заседания уже скорее всего будет выиграно, а приговор будет обвинительным. В случае с США и некоторым другими странами, это работает не совсем так. Даже в контексте смертной казни.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Состав преступления: понятие состава преступлений + ответственность, установить, сроки

Состав преступления: понятие состава преступлений + ответственность, установить, сроки

Как понимается состав преступления?

Понятие состава преступления впервые появилось еще в 16 веке. И вместе с тем, сам состав преступления до определенного момента (а именно, до 19 века) был:

  1. Следами.
  2. Свидетельствами о том, что преступление было совершено.
  3. Вещественными доказательствами.

Да, это понятие англоязычное, и изначально, первичного значения состав преступления не имел. Уже намного позже с развитием современного правоведения состав преступления станет тем, что есть сегодня. Первичный термин так и остался процессуальным (в контексте уголовной квалификации). Нежели правовым. И вместе с тем, состав преступления сегодня несет совершенно иное содержание, отличное от того, что было ранее.

Фактически, состав преступления всегда был доктринальным понятием. Интересно и то, что в подавляющем большинстве государственных систем по всему миру состав преступления отсутствует как правовая категория. Даже в англосаксонской правовой семье состав преступления практически не применяется. Фактически, в зарубежных правовых системах используют локальные категории, а именно:

  1. Преступление.
  2. Деяние.

А уже эта элементная база может быть разделена на целый фундамент субъективных и объективных составляющих. Кроме того, во французской правовой системе элементы имеют своё локальное деление. Есть аналогичный термин в действующем законодательстве Германии. На уровне Уголовного Кодекса. Однако там используется немного другое содержание и понятие. Дело в том, что это конструкция "состав закона". Так вот, этот состав являет собой совокупность признаков деяния:

  1. Субъективных.
  2. Объективных.

При этом, вся эта совокупность признаков закрепляется на уровне уголовно-правовых норм. Так что можно сказать, что в каком-то смысле состав закона схож с предметом нашей сегодняшней публикации. И вместе с тем, определение это соответствует скорее понятию классического уголовного права.

Ситуация с составом преступления на территории России

А теперь о сущности состава преступления на территории нашей страны. Дело в том, что категория состава преступления свойственна как раз для советской школы права. И уже оттуда состав преступления "перекочевал" в российское правоведение. Да, осталось достаточно большое количество вопросов, которые можно квалифицировать как дискуссионные. И вместе с тем, состав преступления прочно укрепился в действующем российском законодательстве. Даже несмотря на то, что есть несколько сторон для определения подхода к этому термину. Все настолько сложно. Давайте разберем обе позиции:

  1. Система собственного изобретения.
  2. Заимствование из правовой школы Германии.

Итак, первый подход позволяет определить состав преступления как целую совокупность или даже выстроенную систему. Эта структура складывается из разных признаков и элементов. Всё вместе это и создает само преступление. При этом, противопоставлять преступление составу категорически в этой позиции не рекомендуется. Считается, что состав является частью преступления, притом очень значимой. В контексте юриспруденции, разумеется.

Фактически, на понимании этой позиции и зиждется все нормы. Речь не только об уголовных нормах. Но и нормах уголовно-процессуального характера.Фактически, концепция тут складывается очень простая. Состав будет находиться в самом преступном деянии. По такой версии, состав преступления, как отдельная и реальная правовая категория, вполне себе жизнеспособен. Разумеется на основании того, что есть система (реальная) признаков деяния. И признаки эти охарактеризуют состав преступления как деяние, которое представляет общественную опасность.

Вот как раз текущая судебная практика в России как раз предполагает применение этой позиции, или подхода если угодно. Фактически, преступление и состав не могут быть заменены друг другом. Потому что одно есть часть другого, они являют собой полноценную структуру. Следовательно, разделить их не получится. А в случае с термином состав преступления, определяют лишь содержится он или нет в рассматриваемых деяниях. Не более того. Но есть и другой подход.

Другая позиция является нормативистской. Так вот, эта позиция предполагает прямое заимствование из немецкой модели права. Помните мы упоминали выше о составе закона? Так вот, как раз по этой позиции состав закона уравнивается. С составом преступления. Фактически, это совокупность или база признаков, которые позволяют определить деяние. Предусматриваются эти признаки по уголовно-правовой теории или по конкретному закону уголовного характера. А еще тут есть несколько альтернативных инструментов для определения такого состава преступления.

Важным различием является тот факт, что материальное содержание у признаков по составу преступление отсутствует вовсе. Что накладывает свои издержки и проблемы. Как мы уже говорили выше, такая позиция сегодня в России не используется. Так что актуальным можно назвать только первый подход. Да, в среде правоведов можно столкнуться со сторонниками второго подхода. Но на деле работает только первая позиция. Таким образом состав преступления у нас является лишь частью самого деяния. Или преступления.

О соотношениях

Как мы уже сказали выше, соотносить состав преступления с самим преступлением можно и нельзя одновременно. Потому что на этот счет до сих пор ведется ожесточенная дискуссия. Потому что есть 2 кардинально разных понятия:

  1. Философская категория.
  2. Явление и понятие.

В первом случае преступление будет соответствовать понятию единичного. А если мы говорим о норме права, то это с позиции философии категория общего. Состав преступления исходя из такого подхода будет вообще "особенным". Получается достаточно пространная конструкция:

  1. Преступление (единичное).
  2. Состав преступления (особенное).
  3. Общее (ответственность за совершенные деяния).

Получается, что состав преступления таким образом у нас становится неким "мостом" между единичным и общим.

Опять-таки, это мы разобрались только в одной концепции. Потому что есть и другая. Она предполагает, что составом преступления следует называть абстракцию:

  1. Законодательного характера.
  2. Научного характера.

Отсюда можно сделать вывод о том, что состав тут является моделью. Следовательно, смешивается форма, содержание, конкретное и абстрактное. И это тоже еще одна обособленная трактовка. Потому что есть и другие позиции по этому вопросу.

Опять-таки, проблемы дискуссионного характера возникают даже там, где им совсем не место. Например, если мы говорим о соотношении самого преступления с составом, то тут есть 2 разночтения. В первом случае мы говорим о том, что состав преступления является понятием в каком-то событии или фактическом явлении. А само преступление и будет считаться явлением.

И даже на эту позицию найдутся свои критики. Так называемая "оппозиция". Сторонники противоположного лагеря считают, что все признаки явления должны входить в само понятие. А состав преступления отражает лишь часть признаков, но не все целиком. Согласитесь, понятнее ничего не стало. А ведь это мы только разбираем понятийный аппарат и соотношения.

Какие бывают признаки совершенного преступления?

Здесь мы не будем рассматривать всё в совокупности, с отражением мнений всех сторон и правоведов. Потому что посвятить этой теме можно еще с десяток публикаций. И так до конца "объять" всю систему понятий, мнений и позиций не получится. Фактически, в признаках долго "копаться" не придётся. Потому что по действующему законодательству, признаки преступления уже давно систематизированы. Это:

  1. Наказуемость.
  2. Противоправность (уголовного характера).
  3. Характер деяния (общественно опасный).
  4. Виновность.

При этом, даже это законное определение признака преступления не совсем соответствует действительности. Но почему? Тут тоже не все так просто.

Фактически, проблема несоответствия может быть решена исключением наказуемости. Потому что это последствие уголовно-правового характера. Попробуйте поразмыслить над тем, что не всегда за преступление человека осуждают. Иными словами, наказуемость не всегда реализуется в реальности. В самом начале мы уже говорили о том, что достаточно лишь выбросить один из признаков, и преступление перестает быть таковым.

По такой логике, преступление, которое не предполагает признака наказуемости, вообще не является чем-то серьезным. Раз наказуемости нет, значит и самого преступления нет. Но это в корне неверный подход. Поэтому наказуемость нужно убирать из перечня обязательных признаков. Потому что даже если за преступление никого не наказали, оно не перестает быть совершенным. Следовательно, преступление должно расследоваться и далее. Или откладываться в архив, а потом возобновляться. Правда тут могут вмешаться сроки давности. Ведь по некоторым преступлениям на территории Российской Федерации есть сроки давности. И в случае, если преступника вовремя не поймали, он в лучшем случае отделается "натянутой санкцией" в виде штрафа или чего-нибудь еще. А в худшем случае вообще никакого наказания не понесёт, что происходит достаточно часто. Но только в отношении очень специфических граждан, как вы уже могли догадаться.

Разновидности состава

Итак, в уголовном праве состав преступления может быть классифицирован по следующим ветвям:

  1. Конструкция.
  2. Структура.
  3. Степень опасности (общественный характер).

Поэтому, грубо говоря можно выделить сразу несколько групп для каждого из составов. А именно:

  1. Основной.
  2. Смягчающие обстоятельства.
  3. Отягчающие обстоятельства.
  4. Особо отягчающие обстоятельства.

И каждый из классификаторов состава преступления в этом контексте будет определять конкретное преступление и характер деяний. Ведь отягчающие обстоятельства могут серьезно повлиять на размер санкции и ее строгость. Тогда как смягчающие обстоятельства могут и не повлиять на размер санкции. Хотя по действующему законодательству, возможность "смягчить" наказание, ввиду наличия каких-либо специфических обстоятельств, все-таки присутствует.

Если мы говорим об основном составе преступления, то это фундамент для любой квалификации. Потому что фактически, состав преступления (основной категории) будет излагаться в качестве вводной части уголовной статьи. Основной состав в буквальном смысле описывает само преступление.

Например это может быть убийством. Просто убийством. Без уточнения каких-либо дополнительных деталей.

При этом, уровень общественной опасности для каждого преступления обычно разный. Следовательно, законодателю приходится изыскивать характеристики для разных составов преступлений. Характеризовать составы преступления можно как посредством вынесения их по частям. Так и посредством описания состава в разных составляющих.

Фактически, уровень общественной опасности деяния может быть определен разными обстоятельствами. Если же мы говорим об особо отягчающих обстоятельствах, то они задают характеристику преступления, по которой совершенное преступление оказывается еще более серьезным и тяжелым. Малозначительное преступление по уголовному кодексу сопровождается обычно штрафами или условными сроками. Тогда как преступление против личности обычно уже несет за собой крайне серьезные последствия. Это общественно опасное деяние будет преследоваться по всей строгости закона.

А в случае, если человек совершил противоправные действия против государства и его органов, то последствия будут самыми жестокими. Да, это не прописано в Уголовном Кодексе Российской Федерации. Но на практике, всё именно так и обстоит. Опять-таки, в классификации всё одними обстоятельствами не ограничивается. Потому что составы могут быть:

  1. Альтернативными.
  2. Сложными.
  3. Простыми.

Альтернативный состав преступления это преступление, которое совершено по одной из норм, прописанных на уровне диспозиции.

Сложный состав предполагает взаимодействие между:

  1. Несколькими действиями.
  2. Двумя объектами.
  3. Несколькими последствиями.

Простой состав преступления же по субъективной стороне предполагает всего 1 разновидность вины. А что касается объективной стороны преступления, то деяние всего одно. Ну и признаки объекта тут тоже будут всегда в единичном экземпляре.

Еще есть такое понятие, как материальный состав преступления. Это особый состав, если так можно выразиться. В этом составе преступления описывается преступление с объективной стороны. В этом случае будет целая:

  1. Группа признаков, которые ведут к общественной опасности.
  2. Указание на сам признак деяния.

Естественно, преступное деяние вовсе не обязательно будет каким-то действием. Если хирург конфликтовал с пациентом до операции, а после этого его убил бездействием, то это все-равно будет деянием преступного характера. В этом контексте бездействие тоже может быть уголовно наказуемым. У нас существует даже целая статья Уголовного Кодекса под номером 125.

Фактически, эта статья предполагает скорее бездействие преступника, нежели определенное действие. Впрочем, тут еще нужно разобраться в том, какой состав преступления будет в этой статье.

По умолчанию предполагается преступное деяние, заключающееся в том, что кого-то оставили в опасности. Причем оставили заведомо зная о том, к чему это может привести. Получается, что у нас тут проявляется все-таки действие. Или бездействие? Все зависит от конкретного уголовного дела. Если санитарка, ухаживающая за инвалидом первой группы ничего не сделала, чтобы ему помочь, то это бездействие. Если же санитарка намеренно ушла домой, то это действие.

По крайней мере, именно так для обывателя можно было бы охарактеризовать схему применения данной уголовной статьи. Вот только есть несколько нюансов. Исходя из нашей судебной практики, к санитару постараются применить уже совершенно другую статью. Ведь в случае, если человек понимал, чем может закончиться его поведение, это уже можно квалифицировать как убийство. Возможно и непреднамеренное, и вместе с тем. Естественно, если мы говорим о том, что пострадавший скончался.

Кстати, за оставление в опасности могут отправить в места не столь отдаленные даже мать-одиночку. Если она не уследила за своими детьми.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Право собственности на землю: оформить земельный участок + регистрация, сроки, цена

Право собственности на землю: оформить земельный участок + регистрация, сроки, цена

Введение

Что такое право собственности на землю? Это право, которое позволяет распоряжаться земельными участками и ресурсами в их пределах. Это вовсе не значит, что на своем участке вы можете развернуть полноценную нефтескважину или артезианскую скважину с сильным заглублением. И вместе с тем, на своей земле вы можете заниматься своими делами, выращивать урожай, строить дом и т.п. Правомочия, которые даются с этим правом собственности следующие:

  1. Распоряжение.
  2. Использование.
  3. Владение.

Для регламентации тут используется не только Конституция Российской Федерации, но и несколько кодексов. Это земельный и гражданский в частности. Например, по ГК РФ урегулированы вопросы:

  1. Прекращения права.
  2. Возникновения права.

При этом, особенности этих процедур уже регулируются Земельным Кодексом России. Кроме того, основание, на котором возникает право на земельный участок, тоже представлено не в единичном экземпляре. Тут правильнее будет сказать, что право на собственность (в контексте земельного участка) может принадлежать:

  1. Государству.
  2. Муниципальному образованию.
  3. Частному лицу.

А само по себе основание появление права собственности может появляться посредством проведения сделок. Это не только дарение, отчуждение или мена. Это еще и приобретение земли. Или даже формирование нового участка земли. По умолчанию, вся земля принадлежит у нас государству. Но посредством выделения надела, его последующего разграничения и оформления права собственности, вы можете сделать определенный участок своим.

Кроме того, у некоторых граждан может оставаться право на бессрочное использование земли. Ключевой момент тут в том, что право остается, но не появляется вновь. Потому что право на бессрочное пользование предоставлять уже давно перестали, осталась лишь небольшая прослойка граждан, которые могут использовать это право и по сей день.

Опять-таки, пожизненное наследуемое владение у нас в России сегодня отсутствует. Если же кто-то получил такое право ранее, то он может его использовать. А вот право на использование с ограничениями (это называется сервитутом), до сих пор можно получить. Для этого нужно провести соответствующую сделку.

Кроме того, возможно и возникновение иного права пользования. В этом контексте право пользования может возникнуть посредством аренды.

Как возникает право собственности: база оснований

Начнем с оснований. Есть 3 базовых категории собственности:

  1. Муниципальная.
  2. Государственная.
  3. Частная.

Если мы говорим о муниципальной собственности, то источников возникновения права тут достаточно много. Во-первых, в муниципальную собственность могут передавать земельные участки из федерального кластера.

Кроме того, право муниципальной собственности может возникать и на основаниях гражданско-правового характера. Ну и разумеется, сам процесс разграничений гос. собственности на земельные участки тоже играет существенную роль. А еще тут огромную роль играет федеральное законодательство. Ну и не стоит забывать о том, что в субъектах РФ могут принимать собственные региональные законы.

Если же мы говорим о государственной собственности, то она точно так же регулируется, в контексте земельного права.

Ну а вот у частного права на землю оснований куда больше. Например, основание тут может возникнуть уже на базе приобретательной давности. А еще есть отдельный порядок приватизации участков (земельных). Приватизация это оформление земельных участков, которые ранее были в муниципальной или государственной собственности.

Если мы говорим о порядке наследования, то это еще одно из оснований. Ну и разумеется, по 218 статье Гражданского Кодекса основание может появиться на базе ДКП или какой-либо сделки по отчуждению земельного участка.

О разновидности собственности на земельные участки

По российской Конституции, вся земля может принадлежать не только государству, но и частным лицам, а также муниципальным образованиям. Тут важно обратить внимание на несколько статьей:

  1. 35.
  2. 36.

Первая статья подразумевает, что частная собственность (вернее право на неё), охраняется на уровне действующего законодательства.

А вот в случае с 36 статьей, предусматривается возможность наличия земли в частной собственности. При этом, формы собственности на землю тоже разграничиваются нормативно-правовой базой, которая изложена уже на уровне Гражданского Кодекса.

Тут стоит привести полную квалификацию права собственности на объекты:

  1. Муниципальные.
  2. Государственные.
  3. Частные.

Если мы говорим о муниципальной собственности, то она под управлением местных властей. Их еще называют органами самоуправления.

Если мы говорим о собственности государственного характера, то это земля под управлением государства. В частности, государственная собственность на землю распространяется вообще на всю территорию РФ. Иными словами, частный земельный участок де-факто тоже находится в государственной собственности. Ведь представители государства могут сделать и с владельцем и с землей все что угодно.

Но это де-факто. А вот де-юре государственной собственностью частные земли не являются. Как не являются аналогичные земельные участки собственностью государства, но под управлением муниципалитета. В случае с муниципалитетом, государство может управлять такими земельными участками, но в рамках ограниченного законодательного регламента. Так что тут тоже не всё так просто, как может показаться изначально.

Кроме того, по нормам российской Конституции предусмотрены еще и произвольные, или "иные" формы собственности на земельные участки. Другой вопрос в том, что на данный момент это упоминание есть только на уровне Конституции. Иными словами, на данный момент в расширенном законодательстве не предусмотрена регламентация иных форм собственности на земельные участки.

Если же мы говорим о собственности, в контексте гражданского права, то тут еще есть термин "общего права". Дело в том, что на землю может быть оформлено 2 или даже 3 свидетельства. Это долевая собственность, и она является одной из разновидностей частной. Простым примером общего права собственности является официально зарегистрированный брак. Если вы купили землю будучи в браке, то она будет считаться совместно нажитым имуществом. Следовательно, возникает общее право собственности.

Если мы говорим о статье 213 Гражданского Кодекса и существенных ограничениях, то по законодательству РФ, в собственности может быть практически любое имущество. Следовательно, и земельные участки. Однако, есть ряд исключений, по которым вы не сможете иметь какое-то определенное имущество.

О субъектах права

В данном контексте субъектом права может быть:

  1. Какой-то конкретный регион.
  2. Муниципальное образование.
  3. Юридическое лицо.
  4. Гражданин Российской Федерации.

Тут еще вопрос и в том что для иностранных граждан и юридических лиц возможности получения права собственности на землю сильно ограничены. По крайней мере, если мы говорим о нормах действующего российского законодательства. Разумеется, дело тут даже не столько в специфике российской внутренней и внешней политики. Сколько в национальной безопасности.

В частности, для иностранных граждан и компаний, условия регистрации права собственности на земельные участки внутри Российской Федерации, сильно ограничены.

Об объектах права земельной собственности

А вот этой части нашей сегодняшней публикации надо уделить особое внимание. Дело в том, что сам объект права это всегда участок земли. Гражданский Кодекс расширяет понятия и определения достаточно сильно. Давайте разберем несколько составляющих объекта права земельной собственности. И начать следует, как вы уже наверное догадались с:

  1. Возможностью распоряжения землей.
  2. Возможностью пользования землей.

В первом случае, это права, которые позволяют собственнику делать со своей землей все что угодно. В контексте распоряжения. Иными словами, собственник земельного участка может его обменять или кому-нибудь подарить. А также продать, завещать или использовать любым другим удобным для него способом. Разумеется, в рамках действующего законодательства.

Если же мы говорим о пользовании землей и наличии такой возможности, то в обязательном порядке стоит упомянуть о том, что это способность извлекать пользу из участка. Пользу можно извлекать разными способами:

  1. Выращивание продукции.
  2. Размещение сооружений и построек.

Если мы говорим о свободе пользования, то тут законодательство накладывает ряд существенных ограничений. Да, по 209 статье Гражданского Кодекса собственник может распоряжаться земельным участником по собственному усмотрению. Это в теории, а вот на практике всё сложнее. В частности, речь идет о том, что земля должна использоваться для целей, которые были установлены заранее.

Вид использования тоже описывается действующим законодательством. Следовательно, если вы допускаете нарушения, могут возникнуть серьезные проблемы. Особенно, если речь идет о том, что нарушается сразу целая группа норм.

Кроме того не стоит забывать и о том, что огромная нормативно-правовая база регламентирует процедуру использования даже частных участков земли. Так что расслабляться тут не стоит, иначе есть риск того, что могут возникнуть серьезные проблемы. Причем абсолютно разнопланового характера. Но об этом поговорим немного позже.

Понятие частной собственности на землю в России сильно откорректировано. Если законодатели первой волны ориентировались исключительно на модель США, то первичная цель в любом случае достигнута не была. Хотя бы по той причине, что мы даже не смогли создать институт частной собственности. О том, что у нас до сих пор отсутствуют такие важные вещи, как доктрина Крепости, даже и говорить не будем. Во многом, влияние социалистической системы распространяется и сегодня. С этим можно бороться, это нужно обсуждать. Но сделать пока ничего в долгосрочной перспективе скорее всего не удастся. По крайней мере, если смотреть на вещи здраво и под разными углами.

И вместе с тем, в каком-то виде право на земельную собственность у нас все-таки есть. Самое время разобраться в том, как всё это устроено. Формальную часть мы уже разобрали, осталось перейти к практической.

Покупаем землю правильно

Многие мечтают о собственном дачном участке с огородом. Или просто о собственном доме. Для того чтобы эта мечта стала реальностью, придётся покупать себе участок и строить дом. Проблема в том, что не все понимают, как устроен рынок земли. А уж попасться в ловушку мошенников тут вообще проще простого. Давайте узнаем как все это работает.

Первый этап это выбор участка. В нашем случае, нужно выбирать землю:

  1. Предназначенную для строительства жилья.
  2. Пригодную для возделывания.

Это на случай, если мы говорим о постройке собственной дачи или дома с огородом. Учтите, в кадастровом паспорте земельного участка может быть указана другая целевая категория земельного участка. Если вы этого вовремя не заметили, то приобретая участок для промышленного пользования, оформить и зарегистрировать на нем дом скорее всего не получится.

В населённых пунктах земли бывают двух категорий. Это сельскохозяйственное назначение или ИЖС. Для частного дома подойдет как раз категория ИЖС. Эта аббревиатура расшифровывается как индивидуальное жилищное строительство. На земле этой категории вы сможете возвести собственный дом и даже зарегистрироваться в нем.

Если же мы говорим о земельных участках сельскохозяйственного назначения, то тут все сложнее. Потому что земли сельскохозяйственного назначения предполагают несколько внутренних категорий. А значит, далеко не все земли этой категории годятся для постройки дома. Особенно, если мы говорим о специфических категориях земель сельхозназначения. Кроме того, стоит помнить о том, что всего 1 разновидность таких земель годится для:

  1. Построения дачи.
  2. Ведения подсобного хозяйства.

Это категория земель ЛПХ. Такие земли обычно располагаются в кооперативах или садовых товариществах. Это садовые земли, и у них есть своя специфика. Ведь проживать в кооперативе круглый год скорее всего не удастся. По той причине, что обустроить газ на даче практически невозможно, даже за хорошие деньги. А еще зимой в садовых кооперативах никто не чистит дороги, иногда электричество включается только для сезона. Т.е. во всё остальное время вы будете оставаться без электричества. А это создает массу дополнительных проблем.

Как осуществляется переход права собственности?

Сразу подчеркнем, речь сейчас не о том, как выдаются земельные паи. А о том, как признать право собственности на землю. Точнее, зарегистрировать земельный участок. Для приобретения участка нужно собрать следующий пакет бумаг:

  1. Заявление на регистрацию.
  2. Нотариально заверенное согласие (если режим совместной собственности).
  3. Квитанция подтверждающая уплату государственной пошлины.
  4. Приемо-передающий акт (он должен быть подписан всеми участниками сделки).
  5. ДКП (4 экземпляра минимум).
  6. Паспорт (для обеих сторон сделки).

Отдельно готовится дополнительный пакет документов. Речь о кадастровом паспорте, свидетельстве регистрации (государственной) и других документах, которые косвенно подтверждают право продавца на землю.

Порядок оформления земли достаточно прост, если вы просто покупаете ее у частника. Если вы не можете собрать все документы, рекомендуем обратиться за помощью к профессиональному юристу. Он сделает всё за вас. А при желании, вы можете доверить профессиональному юристу всю сделку целиком. Ведь профессионал изучит всё досконально:

  1. Историю земельного участка.
  2. Наличие обременений.
  3. Целостность всех документов.
  4. Правоспособность продавца и т.п.

Иными словами, с профессиональным юристом вы исключаете вероятность того, что вас обманут. Потому что профессиональный юрист по земельному праву уже имеет опыт, и знает обо всех подводных камнях, которые есть как на уровне действующего законодательства, так и в других нормативно-правовых базах. А еще юрист заранее может определить "подставную" сделку и нехорошие намерения продавца. И вовремя порекомендует вам отказаться от сделки, если для этого есть все основания, и они достаточно существенные. Иными словами, профессиональный юрист защитит вас от любых проблем, с которыми есть риск столкнуться у новичка.

Процесс оплаты участка обычно осуществляется посредством банковской ячейки. Впрочем, можно передать денежные средства и в последний день проведения сделки. Тут уже все зависит от вашего желания. В частности, если вы хотите взять земельный участок в кредит, то денежные средства за вас передавать будет банк.

Заключение

А на сегодня всё. Сегодня вы узнали о том, как регулируется право собственности на землю в России. А главное, узнали о том, что такое право собственности, и как оно урегулировано на уровне отдельных нормативно-правовых актов. Надеемся, эта информация будет полезной.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Обжаловать постановление об административном правонарушении: обжалование штрафа + основания для отмены, суд, сроки

Обжаловать постановление об административном правонарушении: обжалование штрафа + основания для отмены, суд, сроки

Введение

Административный штраф это одно из самых популярных наказаний в контексте Кодекса об административных правонарушениях. Фактически, можно сказать о том, что административные штрафы применяются по КоАП куда чаще, чем какие-либо другие виды санкций. Применяются административные штрафы к:

  1. Предприятиям.
  2. Должностным лицам.
  3. Обычным физическим лицам (гражданам).

Сегодня мы попробуем разобраться в том, как исполняются административные штрафы и как накладываются. А заодно узнаем о том, какие есть альтернативные варианты санкций.

Традиционно, административным штрафом называют некую сумму денежных средств, которая вменяется гражданину в качестве стандартного наказания. Характеристика административного штрафа заложена на уровне КоАП РФ (статья 3.5). Именно в этой статье предусмотрены правила, по которым может быть наложен административный штраф.

Назначать санкции может не только судебная инстанция, но и должностное лицо. А еще некоторые уполномоченные органы тоже могут рассматривать дела этой категории. Следовательно, они тоже могут накладывать штрафные санкции. Кроме того, для некоторых штрафов есть своя номинальная граница. Ниже которой вы штраф точно не получите. В случае с дорожными правонарушениями, вы не можете получить штраф ниже 500 рублей. В случае с другими штрафами, сумма установлена на уровне ста рублей.

Кроме того, верхняя граница для штрафной санкции определяется конкретным составом действующего кодекса. Но не только этим. Дело в том, что в действующем административном кодексе размер штрафа установлен еще и на уровне конкретного статуса. Иными словами, для юридического лица может быть очень крупная сумма штрафа. Так как это компания. А для обычного гражданина штраф может быть куда менее крупным. А еще по умолчанию для индивидуальных предпринимателей штраф устанавливается по схеме "должностного лица". Однако, в некоторых статьях кодекса штраф может быть установлен и для индивидуального предпринимателя отдельно.

Кроме того, по статье 3.5 действующего Кодекса установлена верхняя граница для взыскания штрафной суммы. Если мы говорим об индивидуальных предпринимателях и компаниях, то это один миллион рублей. Если мы говорим о должностных лицах, то это сумма в 50 000 рублей. Если же мы говорим про обычных граждан, то верхний барьер установлен на уровне 5 тысяч рублей.

Важно: по отдельному составу правонарушения КоАП допускает увеличение суммы штрафа в большую сторону. Разбирать этот вопрос детально не будем сейчас.

Кроме того, порядок расчета штрафа определяется характером правонарушения, которое вы допустили. Есть несколько методик расчета штрафных санкций по КоАП РФ. А именно:

  1. Кратность по кадастру (речь о стоимости зданий).
  2. Размер обязательств, которые не были исполнены.
  3. Эквивалент контракта (муниципалитет/государство).
  4. Кратность по обязательным платежам (таким как пошлина, сбор или налог).
  5. Фиксированная сумма санкции (применяется наиболее часто).

Если мы говорим о каких-то конкретных правонарушениях, то тут допускаются вариации. Например, если вы нарушили требования налогового законодательства, предоставив не ту отчетность, то будет установлен объем ущерба. И уже исходя из этого объема будет рассчитываться размер штрафной санкции. Если же мы говорим про обычных автолюбителей, которые совершают не самые серьезные проступки, то штраф по умолчанию в фиксированной сумме. Впрочем, и здесь возможны некоторые исключения, но об этом мы поговорим чуть позже.

Если же мы говорим о том, что санкция была наложена, но гражданин или организация не исполнил обязательства вовремя, то тут применяется совершенно другая методика. Если говорить в контексте штрафов, которые накладываются по линии ГИБДД, то за неуплату вы можете получить очередную санкцию. И эта санкция будет накладываться по удвоенному коэффициенту. Т.е. вы должны будете оплатить предыдущий штраф и уже текущий. Согласитесь, не самые приятные новости.

Кроме того, для некоторых граждан административные штрафы не действуют. Их просто не получится наложить. Речь о том, что курсанты (без контракта) и срочники-призывники не могут получить административный штраф. Это регламентация того же КоАП.

Об исполнении штрафных санкций

Итак, для того чтобы погасить вмененный вам штраф, нужно оплатить его в банковской организации. У вас есть всего 60 суток на исполнение. Кроме того, есть дополнительные 10 суток на обжалование. Срок исчисляется с момента вынесения:

  1. Решения.
  2. Постановления.

При этом, само решение должно еще вступить в силу. Если решение вступило в силу, значит вы пропустили период обжалования штрафных санкций.

Если же вы не оплатили штраф, но и не обжаловали его, то наступают известные последствия. Начать стоит с того, что исполнительный документ может быть передан в отделение судебных приставов. Это ФССП, как вы можете догадаться.

Кроме того, если вы не оплатили штраф вовремя, то в отношении вас могут оформить отдельный протокол. В этом случае, если штраф достаточно крупный, а санкции позволяют, вы можете:

  1. Получить удвоенный штраф.
  2. Быть арестованы.
  3. Отправиться на обязательные работы.

Разумеется, все это регламентировано действующим законодательством. Кроме того для отдельных компаний, могут поменять штрафную санкцию на предупреждение. Опять-таки, предупреждение может быть вынесено только в случае, если санкции последовали за нарушение, которое не принесло особого ущерба или вреда. Кроме того, предупреждение может быть вынесено только по результатам надзорной или контрольной проверки.

О сторонах, назначающих санкции

Традиционно, если правонарушение выявлено, то будет составлен протокол (процессуальный). Этот протокол является прямым основанием для того, чтобы дело начали рассматривать уже по существу. После рассмотрения дела виновные лица понесут соответствующее наказание. Штрафные санкции могут быть наложены:

  1. Таможенниками, Налоговиками и т.п.
  2. Должностными лицами.
  3. Судебными инстанциями.

Судебные инстанции рассматривают дела только после того, как соответствующие органы или должностные лица предоставят материалы.

Кроме того, по КоАП РФ вы можете получить не только штрафные санкции. Можно сказать, что штраф это наиболее благоприятная для нарушителя санкция, если она не дополняется:

  1. Арестом.
  2. Лишением прав.
  3. Обязательными работами и т.п.

При этом, при рассмотрении дела основное наказание можно выбрать только одно. Исходя из этой логики можно сделать вывод о том, что дополнить обязательные работы штрафом не получится. И вместе с тем применяться меры будут на усмотрение инстанции или должностного лица.

Кроме того, по КоАП РФ могут не применять санкции по отношению к специальным категориям нарушителей. В частности, своеобразным "иммунитетом" от административного ареста обладают:

  1. Беременные.
  2. Несовершеннолетние.

Если такой "особый" гражданин попадется, то судебная инстанция скорее всего заменит арест на штраф.

При всем прочем, само постановление или судебное решение должно фиксировать сумму штрафа, которую решили назначить. При этом, если штраф был явно завышен, с нарушением установленных лимитов, то постановление всегда можно оспорить. Денежные средства, взысканные по штрафной санкции, всегда будут поступать в государственный бюджет. Штраф это всегда компенсация в пользу государства, но не пострадавших. Чтобы возместить ущерб пострадавшим, используются исковые заявления и гражданско-правовые разбирательства.

Если мы говорим об обжаловании штрафа, то увеличить размер штрафа не получится. Потому что это продиктовано нормами действующего законодательства. Вы можете только снизить размер штрафа, усилить ответственность и увеличить штраф по нормам действующего законодательства просто не получится.

Как обжаловать постановление об административном правонарушении мирового судьи (штраф)?

На постановление мирового судьи вы можете подать соответствующую жалобу. Она подается в адрес:

  1. Вышестоящего должностного лица.
  2. Вышестоящей инстанции.
  3. Судьи.

Тут стоит помнить о том, что потребовать от вас оплату государственной пошлины никто не вправе. Потому что по действующему регламенту, за жалобы не берется государственная пошлина. Способы обжалования административного штрафа не будем сейчас перечислять, фактически, он всего один. Нужно просто через суд оспорить привлечение к административной ответственности.

Вы можете привлечь юриста к делу, а можете сделать все самостоятельно. Обжалованием может заниматься:

  1. Потерпевшая сторона.
  2. Правонарушитель.
  3. Представители.
  4. Омбудсмены, должностные лица и т.п.

Чаще всего обжалуют административные штрафы наложенные УВМ, ФНС, Роспотребнадзором, Трудовой Инспекцией и ГИБДД. Впрочем, это происходит не всегда. Углубляться в статистику не будем, лучше сразу перейдем к практической части вопроса и инструктажу. В этом деле главное соблюдать регламент и делать все правильно.

Согласно правилам отдельной статьи КоАП, адресат для получения жалобы прямо зависит от структуры, привлекающей нарушителя к ответственности. Если мы говорим о должностных лицах, то жалоба передается в вышестоящую инстанцию.

Если речь о коллегиальных органах, то это суд по месту дислокации. Важный момент, суд будет районным. Если же мы говорим о судьях, то это опять вышестоящая инстанция (в данном контексте судебная). Если мы говорим о штрафах на компании (юридические лица), которые прямо связаны с деятельностью, то жалоба должна подаваться в арбитражную инстанцию.

Если опираться исключительно на кодекс, регулирующий административные правонарушения, то жалоба подается в адрес должностного лица, суда или государственного органа, который и вынес соответствующее решение. После получения жалоба передается в течение 3 суток в вышестоящую инстанцию. И уже там ее будут рассматривать.

Однако, вы можете подать жалобу и напрямую в вышестоящую инстанцию. На случай, чтобы адресат не воспользовался "своей забывчивостью" и попросту не потерял жалобу. По определенной причине.

Для процесса обжалования по нормам административного кодекса дается всего:

  1. 5 дней для определенных статей КоАП.
  2. 10 дней для всех остальных.

Срок начинает исчисляться с момента, когда вы получили постановление. Обычно жалобы на штрафные постановления рассматривают или должностные лица, или судьи собственной персоной. Если же было подано прошение в судебную инстанцию, то срок увеличивается до 60 дней (2 календарных месяца). При этом, если на обжалование статьи по регламенту дается всего 5 суток, то и срок рассмотрения на обжалование должен быть эквивалентным.

Состав жалобы

По регламенту, в жалобе нужно указать:

  1. Наименование инстанции, которая будет рассматривать дело.
  2. Наименование должностного лица (опционально).
  3. Всю информацию о заявителе.
  4. Суть произошедшего.
  5. Подпись.
  6. Дату.
  7. Доказательную базу и список документов.

Главное в жалобе это описание сути произошедшего. Нужно указать инстанцию или должностное лицо, которое вынесло постановление. В обязательном порядке необходимо обосновать позицию. В частности, нужно предоставить обоснование того, что постановление было вынесено в нарушение действующего законодательства.

Кроме того, все доводы нужно подтверждать отдельными документами и доказательными материалами. Вы формируете перечень этих материалов и вносите его в свою жалобу.

В электронном формате на данный момент жалобы не подаются. Кроме того, для того чтобы увеличить шанс на успех, стоит прибегнуть к некоторым хитростям. В частности, подписывать жалобу электронной подписью не стоит. Потому что позиция ВС РФ в этом контексте такова, что любое обжалование допускается лишь с бумажными носителями. Если вы попытаетесь подать жалобу в электронной форме, то ее просто отклонят.

Учтите, если в ваш адрес было выставлено несколько незаконных (по вашему мнению) постановлений, то нужно подавать отдельную жалобу на каждое из них. В противном случае вы опять получите отказ.

Не забывайте и о том, что от характера (вернее методики) составления жалобы косвенно зависит результат. Если в документе вы не смогли обосновать свою позицию с правовой точки зрения, то и суд скорее всего на вашу сторону вставать не будет. Как раз по причине того, что в жалобе есть ошибки в ссылках на законодательные акты или просто логика суждений нарушена так, что разобраться в том, что хочет заявитель не представляется возможным.

Опять-таки, если вы хотите увеличить вероятность рассмотрения вашего дела, лучше доверить процесс формирования жалобы профессиональному юристу. Который разбирается в премудростях действующего законодательства и точно знает что можно писать, а что нельзя. В какой срок отменяют административный протокол мы уже разобрались. Но что если не совершал противоправных действий, а протокол все-равно выписали? Тут уже все зависит от вашего:

  1. Чувства справедливости.
  2. Упорства.

Чисто теоретически, если штраф не большой, вы можете все оставить как есть. Однако, если вы уверены в том, что должностное лицо или инстанция вынесли несправедливое (в корне) решение "по всем фронтам", то можете попробовать все-таки добиться отмены штрафных санкций. Разумеется, к процессу стоит привлечь профессионального юриста, чтобы исключить вероятность ошибки в жалобе или самой процедуре.

Автомобилистам в этом контексте можно только пожелать упорства и усилий. Ведь уже давно в крупных городах действуют полноценные системы видеофиксации. И эти системы направлены отнюдь не на то, чтобы четко фиксировать правонарушителей. Практика показывает, что очень многим прилетают штрафы просто так. А у тех граждан, которые постоянно перемещаются по Москве/Санкт-Петербургу за год таких штрафов по камерам может быть и под сотню.

Проблема в том, что не все эти штрафы выписываются законно и правильно. Все слишком сильно "уверовали" в системы видеофиксации. Да так "уверовали", что это привело в конечном счете к не самому лучшему результату. Речь тут о том, что очень часто штрафы выписываются без законодательных оснований.

Надо сказать, что подобным "грешат" не только электронные системы, но и живые сотрудники ГИБДД,

Еще более комична ситуация, при которой машина на камере является не вашей. Дело в том, что иногда мошенники передвигаются на машинах с поддельными автомобильными номерами. И если по "счастливой" случайности они возьмут ваш номер, то штрафные санкции будете получать вы. Доказать свою правоту будет сложно, но это сделать нужно. Аналогичным образом стоит поступать и в случае, если машина которую вы продали, начала "ловить" штрафы в ужасающих масштабах.

Кроме того, системе видеофиксации зачастую сбоят, и фиксируют не нарушителя, а следующий за ним автомобиль. В этой ситуации может оказаться буквально каждый житель современного мегаполиса. И приходится очень долго доказывать свою правоту в судебной инстанции. Но, если вы не хотите платить чужие штрафы, то это делать нужно. В противном случае придется платить штрафы за правонарушения, которые вы не нарушали.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Штрафная неустойка: отличие штрафов от неустойки + взыскание, штрафные санкции, практика

Штрафная неустойка: отличие штрафов от неустойки + взыскание, штрафные санкции, практика

Введение

Штрафом называют денежное наказание, которое является узаконенным. Штраф традиционно накладывается за какое-то конкретное правонарушение. Штраф традиционно представлен в виде взыскания (денежной суммы), которое направлено в пользу государственной системы. Штраф назначается за то, что гражданин совершает какой-либо проступок. При этом, не везде штраф называется так, как у нас в России. Иногда этот термин так и прописывается в действующем законодательстве. Сами по себе штрафные санкции традиционно используются сразу в нескольких правовых отраслях.

О судебных штрафах

Это одна из разновидностей санкций в некоторых государствах. Судебным штрафом называют одну из мер ответственности (юридического характера), которая накладывается на:

  1. Участников дела.
  2. Субъектов, которые по закону такой штраф могут получить.

Судебный штраф не накладывается по умолчанию, он применяется лишь в определенных ситуациях. В частности если участник судебного процесса не исполняет требования или проявляет явное неуважение к судебной инстанции и ее участникам, может быть наложен штраф. Наложить штраф могут даже за то, что гражданин пропустил вызов в суд. Не стоит забывать и о том, что судебный штраф может накладываться на другие должностные лица и даже организации. Тут уже всё прямо зависит от особенностей самой системы. Кстати, такие штрафы будут взысканы как раз из личных денежных средств.

Об административных штрафах

На территории Российской Федерации административный штраф существует и зарегулирован соответствующим кодексом (КоАП РФ). Это денежное взыскание, которое рассчитывается в рублях. Это взыскание могут установить для:

  1. Компании (т.е. юридического лица).
  2. Должностного лица.
  3. Обычного гражданина (физическое лицо).

Эти штрафы определяются конкретными статьями административного кодекса. Естественно, тут есть прямая корреляция, в зависимости от статуса оштрафованного субъекта. Система штрафов в России такова, что для юридического лица штраф всегда больше, чем для должностного. А для граждан штрафные санкции являются самыми скромными. Конечно, если штраф накладывается по каким-то установленным административным кодексом правонарушениям. Если же мы говорим об индивидуальных ситуациях, то штраф может быть достаточно серьезным, тут уже все зависит от конкретного судебного решения.

Кроме того, административные штрафы у нас могут иметь ассоциированные величины. Их отличие от обычной величины (фиксированной) в том, что за основу может быть взят условный доход нарушителя или еще что-нибудь аналогичное.

На данный момент кратность административного штрафа может быть установлена несколькими способами. Самый распространенный способ привязки кратности это выручка нарушителя. В частности, за базу берется размер выручки гражданина, который совершил административное правонарушение. Кстати, штраф может быть рассчитан как за текущий период, так и за предыдущий календарный год.

Кроме того, если мы говорим о штрафах, которые не были уплачены заранее, то административная санкция может быть наложена как раз в этой кратности. Еще административный штраф может быть применен в кратности той суммы, которую вовремя не вернули в Россию. Тут пример будет не самый понятный, поэтому давайте попытаемся его объяснить каким-нибудь нестандартным примером.

Предположим, у нас есть иностранная компания, которая работает с какими-нибудь ресурсами в России. Например занимается лесообработкой. И эта компания является представителем крупного международного консорциума. Компания закрывается на территории России, а потом начинается "срыв покровов". Оказывается, что Российская Федерация недополучила огромное количество денежных средств, и речь идет не только о налогах. В этом случае сумма недополученных денег будет взыскиваться в судебном порядке. А еще может быть наложен штраф, который будет в размере недополученных денежных средств. Разумеется, пример этот не самый удачный, но именно такой пример будет условно объяснять механизм действия этой кратности.

Кроме того, штраф можно даже ассоциировать с суммой требований, которые обязывали производить зачисление на определенный банковский счет. Если деньги не были зачислены вовремя, то может быть наложен административный штраф, который кратен сумме просроченных требований. А ещё административный штраф может быть наложен в размере стоимостного выражения определенных ценных бумаг, которые были зачислены с нарушением процедуры резервирования. Обычно такая кратность применяется на основании того, что требование о резервировании вообще выполнено не было.

Если вы занимаетесь незаконными операциями с валютами, то вас тоже могут привлечь к ответственности и назначить штраф (административного характера). В этом случае штраф будет кратен сумме, которую вы незаконно провели. Если мы говорим о каком-то стоимостном выражении предмета правонарушения, то оно тоже может стать основой для кратности и последующего расчета административного штрафа. Правда тут не все так просто, как может показаться изначально.

А еще штраф может быть рассчитан на базе суммы, которая была установлена в предыдущий раз. Речь идет о сборах налогов, уплате таможенных сборов и т.п.

Кстати, кратность этих штрафов тоже сильно ограничена. Если мы говорим о применении кратности, то тут в первую очередь надо вспомнить о том, что превысить 3-кратную стоимость предмета правонарушения просто не получится. Потому что это ограничено действующим законодательством Российской Федерации. Если же мы говорим о суммах выручки, то штраф не может быть больше чем 1/25 от всей суммы выручки. Разумеется, тут тоже есть исключение из правил, тут важно помнить о том, что правонарушитель не должен был осуществлять свою деятельность по реализации товара в предыдущем периоде. Иначе возникнут серьезные проблемы.

Есть и категории граждан, по отношению к которым административный штраф вообще применен не может быть. Речь в первую очередь о военнослужащих по призыву. Но речь только о солдатах, матросах и сержантах. Если мы говорим о курсантах какого-либо военного учреждения, то административный штраф не будет применен к ним до тех пор, пока гражданин не подпишет контракт.

О применении штрафных санкций в уголовном праве России

А теперь немного о штрафах, которые используются как частичное наказание или мера, за совершение уголовного преступления. Сразу скажем, что в большинстве случаев лучше обойтись штрафом, чем понести куда более серьезное наказание. Ведь обычно уголовные статьи предполагают совсем "не детские" санкции вроде:

  1. Лишения свободы.
  2. Принудительных работ и т.п.

Так что штраф для потенциального преступника может быть куда лучше, чем полноценное тюремное заключение. Другой вопрос в том, что отделаться одним лишь штрафом может и не получится. По той причине, что по некоторым уголовным статьям штраф является не самостоятельной санкцией, а комбинированной. Иными словами, вы можете отправиться в тюрьму отбывать свой срок, а заодно еще и получаете штраф в определенном (обычно крупном) размере. Приятного мало, но так уж выстроена наша система уголовного права, тут ничего сделать не удастся.

Если открыть наш Уголовный Кодекс и просто посчитать количество преступлений, по которым в качестве санкции (добавочной или самостоятельной) может быть вменен штраф, то получится соотношение 40/60 процентов. 60 процентов уголовных статей штрафа не содержат. Все остальные содержат. При этом, сам штраф по уголовным статьям не очень-то и применяется, по отношению к обвиняемым. Потому что сажать активно у нас стали начиная с 2000-года. А одним из самых популярных "на штрафы" годом стал 1995. В тот год более 12 процентов преступлений было обложено штрафами. Уже через 5 лет этот показатель станет меньше 6 процентов.

Штрафные санкции в российском уголовном праве могут рассчитываться:

  1. Фиксированными суммами.
  2. От кратности стоимости предмета или суммы.
  3. От дохода или размера заработной платы гражданина.

Если мы говорим о фиксированных суммах штрафов, то это 5 млн. рублей по верхней границе, и 5 000 по нижней. Если мы говорим о заработной плате или любом другом доходе, то тут все очень индивидуально. Верхняя граница для применения штрафа по размеру заработной платы это совокупный доход на срок до 5 лет. Минимальная кратность здесь составляет 14 дней.

Если же мы говорим о другой кратности, то тут все прямо зависит от того, как будет применяться уголовная статья. Потому что по Уголовному Кодексу установили только верхние ограничения. Следовательно, суд в этом плане получает некую свободу.

Разумеется, сам штраф будет применяться с учетом:

  1. Положения осужденного.
  2. Тяжести преступления.
  3. Финансового состояния осужденного.

Если у нас человек который не может работать от слова совсем, и имущества у него нет, то штраф применять особого смысла нет. Если же лицо полностью и целиком дееспособное, то проблем не возникнет.

Важно еще и понимать, что штраф в уголовном праве в рассрочку не назначается. Что это значит на практике? Это означает, что вам придется сразу оплатить огромную сумму денег. Вы не можете "договориться", чтобы штраф потихоньку списывали с вашей заработной платы. На деле конечно это можно организовать на уровне исполнения судебного решения. Но по умолчанию, штраф не предполагает такой схемы расчета. Кроме того следует помнить о том, что крупные штрафы накладываются только по специальным статьям Уголовного Кодекса. Квалифицирующих критерия здесь всего 2:

  1. Сумма выше 500 000 рублей.
  2. Кратность дохода больше 36 месяцев.

Во всех остальных случаях применяется стандартный регламент. Кроме дел по взяткам. Дело в том, что статьи, связанные со "взяточничеством" предполагают наказание от суммы преступления. Следовательно, по статье за взятку чисто теоретически могут наложить штраф до полумиллиарда рублей. А нижняя граница тут в 25 000 рублей. Кратность здесь используется до 100.

А теперь самое время поговорить про неустойку.

Что считается неустойкой?

Неустойка это сумма денежных средств, которая устанавливается договорными отношениями и документами или действующим законодательством. Неустойка будет наложена в следующих ситуациях:

  1. Вы не исполнили взятые на себя обязательства надлежащим образом.
  2. Вы допустили срыв срока.
  3. Вы вообще не выполнили свои обязательства.

В контексте российского законодательства неустойка регулируется Гражданским Кодексом. Это статья 329-я. Практика взыскания неустойки по ГК РФ показывает, что в большинстве случае, взыскать неустойку удается. Особенного если речь о том, что не были исполнены требования от Пенсионного фонда. Или налоговая выставила требования к вам.

Если неустойка, которая полагается в конкретной ситуации была сильно превышена, то ее размер по судебному решению может быть снижен. Или наоборот увеличен, тут уже все зависит от конкретной ситуации. В контексте права нужно сказать и о том, что неустойка имеет несколько собственных разновидностей:

  1. Альтернативная.
  2. Исключительная.
  3. Штрафная.
  4. Зачетная.

Еще неустойкой называют пени. Это одна из формальных разновидностей неустойки, которая инициируется в случае, если вы долго не исполняете свои обязательства или требования. Пени начисляются каждый день просрочки, а их размер устанавливается действующим законодательством. Если мы говорим об исключительной неустойке, то она позволяет исключить (как бы это странно ни звучало) право на последующее взыскание (какого-то конкретного убытка).

Если мы говорим о штрафной разновидности неустойки, то это один из самых популярных способов возмещения ущерба. Штрафная неустойка обычно инициируется в пользу кредитора. Но, как вы можете догадаться, есть и другие варианты. Если мы говорим о зачетной неустойке, то она используется для возмещения побочных убытков. Иными словами, если обычного взыскания не хватило, и даже базовая неустойка не покрыла все убытки, то можно как раз использовать зачетную неустойку. Правда применяется она отнюдь не везде, об этом тоже стоит всегда помнить.

Когда на штраф накладывается неустойка?

Все зависит от того, кем был вынесен этот штраф и при каких обстоятельствах. Давайте разберем пример штрафа ГИБДД. Этот пример наверняка будет полезен подавляющему большинству наших читателей, ведь без автомобиля сегодня живут в современном городе далеко не все. И даже пешеход может в один прекрасный момент узнать о наличии у себя штрафов. Так вот, после того как вам выдали протокол, у вас есть время для погашения штрафа. Это:

  1. Основной период в 60 суток.
  2. Дополнительный период для обжалования (всего 10 дней).

Если вы вовремя не обжаловали штраф, значит вы автоматически с ним согласились. Следовательно, начинает истекать срок для оплаты. И вот тут есть один очень важный момент. Если вы не оплатили штраф вовремя, то могут начать начислять пени. Особенно, если вы не знали о наличии у себя штрафа, такое тоже возможно. По крайней мере, жителям Москвы и других крупных городов "письма счастья" приходят достаточно часто. А иногда и не приходят, в этом случае гражданин узнает о своих штрафах слишком поздно. Да, доставка почтовых отправлений и писем, даже судебных или от отдельных ведомств у нас все еще далека от идеала. Так что вы узнаете о штрафе слишком поздно, чтобы оплатить его вовремя. Что делать в этом случае? Для начала вам совершенно точно не стоит паниковать.

Если вы не успели оплатить штраф вовремя, то он будет передан судебным приставам. Пристава занимаются розыском автовладельцев, которые не платят свои штрафы. В этом случае на вас будет наложен исполнительный сбор в размере 7 процентов. Это и есть стандартный размер неустойки или если угодно пени. Да, и обжаловать эту неустойку будет сложно.

Кроме того, если пеня может быть удвоена. Вот только сумма штрафа в этом случае не должна составлять менее 1 000 рублей. Кстати, в теории вы можете даже обжаловать сам штраф, даже при истечении соответствующего срока. Но для этого придется предъявить существенные причины, по которым вы пропустили срок оплаты штрафа. Причина должна быть не просто существенной, но и уважительной. А с этим, как вы можете догадаться, у многих и возникают проблемы. Потому что то, что вы считаете уважительной причиной, суд скорее всего не посчитает таковой. А значит, заплатить придется и штраф и неустойку за него. Впрочем, в отдельных ситуациях все-таки можно избавиться от неустойки по штрафу.

Заключение

Сегодня вы узнали о том, что такое штраф и неустойка. Мы разобрались с вами с тем, как работает штрафная санкция в административном и уголовном праве. А еще вы узнали о том, что неустойка может добавляться к штрафу, если вы вовремя его не уплачиваете. Но неустойки бывают и другими. Например вы можете взыскать неустойку с проигравшей по гражданскому делу стороне. В этом случае вам придется подать в суд на взыскание неустойки. Сразу скажем о том, что взыскать неустойку в обычном гражданском разбирательстве проще, чем обжаловать ее, будучи проигравшей стороной.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Факт нахождения на иждивении: установление иждивения + иждивенцы, выплаты, условия

Факт нахождения на иждивении: установление иждивения + иждивенцы, выплаты, условия

Введение и определения

Слово иждивенец используется в том же контексте, что и бездельник или нахлебник. Вот только в законе иждивенец это немного другая категория населения. Например, ваши дети тоже иждивенцы до определенного возраста. В отдельных случаях они могут быть иждивенцами даже после наступления совершеннолетия. В контексте российского законодательства иждивенец это физическое лицо (отдельный гражданин) которое обладает следующими признаками:

  1. Человек не может обеспечивать себя самостоятельно.
  2. Человек получает помощь от государства, от других людей или фондов.

Проблема иждивения в том, что сам по себе термин "иждивенца" у нас в России законодательно не определен. Поэтому квалифицировать граждан на иждивении приходится по косвенным признакам. Традиционно, инвалиды получают отдельное материальное обеспечение от государства. Но не только. Фактически, иждивенцами сегодня можно называть целый круг лиц, и они вовсе не обязательно будут являться инвалидами. Такими гражданами будут:

  1. Лица с контрактами на пожизненное содержание.
  2. Пенсионеры.
  3. Студенты, достигшие совершеннолетия.
  4. Малолетние и несовершеннолетние.

Сюда же можно причислить инвалидов по разным причинам. Иногда у человека нет инвалидности, но есть психическое заболевание, которое делает его нетрудоспособным. Такое лицо тоже будет считаться нетрудоспособным, стоит это понимать.

Кроме того, иждивенцы могут получать помощь как от отдельных граждан, так и от государственного бюджета. Их принято делить на 2 большие категории. Если мы говорим об иждивенцах на содержании у обычных физических лиц, то это очень широкий круг лиц. Например, гражданин может заключить контракт на пожизненное содержание. Обычно этот контракт дополняется иждивением.

Если мы говорим о студентах, то иждивенцами они могут считаться вплоть до возраста 23 лет. Иждивенцами они могут быть не только на обеспечении родителей, но и за счет сестер, братьев и т.п.

А еще супруги могут быть на иждивении. Это инвалидность или пенсионный возраст. Внуки тоже будут на иждивении. Если мы говорим о братьях и сестрах, то они могут быть на иждивении только до момента достижения возраста трудоспособности. Если же речь о родственниках с инвалидностью, то возраст тут значения не играет. Ну и последний пункт это ваши дети. Причем как усыновленные, так и родные. Но только до возраста в 18 лет. Есть исключение для студентов, в этом случае возраст составит 23 года.

Если же мы говорим о том, что иждивение за счет государственного бюджета, то это приоритетная категория граждан. Обычно это граждане, утерявшие трудоспособность (или никогда ее не имевшие). В этом случае гражданин размещается в специализированном учреждении. Такого гражданина переводят на полное государственное обеспечение. Кроме того, дети-сироты и студенты тоже могут быть на государственном обеспечении. Тут важно сделать акцент на том, что студенты из числа детей-сирот могут быть на полном государственном обеспечении вплоть до возраста в 23 года. Но только при условии, что такой гражданин учится на очном отделении. Дети-сироты же находятся не только на полном государственном обеспечении, но еще и под контролем государства.

Пенсионеры тоже могут быть на государственном обеспечении.

Иждивенчество в судебном порядке

Итак, регистрировать статус иждивенца вас никто не заставляет. Однако, для некоторых ситуаций все-таки придется подтвердить, чтобы получать какие-либо пособия или помощь. Кроме того, иждивенчество придется подтверждать:

  1. Для получения отдельных послаблений.
  2. Для получения наследства.
  3. Для смены опеки.

Начнем с начала. У граждан, которые содержат на иждивении других, есть преимущество на сохранение места работы. И в случае, если сотрудник был уволен вопреки требованиям ТК РФ, то такой сотрудник может привлечь к ответственности компанию-работодателя. Важно понимать, что тут очень много специфических дополнений и нюансов. Поэтому рассчитывать на место работы по умолчанию все-таки не стоит.

Кроме того, у тех, кто содержит иждивенцев может быть послабление по судебным решениям. По крайней мере для тех граждан, которые содержат малолетних детей иногда могут быть послабления даже по уголовным статьям. Послабление в этом случае выражается в том, что суд может предоставить отсрочку. Естественно никто не говорит о том, что лица, содержащие граждан на иждивении могут вовсе избежать наказания.

Кроме того, если кормильца привлекают к уголовной ответственности, то нужно менять опекуна. В этом случае придется подтверждать статус иждивенца. Иждивение может быть как на временной основе, так и на постоянной.

А еще получить выплаты от государства (по потере кормильца) без подтверждения статуса иждивенца не получится. По той причине, что претендовать на выплаты можно лишь после процедуры оформления документов. И в требованиях есть условие, по которому статус иждивенца должен быть подтвержден. В противном случае в выплатах могут отказать.

Не забывайте о том, что для выделения обязательной доли имущества в наследственном деле тоже придется подтверждать статус иждивенца. Тут придется доказать, что наследодатель действительно обеспечивал иждивенца до самой смерти. И продолжительность иждивения должна быть больше 1 года. Кроме того не стоит забывать о том, что при правильном подходе, иждивенец может уравнять свои права на наследство с кровными родственниками первой очереди. Разумеется, это сделать не так просто, как может показаться изначально.

А еще получить статус иждивенца и документацию, подтверждающую этот факт, не так уж и просто. Нужно подавать заявление в судебную инстанцию.

Кроме того, само по себе иждивенчество еще не дает права на что-то. Потому что для получения пособий нужно собирать отдельный пакет документов и ждать рассмотрения вашей заявки. А это не такой быстрый процесс, как принято думать.

Стоит понимать, что само по себе иждивенчество не получится подтвердить, если вы просто временно утеряли трудоспособность.

О способах установления иждивенчества и критериях

На что имеют право иждивенцы мы уже узнали. Теперь надо разобраться с деталями. Например, если мы говорим о наследственном процессе, иждивенцу тут будет сложно. Если вы не являетесь родственником наследодателя, то свое иждивенчество придется подтверждать в особом порядке. А именно:

  1. Большинство ваших расходов было покрыто наследодателем.
  2. Вы были на полном обеспечении.
  3. Вы жили с наследодателем достаточно долго.

В частности, если наследодатель оплачивал за вас коммунальные услуги, покупал лекарства, еду и одежду, то это нужно доказать.

Если иждивенец был на полном материальном обеспечении у умершего, то это тоже идет в счет. Ну и в случае, если вы жили в одной квартире (или одном доме) с наследодателем очень долго, то теоретически, это может быть использовано в качестве основания для получения доли в наследстве.

Если же иждивенцу повезло быть родственником, то правила усложняются. В частности, у вас должна быть подтвержденная нетрудоспособность. А это подтверждение можно получить только после прохождения специальной медицинской комиссии. Впрочем, получить подтверждение можно и справкой, если нетрудоспособность уже была установлена до этого.

Следующий критерий это ваш доход. В частности, наследодатель должен был содержать иждивенца. И весь доход иждивенца по сути должен состоять из обеспечения со стороны наследодателя. Не стоит забывать о том, что вы должны были быть на полном обеспечении у наследодателя. Срок мог прерываться, а мог и складываться из нескольких периодов. В любом случае, нужна продолжительность иждивения в 12 месяцев и более нужна для получения наследства.

Процедура оформления иждивения

Все начинается с заявления, которое вы будете подавать. В заявлении есть несколько ключевых составляющих:

  1. Заголовок.
  2. Описание.
  3. Список документов.
  4. Дата подачи и подпись.

В заголовке (его еще называют шапкой) вам нужно будет указать наименование судебной инстанции, которая будет рассматривать заявление. Кроме того, здесь же вписывают всю информацию о заявителе.

В описании вы вносите кандидата в иждивенцы. Указываются его персональные данные и обратный адрес. Кроме того здесь придется указать все обстоятельства, которые привели вас к банкротству. Не забываем о том, что нужно обосновать (в правовом контексте) основания, по которым вы можете рассчитывать на статус иждивенца. В самом заявлении еще нужно прописать данные лица, которое содержит иждивенца за свой счет.

Ну и не забывает поставить дату и подпись.

В качестве доказательств недостаточно просто предоставить справку о нетрудоспособности. Нужно еще и подтвердить факт иждивения:

  1. Банковскими переводами.
  2. Чеками.
  3. Свидетельскими показаниями и т.п.

Естественно, нужно еще и оплатить государственную пошлину. Квитанцию о ее оплате вы прикрепляете к основному документу. Само заявление должно быть в 2 экземплярах. Оба экземпляра будут зарегистрированы в судебной инстанции, которая принимает ваше заявление и документы.

Кстати, подать заявление может как сам иждивенец, при наличии у него такой возможности, или доверенное лицо. Во втором случае придется составлять отдельную доверенность и заверять ее у нотариуса. Впрочем, вы можете просто обратиться к профессиональному юристу, и он сделает все за вас. Вам лишь нужно будет ставить подписи и присутствовать при некоторых процедурах лично. Зато вы сэкономите достаточно много времени.

На этом с заявлением заканчиваем и переходим к вопросу правомочности лиц. Давайте рассмотрим контекст принятия наследства иждивенцем.

Как получить наследство будучи иждивенцем?

Мы уже определились с тем, что иждивение это процесс или если угодно режим проживания гражданина, который живет за счет другого человека. Возможности обеспечивать себя самостоятельно у иждивенца нет. Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность наследования даже для иждивенцев. По общему правилу дается 6-месячный срок для вступления в процесс наследства (это регламентировано статьей 1148). Иждивенцы в общих чертах могут претендовать на имущество точно так же, как и кровные родственники первой очереди. Другой вопрос в том, что нужно еще подтвердить статус, что сделать не так просто.

Ирония и в том, что иждивенец наследодателя может рассчитывать на имущество по закону, даже если его не указали в завещании. Естественно, если мы говорим о том, что сама процедура наследования была переведена на "рельсы" действующего законодательства.

Тут надо привести один простой пример. У нас есть гражданин А, который имеет:

  1. 1 дочь.
  2. 1 сына.

А еще у гражданина А есть на постоянном иждивении человек с нетрудоспособным статусом. При этом, с гражданином А этот иждивенец живет уже 2.5 года, и находится на полном иждивении. Иждивенец хоть и находится на полном обеспечении, он даже умудряется как-то помогать наследодателю.

А вот дети наследодателя о нем забыли. Согласитесь, весьма типичная ситуация. Если завещание было составлено, а иждивенца там не оказалось, то он может оказаться на улице. Чтобы этого не произошло, иждивенец может подать заявление в суд. И в этом случае, размеры долей по завещанию для кровных родственников могут быть пересмотрены. На основании того, что в законном порядке иждивенец смог доказать своё право на выделение обязательной доли. А раз так, то иждивенец может участвовать в процессе деления наследства наравне с сыном и дочерью наследодателя.

Если у иждивенца был хороший и профессиональный юрист, то он сможет получить 1/6 от всего имущества наследодателя. Естественно, это в случае успеха. Впрочем, судебная практика такова, что всегда можно обжаловать судебное решение, вынесенное в первой инстанции. Так что расстраиваться и сдаваться точно в этом случае не стоит. Ведь у вас всегда есть второй шанс.

Желательно, кроме отсутствия трудоспособности предложить суду что-то еще. Например отсутствие собственного заработка и любого дохода. А еще желательно быть без недвижимости, потому что в противном случае, суд может принять не самое приятное для вас решение.

Правда, и тут есть свои детали. В теории, сам по себе доход не может помещать иждивенцу в процессе вступления в наследство. Другой вопрос в том, что доход должен быть минимальным. Если вы получаете пенсию в условном размере 8 000 рублей, а наследодатель каждый месяц вам выделял от 25 до 30 тысяч рублей, то суд скорее всего позволит иждивенцу получить наследство. Потому что налицо ухудшение условий жизни.

Впрочем, судебная практика по таким делам всегда разнородна. Потому что если вы получаете практически среднюю пенсию по региону, и отличия лишь небольшие, то суд может счесть такое основание несущественным. А значит, вы лишитесь права наследования.

Выплаты иждивенцам начисляются только после того, как будет пройдена вся процедура, предусмотренная действующим законодательством. Не забывайте о том, что проблемы с иждивением в нашей практике тоже встречаются. Контроль государственных органов хоть уже очень давно ужесточен, но исключения из правил возможны всегда. Тут не стоит обманываться, всегда план может не сработать. И в этом случае придется рассчитывать лишь на профессионализм вашего юриста.

Регламент принятия решений судебной инстанцией

А теперь немного о том, что предстоит иждивенцу и его доверителям, если дело дойдет до оформления наследства. Судебная инстанция будет опираться на:

  1. Суммирование всех известных сведений.
  2. Факты.
  3. Правовое обоснование.
  4. Общий законодательный регламент.

А еще суд будет опираться на уже существующую практику. Да, на территории Российской Федерации не действует система прецедентного права в том виде, в каком она представлена на территории США. Однако, будет достаточно глупо отрицать тот факт, что судебная практика при вынесении решений не учитывается. Учитывается, можете даже не сомневаться в этом.

Особенно, если мы говорим не о типовых делах, вроде бракоразводного процесса, а о таких прецедентах как наследство по иждивению.

Тут стоит понимать, что практики по иждивенцам, которые оспаривают долю кровных наследников, в объеме не так уж и много. Да, такие дела есть, и профессиональный юрист всегда знает что делать в таких процессах. Однако, пользуются подобной законодательной возможностью в лучшем случае 5-10% от общего объема иждивенцев.

Заключение

Сегодня вы узнали о том, как можно подтвердить факт иждивения через судебную инстанцию. Действующее законодательство зарегулировано таким образом, что вероятность появления "иждивенца-мошенника", который сможет обойти все ловушки и получить наследство без оснований, крайне мала. Но для кровных родственников такая вероятность всегда присутствует. Особенно, если наследодатель, вернее его дееспособность, была поставлена под сомнение.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Незавершенное строительство: недостроенные объекты + регистрация, узаконить постройку, документы

Незавершенное строительство: недостроенные объекты + регистрация, узаконить постройку, документы

Вводная часть

Итак, объектом незавершенного строительства могут быть практически любые здания и постройки. Разновидностей строительства сегодня тоже достаточно много:

  1. Жилое (это дома, коттеджи и т.п.).
  2. Сельскохозяйственное (дома с надворными постройками, дачи).
  3. Промышленное (складские помещения, заводы и т.п.).

Если мы говорим о жилищном строительстве, то это не только частные коттеджи. Но еще и долевое строительство многоэтажных квартирных домов и т.п.

Сам по себе такой объект (ОНС) будет считаться недвижимостью. Однако эта недвижимость не имеет акта приемки (государственной). Даже несмотря на то, что земельный участок отводили, разрешение было получено и даже строительные работы были начаты. Впоследствии, стройку приостановили и объект так закончить не успели.

Стоит вспомнить о том, что понятие долгостроя появилось отнюдь не сегодня. Этот термин существовал как раз на момент распада СССР. Впрочем, даже в Советском Союзе существовали здания, которые долго не могли достроить. После развала СССР ни о каком достраивании даже речи уже идти не могло, и таких объектов стало очень много. Фактически, развал СССР существенно усугубил ситуацию. Примером тому является Ховринская больница, которой к моменту размещения этой публикации уже и нет. А в свое время это был один из самых известных долгостроев не только в Москве, но и во всей России.

Разумеется, становление современной России происходило постепенно. Долгостроями очень долго никто не занимался, а приватизация лишь усугубила ситуацию. Потому что даже приватизированные объекты промышленности зачастую превращались в руины. И недостроенных, брошенных сооружений было очень много. В провинции их можно наблюдать и сегодня, хотя в крупных городах все чаще такие объекты недвижимости все-таки сносят или переделывают.

Фактически, проблема незавершенного строительства существует сегодня, но уже в другом контексте. Потому что далеко не всегда удается достроить дом или даже многоэтажку. Брошенных частных домов очень много сегодня вблизи любого города миллионника. Кого-то просто застрелили в "интересный период времени", а наследники не стали достраивать дом. Кто-то начал строить дом там, где этого делать было нельзя. И как следствие, когда кирпичная кладка начала буквально "трещать по швам", дом пришлось бросить. С многоэтажками тоже не все так просто, очень часто на одном объекте меняется по 2-3 застройщика. Это очень часто происходит в сфере долевого строительства.

О квалификации ОНС в юридическом контексте

На данный момент разобраться в том, что считается недостроенным объектом в контексте действующей нормативно-правовой базы не получится. Потому что формального определения никто не дал и его не закрепляли. Фактически, существует определение строительного объекта. Но его можно применить к:

  1. Недостроенному дому.
  2. К уже завершенной постройке.

Кроме того, такое недостроенное здание можно охарактеризовать одной интересной особенностью. Дело в том, что использовать такое строение по его прямому назначению еще нельзя. Ведь в эксплуатацию еще никто здание не вводил, да и едва ли оно в своем актуальном состоянии может вообще использоваться по назначению.

Фактически, в понятийный аппарат можно ввести очень незамысловатую конструкцию, которая и поможет нам охарактеризовать объект незавершенного строительства. В частности, это объект недвижимости (индивидуальный), работы над которым:

  1. Уже не ведутся.
  2. Были заморожены в силу разных причин.
  3. Ведутся на данный момент.
  4. Приостановлены временно или насовсем.

Для чего затевается стройка? Нужна она для того, чтобы впоследствии ввести объект в строй и сдать его, то ОНС это фактическая промежуточная стадия. Правда эта стадия может оказаться и финальной, если объект в конечном счете самоуничтожится или будет кем-то демонтирован и уничтожен.

Однако, в контексте правового поля, объект незавершенного строительства принято определять еще и отдельными методами. Потому что фактически, ни по нормативной документации, ни по законодательным актам разобраться с ОНС не получается. Правда тут есть одна лазейка, и ее можно использовать. Дело в том, что трактовка ОНС есть по ГК РФ. Это статья 130, которая определяет, что ОНС это:

  1. Всегда капитальное строительство.
  2. Всегда здания или сооружения, которые не были завершены.

При этом, постройки временного характера или киоски (например), не могут считаться ОНС. Иными словами, под ОНС можно подразумевать только капитальное строительство. И тут не все так просто, потому что определить ОНС конкретными цитатами из действующей нормативно-правовой базы попросту не удастся. Нигде информации об этом нет.

О судебной практике и ОНС

С определениями разобрались, теперь нужно разобрать вопрос судебной практике. Дело в том, что статус ОНС получить можно только после определенного периода. Давайте рассмотрим весь сценарий. Вы планируете построить дом и начинаете заливать фундамент. Так вот, исходя из судебной практике, только после того, как заливка (закладывание) будет завершена, можно будет получить статус. Если закладки не было, то и статуса ОНС не будет по умолчанию. Разумеется, зарегистрировать объект получится только в установленном законом порядке. Этот порядок можно представить следующей инструкцией:

  1. Подтверждаем собственность правоустанавливающей документацией (на землю).
  2. Предоставляем бумаги, разрешающие вам строительство на данном участке.
  3. Обязательно регистрируем в кадастровом реестре.

Вот в этом случае регистрация будет возможной. Если вы пропускаете один из этапов, могут возникнуть проблемы. Естественно, в самом процессе регистрация незавершенного строительства опирается на нормативную базу. Это не только Жилищный кодекс. Но еще и Градостроительный кодекс Российской Федерации. Давайте же узнаем как можно продать свой недостроенный дом. Как учитывается незавершенное строительство по ГК РФ мы разобрались, теперь стоит перейти к практическим инструкциям.

Продажа незавершенного строительства

Ниже мы попробуем разобраться с вопросами покупки и продажи недостроенного жилья. Да, недостроенный дом тоже можно купить или продать. Правда тут есть одна интересная особенность. Если регистрации официальной не было, то и передать право собственности не получится. И для того чтобы сделка была оформлена правильно, придется все-таки зарегистрировать строение. Или пойти по другому маршруту. Начнем с вопросов регистрации. Тут стоит сразу сказать о том, что бюро технической инвентаризации:

  1. Не очень охотно регистрирует любые недостроенные дома вообще.
  2. Крайне редко регистрирует объекты, построенные менее чем на 55-60 процентов.

Да, можно просто продать не объект недвижимости, а землю. И надо заметить, сегодня так практически все и делают. Это и есть тот обходной маршрут, которым вы можете воспользоваться. Правда тут нужно учитывать ряд существенных критериев и нюансов. Потому что достраивать недвижимость придется новому собственнику. А это создает дополнительные правовые трудности.

Начнем с договора, по которому вы будете продавать свой дом. Тут надо обратиться к 454 статье Гражданского Кодекса Российской Федерации. Если вы пропишете недостроенное здание без регистрации в договоре, то его просто не удастся реализовать. Потому что в последующем процессе регистрации новому владельцу скорее всего будет отказано. А это создает прецедент.

Фактически "по бумагам" дома существовать на земле не должно. Поэтому нужно исключить наличие недостроенного дома на участке. Однако, и тут не всё так просто. Потому что договор, который не раскрывает реальную ситуацию, может быть впоследствии быть аннулированным. Ведь написана явная неправда. Так что лучше доверить процесс составления договора профессиональному юристу.

Кроме того, такой метод "решения" вопроса может серьезно усугубить отношения с другой стороной сделки. Например, если вы приобретаете недостроенный дом у получателя наследства, то это создает дополнительные риски. Потому что в вопросах наследства уверенным можно быть в чем-то лишь в долгосрочной перспективе. А в краткосрочной перспективе стоит ожидать того, что внезапно может появиться еще один наследник. В случае, если в вашем договоре купли-продажи не был указан дом, то есть риск:

  1. Утери права собственности на земельный участок.
  2. Утери самого дома.

Если дом будет признан самовольной постройкой, то его и вовсе снесут. Следовательно, оформлять право собственности и регистрировать недвижимость придётся в любом случае.

Регламентация и порядок регистрации

Регистрировать, как вы могли догадаться выше, придется право собственности. Для начала вам придется получить паспорт (кадастровый). Получить его можно несколькими способами:

  1. В Росреестре.
  2. В БТИ.

Есть и альтернативный универсальный метод через многофункциональный центр. Для того чтобы отправиться в МФЦ нужно собрать отдельный пакет документов. Это проект на недостроенный дом и любые технические бумаги, которые предоставлены первоначальным собственником. Разумеется, придётся собирать все документы, которые так или иначе, являются правоустанавливающими, по отношению к земельному участку. Это различные свидетельства, выписки из реестров и т.п.

Кроме того, нужно взять с собой гражданский паспорт РФ и само заявление. Заявление пишется в офисе МФЦ, в теории, вам должны с этим помочь представители МФЦ. Но мы рекомендуем обратиться за помощью к юристу, если вы не уверены в квалификации местных специалистов. Не забудьте получить разрешение на строительство. Это разрешение будет выдаваться местными властями. При этом, на само разрешение тоже может уйти достаточно много времени. Если разрешения нет, то ничего сделать не получится.

Ключевой момент тут в том, что бюро технической инвентаризации должно выдать вам паспорт (кадастровый) со специальной отметкой. Если этого добиться удалось, то никаких проблем больше не возникнет. Отметка должна быть о том, что дом не достроен. После того как вы получите паспорт, можно приступать к самой регистрации. Для этого придется предоставить все бумаги, перечисленные выше. Не забудьте оплатить госпошлину, она на данный момент составляет 2 тысячи рублей. Весь процесс оформления права на собственность занимает до 10-12 дней.

Но и тут есть свои нюансы. Например, если вы оформляете право собственности на дом, но не являетесь фактическим хозяином земли, проблем возникнуть не должно. Ведь можно арендовать надел, и в этом случае предоставить соответствующий договор. Если же постройка находится на землях товарищества или кооператива, то тут уместно вспомнить о такой процедуре, как дачная амнистия. Если вы соответствуете ключевым требованиям, то можно зарегистрировать дом и таким методом.

После того как все документы будут оформлены, можно начинать продажу дома. Не забывайте о том, что даже в этом случае использовать дом в качестве жилья не получится. Потому что вы только что оформили объект, как недостроенный. И теперь этот статус будет и в документах. Следовательно, дом нужно достраивать, а потом уже вводить его в эксплуатацию. И даже этот процесс требует официального оформления, ведь пометка в паспорте (кадастровом) должна быть изменена.

Особенности приобретения недостроенного жилья

А вот покупателям нужно быть предельно аккуратными. Потому что продавец де-факто ничего не теряет. А вот покупатель может остаться и без дома, и без денег. Так что перед покупкой такого нестандартного дома вам точно стоит все проверить. Начать следует естественно с осмотра объекта. Потому что зачастую под видом недостроенного дома скрывается нечто более интересное и аварийное. Желательно провести полноценную техническую экспертизу, от независимой компании. Потому что причина, по которой дом был не достроен, может быть другой:

  1. Почва "плывет".
  2. Появились трещины в фундаменте и т.п.

Так что детальное изучение ситуации позволит понять, что за недвижимость вы вообще приобретаете. Это важно, ведь речь тут в первую о том, как не попасться на удочку мошенника. Или просто не остаться в дураках с домом, который не получится достроить.

Опять-таки, потребуйте разрешение на строительство. Если продавец отнекивается или начинает предлагать отговорки, то дом брать не стоит. Вы конечно можете попробовать получить разрешение на строительство самостоятельно. Если же этого сделать не получится, то дом просто придется демонтировать. Если же нет проекта, то есть немалая вероятность того, что дом сам по себе не является жизнеспособной конструкцией. Вообще, отсутствие проекта это уже верный признак того, что дом неподходящий.

Постарайтесь не искать дома с аномально низкой ценой. Потому что скорее всего такая стоимость объекта недвижимости установлена не на пустом месте. Ну и не забывайте о том, что мошенническая сделка хоть через Росреестр скорее всего "не пройдет", но часть оплаты вы всегда можете потерять в виде задатка. Вообще, технической составляющей сделки стоит уделять не меньше внимания, чем юридической и правовой. Потому что даже оформленный по документам дом может оказаться фактически неликвидным и аварийным. И нередко на вторичном рынке попадаются такие "недострои", которые можно только сносить, но не достраивать.

Нередко задатком можно вынудить собственника оформить все документы. Но задаток передавайте оформив его отдельным соглашением. Чтобы впоследствии не оказалось, что вы "наткнулись" на обычного "сборщика", который собирает задаток с 5-10 человек, за чужой дом, а потом исчезает в неизвестном направлении.

Если же продавец отказывается оформлять недостроенный дом, то к стандартному ДКП придётся составлять еще и дополнительное соглашение. Этот документ вам потребуется в случае, если придется доказывать передачу прав на землю. Потому что не все сделки заканчиваются так, как изначально предполагает покупатель. В соглашении нужно заложить одно из условий передачи права собственности не только на земельный участок, но и на дом, который расположен на участке.

Не забываем о том, что количество собственников не менее важно при выборе такого дома. Ведь в ситуации, если собственников окажется 2 и больше, то придется заключать договора с каждым из владельцев. А это, как вы можете догадаться, не самое приятное мероприятие. Особенно если речь идет о том, что кто-то из владельцев продает дом без ведома других собственников.

Обязательно проверьте дом всеми возможными способами. В первую очередь на предмет наличия обременения и т.п. Ведь фактически, если обременение есть, покупать дом точно не стоит. Потому что дома под обременением подразумевают наличие права собственности у третьей стороны. Так как обременение первично, а ваша сделка вторична, в долгосрочной перспективе вы можете оказаться в ситуации, когда вы останетесь без дома и без денег. Ну не забывайте о том, что любая такая сделка должна сопровождаться юристом, с вашей стороны. На этом мы пожалуй и закончим. Сегодня вы узнали о том, как работать с недостроенными домами.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Снять арест с автомобиля наложенный приставами: арестована машина + убрать машину из базы приставов

Снять арест с автомобиля наложенный приставами: арестована машина + убрать машину из базы приставов

База оснований для ареста машины

Начнем с того, что сама процедура ареста вашей машины это не самый популярный метод воздействия на должника. Практика показывает, что пристав может арестовать машину не сразу, а после определенных ситуаций. Например:

  1. Вы не платите по кредитам.
  2. Вы не общаетесь с приставами.
  3. Вы не гасите свой долг по исполнительному производству.
  4. Вас не могут найти.

Что делать приставу? Его задача осуществить взыскание. Он начинает искать банковские счета, работодателя и имущество. После того как он обнаруживает автомобиль, он его арестует. Кроме того, арестовать транспорт могут не только судебные приставы, но и:

  1. Таможенники.
  2. Судебные инстанции.

Сразу скажем о том, что решение судебной инстанции об аресте машины первично. Поэтому сами по себе приставы машину должник арестовать не смогут. Другой вопрос в том, что именно они будут исполнять судебное решение, которое уже было вынесено. Кстати, собственник транспортного средства по закону может потребовать разъяснений. Если он не согласен с действиями и решением, то он может даже обжаловать. Но обжаловать действия приставов в этом случае скорее всего не получится. Нужно "бить в корень проблемы", а это судебное решение. Вот его и придется обжаловать.

Сам арест является мерой временной, если мы говорим о таможне. Обычно это происходит по той причине, что ФССП не может обнаружить должника и фактическую локацию, где располагается машина.

Основания для применения ареста

Итак, мы уже узнали о том, что арест автомобиля осуществляется в ситуации, когда есть на руках соответствующее судебное постановление. Если владелец машины был признан должником по судебному решению, то могут арестовать ТС. Обычно, арест машины происходит из-за нескольких причин:

  1. Есть долги перед государством.
  2. Есть долговые обязательства по алиментам.
  3. Есть долги по кредитам.

Начнем с государственных долгов. Ваше транспортное средство может быть арестовано в случае, если у вас есть долги за коммунальное обслуживание. Или вы просто нарушили регламент регистрации машины на таможне, и её арестовали. Надо сказать о том, что процедура ареста сама по себе от основания не меняется. Иными словами, арест накладывается на машину всегда по одному регламенту.

Кроме того, алиментные обязательства в исполнении в ФССП тоже могут сыграть с вами злую шутку. Если брак был расторгнут, а дети достались не вам, а вашей бывшей супруге, то она может взыскать с вас алименты. Можно сказать, что это обязательство возникает "по умолчанию". Другой вопрос в том, что не все пользуются алиментами изначально. И если другая сторона внезапно подает на вас иск в суд, то инстанция может вынести положительное решение. Если вы не докажете, что алименты выплачивались. А доказать у нас в стране что-то в этом контексте достаточно сложно. Если вы не исполняете решения суда, то вашу машину могут арестовать.

Ну и одним из самых популярных оснований являются долги по кредиту. Да, кредитор может подать исковое заявление в отношении неплательщика. В этом случае суд обычно принимает сторону банковской организации. После чего машину могут арестовать судебные приставы. Вообще, арестуют скорее всего любое имущество, до которого только смогут добраться. В том числе и автомобиль. Удивляться тут нечему, в судебных спорах по возврату кредитов арест автомобиля это процедура постоянная, нежели периодическая.

Как уведомляют должников?

Уведомляют должников достаточно плохо. Обычно после того как судебная инстанция принимает решение, то выдается исполнительный лист. Это один из видов исполнительного документа. Сам документ отправят в ФССП, а они впоследствии отправляют копию этого постановления самому должнику. Да, отправление сугубо почтовое, так что должник может и не узнать о том, что произошло. Это у нас очень распространенная практика "заочных долгов". Особенно если речь идет о судебных приказах. Профессиональный юрист может рекомендовать:

  1. Периодическую проверку собственного автомобиля по базам данных.
  2. Предварительную проверку машины, которую вы собираетесь приобрести.

Да, покупную машину нужно проверять в обязательном порядке, иначе вы рискуете столкнуться с серьезной проблемой или даже потерять деньги.

Вся информация о том, что происходит с автомобилем есть в открытых базах. При этом, на сайте ГИБДД вы можете заказать онлайн-проверку. А вот у приставов вы можете узнать о наличии ареста только посредством отправки соответствующего запроса. На портале ГИБДД информация не всегда отражается корректно. Поэтому мы можем порекомендовать официальный запрос в ГИБДД. Отправить его вам поможет профессиональный юрист. Для того чтобы сделать запрос, нужно знать следующую информацию:

  1. Модель автомобиля.
  2. Марка транспортного средства.
  3. Идентификационный номер машины.
  4. Номера с двигателя.
  5. Номера с кузова.
  6. Государственный номер регистрации.

Разумеется, если вы сможете своевременно определить, что автомобиль попал под арест, то вы его не купите. Регулярная проверка своего автомобиля на предмет ареста позволяет еще и узнать о том, что у вас есть долги, по которым уже началось исполнительное производство.

Что же можно сделать?

Традиционно, ничего конкретного тут посоветовать должнику не удастся. Стоит понимать, что долги у вас появились отнюдь не на пустом месте (скорее всего). Поэтому нужно понять первопричину вашего ареста. Иными словами, нужно узнать о том, кто же стал инициатором. Например:

  1. Банк инициирует арест в связи с кредитными долгами.
  2. Налоговая не может инициировать иск по залоговому имуществу в кредит.

Кроме того, нужно узнать об основаниях, которые стали причиной возникновения ареста. Нужно узнать о первопричинах ареста, отследить весь маршрут вплоть до судебного решения. Если долг вообще не ваш, то нужно оспаривать судебное решение. Если же арестовали вашу машину, а в решении значится какой-то другой должник, то вы можете просто взять справку о том, что долги у вас отсутствуют. И передать ее судебным приставам. Да, отреагируют они скорее всего так, как обычно. Т.е. на процесс снятия ареста придется потратить еще немного времени. Но при отсутствии долгов вы точно снимете арест.

Как может быть наложен арест на автомобиль?

Достаточно просто, это регламентировано Федеральным Законом, который регулирует вопрос исполнительного производства. Процедура происходит в несколько этапов:

  1. Должник уведомляется о том, что его машину арестуют (дается 5 суток на погашение долга).
  2. Машина разыскивается.
  3. Понятых приглашают.
  4. Арест накладывают.

По факту ареста автомобиля составляется акт описи ТС, который потом будет передан в архив.

В этом документе есть подписи всех участников процедуры ареста и самого пристава. Там есть пункт о том, что лицу разъяснили процедуру ареста. Кроме того, если машина отправляется на штрафную стоянку, то факт транспортировки будет зафиксирован. Это к вопросу о том, что делать если забрали машину на штраф стоянку. Вы можете узнать о ее местоположении. Кроме того к акту описи прикладываются различные документы.

ФССП блокирует регистрационные действия с машиной

Другой вопрос это регистрационные действия. Да, процедура наложения ограничений отличается от ареста, который мы описали выше. Давайте разбираться и с этим вопросом. Да, пристава могут наложить ограничение и на регистрационные действия.

В этом случае ограничивают:

  1. Любую перерегистрацию.
  2. Процесс восстановления или замены документов.
  3. Внесение изменений.

В первом случае, вы не сможете зарегистрировать автомобиль на другого собственника. Даже если вся сделка прикрывалась договором купли-продажи или дарения. Следовательно, передать автомобиль вы никому не сможете, чтобы от него избавиться.

Кроме того, восстановить документы или поменять тоже не получится. Это второй эшелон "защиты" от недобросовестного должника. И третий эшелон это запрет на внесение изменений в любую документацию. Вы не сможете покрасить машину в другой цвет и легализовать это документами. Вы не сможете легально установить газовое оборудование и оформить его. В этом и вся суть.

Кроме того, все основания для ограничения регистрационных действий прописаны в отдельном приказе Министерства Внутренних Дел под номером 1001.

О разнице и сути процедуры накладывания ограничений

Начнем с простого. Если у вас есть машина и вы в долгах, а также если вы добросовестный должник, то вы не станете пытаться продать автомобиль. Не станете даже ради собственной выгоды. Ведь это прямой обман покупателя. Естественно, такой добросовестностью отличаются не все граждане. Поэтому, с завидной регулярностью мы можем наблюдать ситуации, в которых машину сначала покупают. А уже потом узнают о том, что на нее наложены ограничения. И вот тут начинается "свистопляска". Потому что новый владелец не знает что делать. Кроме того, некоторые покупают автомобиль в надежде на то что удастся машину переоформить. Но это не так. Единственная причина покупки такой машины это дешевизна. Механизм прост:

  1. Перерегистрировать машину не удастся, поэтому она стоит дешевле.
  2. Механизм передачи прав через генеральную доверенность.

Вот только есть масса проблем. Потому что генеральная доверенность это не правоустанавливающий документ. Получив ее, вы не становитесь собственником автомобиля. А стать собственником можно только после регистрации. А для этого владелец машины должен обжаловать решение, которое стало фундаментом для ограничений.

Фактически разница между ограничением и арестом огромна. Если мы говорим об этой проблеме в правовом контексте. Например ограничение позволяет пресекать:

  1. Передачу авто в качестве залогового имущества.
  2. Передачу машины в аренду.

Арест же предполагает фактическую конфискацию автомобиля. Машина изымается и может быть впоследствии реализована для погашения долгов.

Причина по которой ограничение на регистрационные действия было введено, может быть любой. Но есть ряд причин, которые можно выделить отдельным списком.

О возможностях и ограничениях

Итак, наложить запрет на регистрационные действия могут:

  1. СК РФ.
  2. ГИБДД,
  3. Суд.
  4. Таможенники.
  5. Любое другое структурное ведомство.

После наложения ограничений машину продать не удастся. Будьте в этом уверены.

А вот причин по которым может быть наложено ограничение, достаточно много. И перечислить их все будет проблематично. Давайте рассмотрим лишь самые популярные. Ограничения могут накладывать приставы. Например в пользу ваших несовершеннолетних детей, которые будут представлены вашей бывшей супругой.

Полномочия есть и у представителей ГИБДД, если они не уверены в том, что кодификация на узлах и агрегатах правильная и совпадает. Кроме того, за неправильную растаможку тоже могут ограничить регистрационные действия. Очень часто граждане занимаются перегоном премиальных автомобилей под видом обычных легковушек. Это может привести к проблемам и последующему ограничению.

Кроме того, запрет на регистрационные действия может быть наложен в случае, если собственник подозревается в совершении преступления. Если же машина была использована в качестве одного из предметов преступления или орудий, то на нее тоже будет наложен запрет. Не стоит забывать о том, что машину могут ограничить просто за долги. Это и алименты, и штрафы и даже налоговая задолженность. Но, в этом случае нужно иметь на руках судебное решение. Оно и станет основой для накладывания ограничений. Если решения на руках у исполнителей нет, то наложение ограничений законным считать нельзя.

Если машина является залоговым имуществом, то кредитор может инициировать запрет. Особенно, если человек не платит по кредиту. Впрочем, в современных кредитных договорах такие ограничения прописываются заранее, и продать залоговое имущество вы скорее всего просто не сможете. Потому что это заложено еще на уровне договора, и вы принимаете правила этой игры уже подписывая сам договор.

Если же машина стала предметом спора между сторонами (супругами, например), то машину будут делить. Конечно, суд не может принять решение о распиливании автомобиля на 2 разные части. Зато суд может оставить машину одной стороне, а другую обязать компенсировать долю в денежном эквиваленте. Снять такие ограничения можно будет только после того, как вынесут судебное постановление, в котором новый собственник будет определён. До той поры ничего сделать не получится.

Как снять арест с автомобиля наложенный судебным приставом за штрафы ГИБДД?

Этот вопрос, как мы уже говорили выше, регулируется Федеральным Законодательством. А именно, 229 Федеральным Законом. Фактически, снять запрет или арест могут только пристава. Потому что это мера, которая у них в компетенции и полномочиях. Да, они делают это на основании судебного решения. Отмена решения пристава по автомобилю может быть произведена только после того, как основание исчезнет. До тех пор, ничего сделать не удастся.

Если пристав не убирает автомобиль из базы нарочно, то обжаловать действия приставов все-таки можно. Посредством:

  1. Судебного разбирательства.
  2. Претензии вышестоящему сотруднику.

Если же пристав делает все по закону, то придется устранять основание для ареста. Оснований для снятия ареста не так уж и много. Взыскатель может отозвать исполнительный лист. В этом случае исполнительное производство будет приостановлено. Кроме того, есть и другие причины для приостановки исполнительного производства.

Кроме того, если существует решение суда, по которому было установлено, что наложение ареста было неправомерным. Это как раз основание, которое добывается через судебное разбирательство. Но без хорошего адвоката такого решения на руки не получить.

Кроме того, если исполнительный лист был выписан судом или любым другим государственным органом, то нужно соответствующее решение о прекращении исполнительного производства. Получить это решение будет достаточно сложно. Потому что прекращается исполнительное производство по решению суда крайне редко. Особенно если мы вспоминаем о том, что речь тут о российских судах. И вместе с тем, это еще один способ снятия ареста.

Ну и самое простое, что можно придумать в такой сложной ситуации, это устранение первопричины. Если у вас есть штрафы, значит нужно их погасить. Арестовали за неуплату алиментов? Оплатите все до последней копейки и дождитесь закрытия исполнительного дела. Если арестовали за неуплату кредита, погасите задолженность вместе с процентами. И дождитесь закрытия исполнительного дела.

Заключение

Порядок наложения ареста приставами прописан в действующем законодательном регламенте. Так как представители ФССП тоже обычные люди, они могут и ошибиться. Например, могут арестовать ваш автомобиль, за долги однофамильца из вашего или другого региона. Так что тут удивляться точно ничему не стоит. В этом случае нужно предоставить справку об отсутствии долгов и арест будет снят. Если же вы являетесь должником, то единственная причина по которой арест будет снят, это договоренность. Вам снимут арест, а вы за вырученные от продажи машины деньги можете погасить долг.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Выселение это что такое: снятие с регистрационного учета + суд, заявление, практика

Выселение это что такое: снятие с регистрационного учета + суд, заявление, практика

Введение

Что такое выселение простыми словами? Выселение это процедура, после которой гражданин утрачивает право на проживание в помещении. Это может быть как дом, так и квартира. Выселяют из недвижимости не только арендаторов или нанимателей, но и собственников. Проблема выселения собственников серьезнее, ведь для тут мешает право собственности. Да и законодательных оснований для выселения собственника недвижимости гораздо меньше. Если человек не хочет выселяться добровольно, то его могут выселить на базе решения судебной инстанции. Но это решение еще нужно получить.

Давайте разбираться.

О муниципальной недвижимости

Это квартиры, которые принадлежат муниципалитету. Предоставляются муниципальные объекты недвижимости на основании договора социального найма. Недвижимость принадлежит муниципальному образованию. Условия предоставления муниципальных квартир зарегулированы действующим законодательством. Договор социального найма предполагает:

  1. Наличие обязательств.
  2. Ответственность.

Если обязательства не исполняются, то наступает ответственность. Реализована ответственность может быть посредством выселения. Если гражданин не исполняет условия по договору, то его могут выселить. В случае с муниципалитетом, все предельно просто. Дело в том, что муниципальное образование является фактическим собственником квартиры. Следовательно, жилец вообще не может распоряжаться квартирой до тех пор, пока не приватизирует её.

Механизм выселения из недвижимости, принадлежащей муниципалитету, урегулирован Жилищным Кодексом России, а именно его 83 статьёй. Вроде бы выселить человека из муниципального жилья достаточно просто. Однако, если в квартире проживают граждане особых категорий, то появляются проблемы. А именно:

  1. Инвалиды.
  2. Недееспособные граждане.
  3. Несовершеннолетние.

В этом случае придется предоставить альтернативный вариант. Кроме того, даже для других граждан, которые не являются особой категорией, может быть предоставлено жилье под замены. Фактически, это принудительное переселение. Нужно понимать, что добровольно из муниципального жилья можно выселить только очень уж шумного и "буйного" арендатора. Если человек сменил место жительства или согласен с выселением, то его тоже выселяют без предоставления другой квартиры.

Правда тут не все так просто. Дело в том, что сама процедура выселения из квартиры предполагает конкретный набор оснований, по которым выселение будет осуществляться. Основания эти следующие:

  1. Земля, на которой дом находится, теперь будет изъята в пользу государства.
  2. Человек потерял право на использование квартиры.
  3. Дом был признан аварийным (его будут сносить).
  4. Квартира была использована для других целей (сдача в аренду или открытие магазина, офиса и т.п.).
  5. Уничтожение частей квартиры (умышленное).
  6. Ненадлежащее состояние жилья.
  7. Поведение жильца является аморальным.
  8. Есть долги более чем за полгода.

Разумеется, вопрос выселения очень серьезен. Особенно если мы говорим о муниципальном жилье. Как правило, выселение из муниципального жилья это прямой путь на улицу.

Давайте разберем пример. У нас есть супружеская пара. Это граждане А и Б. Гражданин Б заключил договор социального найма с муниципалитетом и получил квартиру. Гражданка А вышла замуж за гражданина Б и получила возможность проживания. Она прописалась с согласия муниципалитета и своего супруга. Однако, уже спустя определенное время был инициирован бракоразводный процесс. Естественно, бывшая супруга гражданина Б отказалась выселяться. Мотивировала она это тем, что выезжать ей некуда. При том, что она уже потеряла право на проживание.

В муниципалитете долго разбираться не стали и просто подали исковое заявление. В исковом заявлении было всего одно требование. Нужно было признать гражданку А утратившей право на проживание в квартире. Суд естественно удовлетворил это требование. Гражданку А начали снимать с регистрационного учета в принудительном порядке. После этого гражданка А продолжила проживать в квартире. Выселять ее пришлось в принудительном порядке, при участии судебных приставов.

О влиянии согласия и регистрации на процесс выселения из муниципального жилья

Если жилец не согласен с выселением, это усложняет процедуру. Если жилец прописан в квартире, это тоже сильно усложняет весь процесс. Начнем с прописки. Во-первых, стоит понимать, что процедура регистрации должна быть подвергнута сомнению. А именно:

  1. Зарегистрированный гражданин должен получить разрешение от собственника квартиры (в нашем случае это муниципалитет).
  2. Если в квартире живет кто-то еще, то придётся получить согласие и от этих жильцов.
Важно понимать, что при нарушении этих двух правил, регистрация вообще будет признана недействительной. В этом случае выселить гражданина будет значительно проще. Если же гражданин был прописан в квартире, то есть ряд ситуаций, когда жилье может быть предоставлено в обязательном порядке. На практике, не все основания для выселения позволяют получить альтернативное жильё.

Зачастую, вопрос о предоставлении альтернативного варианта жилья будет решаться в индивидуальном порядке на судебном заседании. Стоит помнить о том, что чисто теоретически, выбрасывать граждан на улицу у нас пока еще нельзя. Но на практике, возможно вообще все что угодно. Если же гражданин вообще не имел прописки, то судебная инстанция в любом случае выселит его из квартиры. Все предельно просто:

  1. Собственник передает требование о выселении.
  2. Дается определенное время для добровольного выселения.

Если гражданин не покинул квартиру вовремя, подается заявление в суд. И уже по решению суда будет осуществлено выселение. Оно даже на этом этапе еще может быть реализовано в добровольном порядке. Или уже сугубо в принудительном. Проще всего выселить гражданина из муниципальной квартиры по согласию сторон. Разумеется, согласие нужно получить в письменном виде. Потому что если жилец начнет оспаривать процедуру выселения, его согласие можно использовать как полноценный аргумент в суде. Разумеется, если гражданин согласен с выселением, то он может написать заявление самостоятельно. Для этого нужно подать заявление в УВМ. Ранее это была структура, именуемая УФМС.

Если же согласия нет, то возникает проблема. И без судебного разбирательства сделать ничего не удастся. Причина для отказа может быть любой. Например, не всегда члены семьи и наниматели согласны с предоставляемой альтернативой. В силу каких-то объективных причин. Разумеется, в этом случае придется помнить о том, что в суде это могут использовать против собственника.

Как снимают с регистрационного учета мы узнали. Практика по снятию с регистрационного учета уже давно существует. Подать исковое заявление о снятии с регистрационного учета достаточно просто, нужно обратиться к профессиональному юристу и он все сделает достаточно быстро.

Как правильно через суд выселить из квартиры?

Сейчас речь идет о муниципальной квартире, стоит об этом помнить. Весь процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Уведомляем.
  2. Собираем доказательную базу.
  3. Составляем исковое заявление.
  4. Оплачиваем государственную пошлину.
  5. Передаем заявление в судебную инстанцию.
  6. Участвуем в разбирательствах.
  7. Получаем решение на руки.

После того как решение получено и оно положительное (в вашу пользу), стоит помнить о процедуре обжалования. Потому что вторая сторона может не соглашаться с выселением и обжаловать решение. В этом случае история повторится, но уже в вышестоящей инстанции. Если же обжалования нет или оно проиграно второй стороной, то следует выселение. Жилец может покинуть квартиру самостоятельно. А может и отказаться выселяться. В этом случае придется давить на представителей ФССП и привлекать их для завершения процедуры.

Давайте разберем весь процесс по порядку. Для начала нужно уведомить жильца и всех членов его семьи о том, что нужно покинуть жилое помещение. Это не просьба и не рекомендация, это требование. В требовании устанавливается срок исполнения требования собственника. Если жильцы отказались покидать жилье сразу, то сам факт передачи уведомления уже является доказательством досудебного урегулирования конфликта. Точнее доказательством попытки уладить конфликт без суда.

После этого нужно собрать доказательную базу. Это могут быть документы, свидетельские показания, фото и видеоматериалы. Разумеется, стоит учитывать тот факт, что универсальных рекомендаций здесь дать попросту не получится. Потому что каждая ситуация уникальна сама по себе. Исковое заявление, которое вы передадите в суд, должно соответствовать всем требованиям и нормам Гражданского Процессуального Кодекса России.

Не забудьте перед подачей иска оплатить государственную пошлину. Без квитанции об оплате сделать ничего не получится. После этого собираем пакет документов:

  1. Исковое заявление.
  2. Доказательная база.
  3. Квитанция об оплате государственной пошлины и т.п.

После чего весь этот пакет бумаг нужно доставить в суд. Это можно сделать как лично, так и посредством почтового отправления.

Разумеется, представители истца должны присутствовать на заседаниях суда. И желательно отстаивать свои требования. Ведь жилец может привести своего адвоката и начать сопротивляться.

После того как решение было получено, можно начинать процедуру выселения. Если выселяться жилец не хочет, значит его принудительно "вывезут" сотрудники Федеральной Службы Судебных Приставов. Все, на этом история с муниципальными (и не только) квартирами заканчивается. Пример муниципальных квартир универсален, ведь примерно по такому же регламенту могут выселить кого угодно из арендного жилья. Давайте поговорим об этом отдельно.

О выселении нанимателей-должников

Теперь представим себе ситуацию, в которой арендодатель наткнулся на не очень честного арендатора. Был подписан типовой договор, в котором прописывали:

  1. Ответственность за просрочки.
  2. Возможность выселения за отсутствие оплаты.

И вот как раз все эти условия и были нарушены арендатором. Он кое-как платит за квартиру, при том выезжать по всей видимости вообще не собирается. По крайней мере, добровольно наниматель квартиру покидать не хочет. А вы являетесь собственником объекта недвижимости. Начнем с того, что несмотря на то, что квартира принадлежит вам, выселение возможно только двумя способами:

  1. По добровольному согласию.
  2. Через суд (принятие решения в соответствующей инстанции).

Конечно, если забыть о законодательстве РФ, вы можете силой вышвырнуть арендатора на улицу. Есть только одна проблема, он может просто подать на вас заявление в суд или в полицию. Да и применять силу не очень уместно в этом контексте. Фактически, регламент применения силы уместен для представителей ФССП. Но дело еще нужно довести до судебных приставов, а это не так уж и просто.

Все предельно просто. Изначально нам придется расторгнуть договор аренды. Но на каком основании? Как раз на основании того, что плата не вносится. По ГК РФ можно отказаться от частичной оплаты аренды. В случае, если просрочка по платежам уже достигла 60 дней, можно использовать это как основание для разрыва контракта. Впрочем, ничто не мешало вам прописать механизм расторжения договора заранее.

С юридической точки зрения, вышеописанная ситуация регламентируется 687 статьей действующего Гражданского Кодекса России. Эта статья подразумевает нарушение срока при внесении платы. Т.е. ее обойти ваш арендатор не сможет даже если платит с задержкой в 10 дней, но в полной сумме. Даже при подтверждении факта оплаты, вы можете расторгнуть договор. Это полноценное основание для расторжения договора и последующего выселения.

Есть и еще одна особенность. Вы не можете ограничивать доступ в квартиру должнику, до тех пор, пока суд не вынесет соответствующее решение. Уже на основании 35-й статьи Жилищного Кодекса России, вы можете выселить человека, с которым был расторгнут договор аренды.

Кроме того, выселить должника можно уже после 2 фактов просрочки. Если мы говорим о злостном неплательщике, то отдельным судебным разбирательством вы сможете взыскать все долги с него впоследствии. Вот только есть один интересный момент. Права собственника у нас с завидной регулярностью нарушают. При наличии хорошего адвоката, наниматель может получить 2 отсрочки:

  1. До 12 месяцев на погашение всех долгов.
  2. До 12 месяцев на выселение.

Да, процесс выселения нерадивого арендатора может сильно затягиваться. Проблема в том, что суд будет учитывать и права нанимателя.

Кроме того, отказ о принятии частичной оплаты нанимателю доказать скорее всего не получится. Очень часто в судебных решениях можно встретить отсрочки, предоставляемые даже самым злостным неплательщикам.

На практике, на все судебные тяжбы может уйти до полугода.

Стоит помнить о том, что до тех пор, пока договор не расторгнут официально, а решение о выселении не принято в судебном порядке разрешения конфликта, ограничивать доступ к помещению нельзя. И удерживать вещи, не пуская арендатора тоже нельзя. Потому что в противном случае вы рискуете получить встречное исковое заявление. И в этом случае придется участвовать еще в одном судебном заседании. А это, согласитесь, совсем не добавляет радости.

Альтернативная сторона

А теперь о том, что делать если новый собственник хочет выселить из жилья. Фактически, судебная практика уже переполнена не самыми адекватными решениями. Но законную силу они от этого не теряют. Например, при разводе супругов, даже если у матери ребенка нет права занимать квартиру, она все-равно может получить право на проживание через суд. Да, это право будет ограниченным по времени, однако выселить бывшую супругу не получится. Потому что можно опереться на 31 статью Жилищного Кодекса РФ.

Кроме того, эта же статья может применяться и по отношению к тем, кто стал банкротом. В частности, выселить новый собственник квартиры не сможет:

  1. Предыдущего владельца.
  2. Членов семьи.

Но только при условии, что квартира была продана на аукционе, который последовал за банкротством. Отсрочка на выселение тут действует на срок до 12 месяцев. И если судебное решение принято, а пересмотр дела не помог, придется ожидать. Иного варианта не усматривается. Даже если квартира была в ипотеке, кредитор рискует тем, что выселить должника сразу не получится. Это пока еще не аксиома, но суды всё чаще становятся на сторону жильца.

Если же вы хотите выселить уже бывшего члена семьи, если он поселился в квартире на совершенно других основаниях. Более того, даже вселение каких-либо дальних родственников (не кровных) путем заключения договора аренды, может создать ряд дополнительных проблем. И есть риск того, что суд отклонит требование о выселении или предоставит очень длительную отсрочку.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Приставы снимают деньги с зарплатной карты: судебный пристав исполнитель списывает со счета + основания, размер взыскания

Приставы снимают деньги с зарплатной карты: судебный пристав исполнитель списывает со счета + основания, размер взыскания

Сколько со счета может списать пристав? Что делать со всем этим?

Согласно ст.13, 229 ФЗ «Об исполнительном производстве» в обязательном порядке необходимо понимать, что таким специалистом, как пристав в определенной ситуации, может быть написан исполнительный лист. Вследствие этого будет произведено перечисление денег с банковского счета должника в то учреждение, где необходимо погасить задолженность. Подобный вариант списания денежных средств осуществляется без присутствия разрешения со стороны клиента.

Итак, приставами была снята какая-то сумма именно с зарплатной карты? Что делать? Какой размер снятия денег с карты приставами допускается? Какие существуют условия для того, чтобы было наложено подобное взыскание?

Первоначально, здесь стоит отметить факт того, что приставы обладают полным правом снимать денежные средства со счета в банке, когда в отношении человека ведется определенное исполнительное производство, связанное с надобностью в погашении задолженности. В ситуации, когда для человека подобный вариант списания был произведен без соответствующего предупреждения, тогда, наверное, он:

  1. Не сказал приставам о том, где проживает.
  2. Не указал собственный номер телефона.

Приставы в обязательном порядке должны сообщить конкретному должнику о том, что против него было начато определенное исполнительное производство. Вследствие этого, в дальнейшем выдается на руки и специальный исполнительный лист. Он направляется и в само банковское учреждение.

Одновременно с этим, необходимо отметить и то, что подобная процедура обладает обязательным характером. Только он может быть не более, чем исключительно уведомительным. Другими словами, для списания денежных средств нет необходимости в наличии личного согласия на все это со стороны самого должника. Если же человек не получил соответствующий исполнительный лист, тогда все это не считается реальным основанием для того, чтобы подать жалобу на этого самого пристава. Но, им должен быть направлен лист по любому известному ему адресу проживания должника.

Списание денег: как это происходит?

На сегодняшний день, существуют определенные правила, а также отдельные процедуры, которые при любых обстоятельствах в обязательном порядке должны соблюдаться всеми без исключения судебными приставами. Это касается всех без исключения ситуаций, где речь идет именно о снятии денежных средств с любой карты должника. И, первоначально, необходимо выделить последующие пункты:

  1. Розыск должника производится именно судебными приставами. Они занимаются поиском всего имеющегося имущества, а также различных счетов в банковских учреждениях.
  2. Приставы обязательно должны уведомить конкретного должника по поводу того, что с его счета может быть снята какая-то сумма денег. Все это обозначается в соответствующем исполнительном листе.
  3. Судебные приставы имеют полное право осуществлять снятие денежных средств не более, чем с одного банковского счета. Если счет изменяется, тогда происходит отзыв, еще раз оформляется исполнительный лист, и все происходит заново. Естественно, соответствующее уведомление также должно быть направлено по адресу самого должника. Одновременно с этим, счета, где не были списаны деньги, при необходимости могут быть просто арестованы. Это необходимо для того, чтобы имеющиеся там денежные средства были сохранены на период выполнения конкретного обязательства.
  4. В ситуации, когда денежных средств недостаточно, чтобы в полной мере выполнить соответствующие требования, тогда все остается и, в дальнейшем банковское учреждение будет каждый раз списывать средства при их непосредственном поступлении на счет. Все это будет продолжаться до того момента, пока не закроется полностью весь существующий долг.
  5. У судебных приставов имеется полное право осуществления и такого действия, как взыскание долга с заработной платы, или, к примеру, с пенсии, но не больше, чем 50 процентов. В определенных ситуациях, речь может идти даже об алиментах. Здесь же могут забрать до 70 процентов. В банковском учреждении чаще всего они не видят того, каким именно является счет социальным, обычным или зарплатным. В связи с этим, нередко встречаются и наиболее разнообразные неправомерные списания. Это происходит в том случае, когда должник не уведомил приставов по поводу того, с какого именно банковского счета они могут снимать денежные средства.
  6. Сам исполнительный лист может быть направлен на любой без исключения банковский счет, вне зависимости от использующейся валюты.

Какие средства не могут быть сняты со счета?

На сегодняшний день существует и такое понятие, как не предназначающиеся для взыскания денежные средства. Ни один пристав не имеет права требовать погашение задолженности за счет последующих видов финансов:

  1. Под видом социальных пособий, которые связаны с маленькими детками, с содержанием, а также с их рождением. Сюда стоит отнести и алименты, которые выплачиваются детям.
  2. Разнообразные социальные выплаты, а также различные пособия, к примеру, к примеру, такие, как пособие на погребение или в связи с потерей кормильца.
  3. Разнообразных пособий, которые предназначаются для правоохранителей, а также военных. Речь идет о тех деньгах, которые выплачиваются при потере работоспособности во время непосредственного выполнения собственных служебных обязанностей.
  4. Многочисленные пособия, которые нужны для покупки требующихся для жизни вещей. К примеру, первоначально сюда стоит отнести именно лекарственные средства.

Чтобы избежать чрезмерного снятия денежных средств с собственного счета, а также снятия тех финансов, которые для этого не предназначаются, необходимо уведомить обо всем соответствующих приставов. Стоит обозначить то, что конкретный счет предназначается для получения соответствующих пособий. Также всегда можно все решить и мирным путем. Можно договориться, как с приставом, так и с самим заявителем о сроках, а также о порядке погашения всей имеющейся задолженности.

Можно ли прекратить съем денег с карт? Как это делается?

Естественно, всегда можно пожаловаться в ФССП. Как возвратить денежные средства, которые были списаны именно неправомерно? В той ситуации, когда приставами были сняты деньги, которые они не должны были трогать, тогда должником могут быть выполнены последующие действия:

  1. Потребовать у банковского учреждения информацию о наличии исполнительного листа. Также все это касается и имени судебного пристава. Необходимо сделать копию соответствующего документа, где речь идет о списании денежных средств. Банковское учреждение в обязательном порядке должно предоставить собственному клиенту такую информацию.
  2. Написать собственное заявление в местную службу самих судебных приставов. В обязательном порядке сюда стоит приложить и ту документацию, которая подтверждает присутствие реальных оснований для выполнения подобного действия.
  3. В ситуации, когда написанная жалоба так и осталась без ответа, тогда должник обладает полным правом обратиться в судебную инстанцию с собственным иском. Здесь также нужно приложить все документы.

В ситуации, когда есть решение суда о признании долга, а также сам исполнительный лист, и отсутствуют основания считать финансы на конкретном счете именно пособием, тогда судебные приставы обладают полным правом направить в банковское учреждение требование с необходимостью в снятии определенной суммы. А вот самим банковским учреждением подобное требование не может быть не исполнено. Согласие со стороны собственника банковского счета здесь не играет никакой роли.

Как уберечь собственные деньги или зарплату?

Приставы согласно современному законодательству имеются полное право снимать денежные средства с любой зарплатной карты в той ситуации, когда на конкретного человека заведено дело, а также сам исполнительный лист был направлен в соответствующую службу. Не исключается и возможность наложения ареста на определенное имущество, а также на имеющиеся финансы. Естественно, все в дальнейшем направляется на погашение конкретной задолженности. Нередко допускается списание следующих средств:

  1. Заработной платы должника.
  2. Алиментов, но не всегда.
  3. Пенсии человека.

Другими словами, подобное списание может осуществляться даже без присутствия письменного уведомления. Согласие должника – совершенно не требуется.

В обязательном порядке необходимо понимать и то, что здесь абсолютно никого не волнует то, какие деньги присутствуют на карте. Это могут быть, как личные сбережения, так и кредитные средства. Поэтому, чтобы не попасть в слишком плохую ситуацию, необходимо разобраться в многочисленных нюансах этого процесса, которые существуют на сегодняшний день.

Когда приставы могут произвести взыскание денежных средств? Чаще всего вопросы, связанные с необходимостью в осуществлении изъятия денег на выплату задолженности, регламентируются ФЗ, который действует на территории всего государства.

Стоит отметить, что согласно этому самому закону, приставы на сегодняшний день имеют полное право осуществлять снятие денег с практически любого личного счета человека. Но все это может быть сделано только тогда, когда будет получено соответствующее решение суда.

Другими словами, все выше сказанное может свидетельствовать о том, что подобные действия пристава можно считать полностью законными только при присутствии последующих оснований:

  1. Существует решение суда, постановление или судебный приказ.
  2. Судебный пристав может получить соответствующее постановление о надобности во взыскании денежных средств, которое будет предоставлено и какими-то другими компетентными органами. В этой ситуации, речь может идти о Пенсионном Фонде.
  3. Наличие исполнительного листа, которое было передано в службу.

В остальных ситуациях, все действия против должника, которые касаются взыскания денег с карты можно считать полностью незаконными.

Что делать, если с заработной карты человека были сняты все денежные средства?

Первоначально здесь стоит отметить то, что после того, как исполнительный лист был получен конкретным приставом, он обладает правом отправить должнику соответствующее письменное уведомление о присутствии определенной задолженности. Там должна быть указана суммы и последующие сроки погашения.

Зачастую, человеку дается целых 7 дней для того, чтобы он погасил имеющуюся задолженность лично. Если на протяжении этого самого срока, подобное действие не было осуществлено, тогда открывается дело, связанное со взысканием определенной суммы денежных средств непосредственно с самой банковской карты. Все финансы идут на выплату имеющейся задолженности.

В той ситуации, когда должником не было предпринято вообще никаких действий, тогда служба самостоятельно может снимать деньги без присутствия соответствующего предупреждения. Речь может идти о любом существующем банковском счете. Не исключается и арест не только на деньги и счета, но и на само имущество.

Дополнительно, приставами могут быть взысканы и различные издержки. Они возникли вследствие выполнения того или другого исполнительного действия. В обязательном порядке, стоит понимать, что денежные средства могут быть списаны не просто с открытого счета в банке, но и с той разновидности карты, которая является кредитной.

Достаточно часто списание может производиться и с любой без исключения дебетовой карты. Речь может идти о наличии счета в наиболее разнообразных финансовых компаниях, а также об электронных счетах, и самих фондах.

Каким образом производится взыскание денег непосредственного с самой заработной платы? Если у должника имеется банковская карта в определенном учреждении, тогда все данные в обязательном порядке присутствует в этом самом банке. Поэтому, приставы, прекрасно зная все это, обладают полным правом направить запрос в финансовую организацию. Дополнительно прикладывается и копия самого исполнительного листа. Не обходится и без необходимости в оформлении заявления о том, что с конкретного человека нужно взыскать определенную сумму денежных средств. Речь может идти только о том счете, который имеется в конкретном банке.

Вследствие того, как сотрудниками банковского учреждения был получен соответствующий лист, все счета должны быть незамедлительно заморожены. В этой ситуации, когда имеющихся денежных средств не хватит, тогда вся полученная документация вносится в собственную картотеку банка. В дальнейшем, в момент поступления на счет денежных средств, они просто будут сниматься. Все деньги направляются на погашение задолженности.

Вследствие того, как приставы смогут получить все необходимые деньги, тогда делопроизводство должно быть полностью закрыто. В суд отправляется и соответствующий исполнительный лист. Речь идет о той судебной инстанции, которая и выдавала этот самый документ. Дополнительно отправляется и документация, связанная с необходимостью закрыть конкретное дело. Все это направляется не только самому должнику, но и, естественно, кредитору.

Все это, первоначально, говорит именно о том, что, пристав без присутствия определенных документов не обладает никаким правом для того, чтобы обратиться в банковское учреждение с целью снять денежные средства, и соответственно, передать их кредитору.

Приставы арестовали автомобиль: что можно сделать? Если машина оказалась в аресте у судебного пристава, стоит разобраться во всем максимально детально. В первую очередь, стоит отметить факт того, что при присутствии подобного действия, передвигаться на этом транспортном средстве категорически запрещено. Хотя, в определенных ситуациях, все-таки бывают некоторые исключения.

Зачастую все это заключается именно в том, что в подобном случае арест накладывается непосредственно не на сам автомобиль, а на само ограничение в осуществлении наиболее разнообразных регистрационных действиях. Все это свидетельствует о том, что собственник все-таки имеет право использовать транспорт в собственных целях, а вот переоформлять или перепродавать – не может.

В этой ситуации, какой-то другой человек также без проблем может пользоваться конкретным транспортным средством. Но для этого необходимо наличие нотариальной доверенности. Кто именно и каким образом на автомобиль может быть наложен арест?

Зачастую наложить арест на машину на сегодняшний день могут только такие специалисты, как судебные приставы. Они в обязательном порядке должны возвратить всю имеющуюся задолженность по ранее оформленному человеку кредиту.

Дополнительно, стоит отметить и то, что подобное действие может быть осуществлено не только на машину, купленную в рассрочку, но и на алименты, а также на всевозможные потребительские кредиты. Если уж произошло все таким образом, что автомобиль оказался под арестом, тогда больше ничего не остается, как полностью выплатить всю имеющуюся задолженность.

Таким образом, отвечая на вопрос, как вернуть деньги обратно на счет, стоит отметить, что зачастую без обращения в суд просто невозможно обойтись. Для этого, дополнительно лучше проконсультироваться у грамотного юриста. Ведь, в каждой ситуации, имеются собственные нюансы.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Жилое помещение: виды жилых помещений + строения, здания, перепланировка, узаконить

Жилое помещение: виды жилых помещений + строения, здания, перепланировка, узаконить

Что относится к жилому фонду?

Жилое помещение – отдельное помещение, которое обособлено от остальных. Речь может идти даже об определенной его части. Оно должно относиться в категории имущества, обладающего недвижимым характером. Это понятие достаточно точно обозначено в современном ЖК.

Беря во внимание все это, можно сделать вывод, что подобное помещение зачастую должно быть именно изолированным. Не исключается и надобность в присутствии ограничения от остального пространства. В любой ситуации, помещение, которое обладает именно изолированным характером, представляется под видом специального строения, которое не считается отдельным именно на юридических соответственных основаниях. В связи с этим, к понятию этой разновидности жилого помещения на сегодняшний день не принято относить любую часть определенной комнаты.

Итак, что же все-таки подразумевается под таким понятием, как именно жилое помещение? Беря во внимание нынешнюю классификацию, которая была установлена современным законодательством, можно выделить последующие виды жилых строения, относящихся к жилому современному фонду:

  1. Квартира или любая ее часть.
  2. Дом, как и любая взятая в отдельности часть.
  3. Обычная комната.

Этот вид помещений всегда можно поделить и на те, что располагаются в собственности и являются частными. Они могут принадлежать, как какой-то организации, так и просто самому физическому лицу. Дополнительно, помещение может находиться в непосредственной собственности учреждений, обладающих муниципальным соответствующим характером. Другими словами, они просто могут являться государственными.

На сегодняшний день, принято выделять и те жилые помещения, которым характерно наличие именно специализированного предназначения. Все это относится к жилому специализированному фонду. К примеру, сюда принято относить:

  1. Комнаты, которые находятся в общежитии.
  2. Помещения, предназначающиеся для служебных целей.
  3. Помещения фонда, занимающегося расселением разнообразных беженцев.
  4. Различные жилые помещения, которые относятся к маневренному фонду.

Жилой дом – помещение жилого типа!

С учетом, всех существующих на сегодняшний день понятий, можно сделать вывод, что жилой дом представляется под видом сооружения индивидуально-определительного характера. Непосредственно в самом составе присутствуют помещения и комнаты, которым характерно наличие вспомогательного предназначения. Подобные помещения первоначально предназначаются для того, чтобы жильцы там могли удовлетворять собственные различные бытовые потребности. Сюда стоит отнести последующие объекты:

  1. Веранда.
  2. Санузлы.
  3. Кладовые комнаты.
  4. Коридоры.

В обязательном порядке, необходимо отметить и то, что на сегодняшний день, жилые дома дополнительно могут считаться и объектами, принадлежащими именно к жилому фонду. К примеру, сюда стоит отнести помещения, которые являются собственностью муниципалитета, а также государственного органа.

Особенное внимание стоит обратить на то, что современное многоквартирное сооружение в общем, невозможно отнести именно к помещениям, которые обладают жилым характером. Первоначально, все это связано с тем, что здесь присутствуют и определенные нежилые части, к примеру, такие, как лестничные обычные пролеты.

Квартира – куда ее стоит отнести?

Квартира – это очередная часть жилищного современного фонда. Речь может идти и о специализированном варианте. С учетом всех существующих понятий, квартира представляется под видом обособленного помещения в сооружении многоквартирного типа. Там может присутствовать не только одна, но и несколько комнат. Дополнительно, здесь могут присутствовать и помещения вспомогательного предназначения. Это не только кухня, но и ванная комната.

Очередной разновидностью понятия жилища принято считать комнату. Сюда можно отнести часть квартиры или частного дома, которая требуется для любого проживания различных людей. Одновременно с этим, подобное помещение в обязательном порядке должно являться изолированным. Оно никогда и ни при каких обстоятельствах не может считаться проходным.

Некоторые комнаты могут принадлежать и жилищному специализированному фонду. Например, речь может идти о:

  1. Различных комнатах, присутствующих в общежитиях.
  2. Комнатах, располагающихся в других строениях.

Жилое помещение: какие существуют особенности пользования?

Всегда можно не только узаконить помещение, но и выполнить остальные требующиеся действия. К примеру, можно сделать законную перепланировку. В любой ситуации, необходимо понимать, что главная цель пользования подобными помещениями заключается в непосредственном там проживании наиболее разнообразных лиц. Дополнительно допускается использование такого жилища и для выполнения какой-то профессиональной деятельности. Не исключается и организация индивидуального предпринимательства.

Если речь идет именно о профессиональном пользовании, тогда допускается применение строения в той ситуации, когда проживанием там осуществляется только на полностью законных основаниях. Дополнительно, одновременно с этим не должны нарушаться, интересы, а также многочисленные права остальных людей.

Особенное внимание рекомендуется обратить на то, что подобное пользование частным домом, обычной квартирой или отдельной комнатой, ни при каких обстоятельствах не должно нарушать те нормы, которые касаются современной санитарии. Также речь идет и о многочисленных противопожарных правилах.

Не допускается пользование комнатой или определенной квартирой для расположения там именно промышленного производства. К примеру, здесь говорится о переработке наиболее разнообразного сырья, а также об изготовлении новой производственной продукции.

Непосредственно само право пользования разнообразными помещениями, относящимися именно к жилому фонду, на сегодняшний день может появиться при присутствии последующих оснований:

  1. Имеется соглашение об аренде помещения.
  2. Использование комнаты по праву собственности.
  3. Применение помещения по членству в разнообразного вида, кооперативах именно жилищного типа.

Как изменить статус жилого сооружения на нежилое?

В последнее время, достаточно часто возникают вопросы, которые связаны с надобностью в изменении статуса сооружения. Другими словами, конкретный объект необходимо перевести в нежилую категорию с соответствующего жилого варианта. Чтобы осуществить подобную разновидность процедуры, жилой дом, комната или квартира в обязательном порядке должны отвечать существующим на сегодняшний день определенным условиям, куда также стоит отнести и последующие варианты:

  1. Не допускается изменение статуса строения в той ситуации, когда дом подлежит последующему сносу.
  2. Квартира располагается на первом этаже. В ситуации, когда строение находится немного выше, тогда под ним не должны присутствовать помещения, обладающие именно жилым характером.
  3. Каждое помещение должно обладать собственным индивидуальным входом.
  4. Перевод определенной части одной комнаты в какой-то совершенно другой статус, - невозможно.
  5. Помещение ни при каких обстоятельствах не должно находиться в составе специализированного государственного жилищного фонда. В противоположной ситуации, подобный перевод принято считать именно невозможным.

Непосредственно само понятие, которое связано с преобразованием статуса помещения нежилого типа обязательно подразумевает присутствие соответствия последующим важным факторам:

  1. Конструкция сооружения отличается высочайшими показателями надежности.
  2. В помещении установлены все требующиеся коммуникационные системы. Естественно, в определенных ситуациях все-таки допускается их отсутствие, к примеру, когда квартира располагается в населенном пункте, где отсутствует центральное водоснабжение.
  3. Высота потолков должна в полной мере отвечать нормам, которые существуют в современных коммунальных службах. Максимально точная величина зачастую зависит от самого региона расположения помещения. В основном, - это 2,3 метра.

Как жилое помещение государственного типа превратить в частное?

Обозначенное преобразование в современном жилищном законодательстве представляется под видом осуществления такого процесса, как приватизация. Произвести приватизацию различных помещений возможно в той ситуации, когда оно используется по официальному договору такого направления, как социальный найм. Дополнительно, получить квартиру, находящуюся в собственности государства, в личное владение на сегодняшний день часто могут и различные военнослужащие.

В любой ситуации, существуют определенные разновидности недвижимого имущества, которое невозможно перевести в личную собственность из государственной. И, первоначально, сюда стоит отнести последующие варианты:

  1. Комнаты, располагающиеся в пределах общежития. Они относятся к специализированным помещениям.
  2. Многочисленные квартиры, которые находятся именно в аварийном состоянии.
  3. Жилое помещение, которое располагается в пределах любой разновидности военного городка.
  4. Квартиры, которым характерно наличие именно служебного предназначения. Они находятся в собственности муниципалитета, или же, к примеру, государственной федеральной власти.

Другими словами, под жилым помещением первоначально подразумевается та разновидность, которая обособлена от всех остальных. Речь может идти и об определенной части. Все это должно быть признано именно недвижимым имуществом. Подобное строение должно подходить для организации постоянного проживания. Также оно в обязательном порядке должно отвечать и всем существующим противопожарным, санитарным, а также остальным нормам.

Непосредственно само регулирование отношений, которые связаны с подобной разновидностью объектов, производится современным жилищным законодательством. Именно с учетом ст. 36 ЖК РФ и выполняется отчуждение конкретного помещения. Не исключается и возможность осуществления такого действия, как изменение самого статуса.

Право пользоваться наиболее разнообразными видами жилого помещения очень четко на сегодняшний день закрепляется в нынешнем отечественном законодательстве. Многие специалисты такой термин и само понятие рассматривается максимально детально. На эту тему было написано и огромное количество различных дипломных работ. Не исключаются и многочисленные диссертации.

В обязательном порядке, необходимо отметить и то, что обычному человеку достаточно часто проблематично самому разобраться в наиболее разнообразных понятиях и в самой специфике этого направления.

В отличие от такого понятия, как собственность, термин пользование в этой ситуации подразумевает под собой, полное право проживать в определенном помещении. Естественно, самые большие права имеются именно у собственников. Присутствуют здесь и некоторые ограничения. Они касаются других пользователей, и относятся именно к обязанностям.

Для остальных граждан подобное понятие является только просто производным от такого термина или понятия, как право собственности. Естественно, все это при любых обстоятельствах связано с присутствием определенных обязанностей. Порядок пользования может обладать и остальными ограничениями. Поэтому стоит разобраться во всем этом максимально детально.

Какие существуют пределы пользования? В ситуации, когда речь идет именно о собственности, тогда стоит отметить то, что именно собственник меньше всего ограничивается в собственных самостоятельных правах. Само право пользования в этой ситуации подразумевает под собой то, что по личному усмотрению он имеет право:

  1. Произвести заселение не просто одних членов собственной семьи, но и, естественно, остальных граждан.
  2. Сдать жилое помещение в аренду.
  3. Выполнять со своим жилищем наиболее разнообразные действия, которые не запрещены нынешним законодательством. Не исключается и возможность изменения предназначения, к примеру, вывод жилья в нежилой фонд. Одновременно с этим, стоит понимать, что при выполнении различных действий не должны нарушаться вообще никакие права остальных граждан. Дополнительно, не должно быть осуществлено и разрушение самого строения, а также остальные виды уничтожения собственности.

Похожими с владельцем правами зачастую обладают и те лица, которые пользуются конкретным помещением. Речь идет о арендаторах жилья. Естественно, должен присутствовать и официальный договор в таком направлении, как социальный найм. Хотя полномочия здесь представлены в более узком варианте. Естественно, все это касается и непосредственно самих обязанностей.

Все ограничивается именно на законодательном уровне. Также все это может касаться и непосредственно самих положений, которые присутствуют в подписанном договоре. К примеру, заселение в арендованную квартиру собственного родственника возможно только тогда, когда имеется письменное согласие от остальных членов семейства.

В ситуации, когда речь идет именно об общежитии, тогда в обязательном порядке необходимо получить соответствующее разрешение от самого наймодателя. В связи с этим, подобное признание рекомендуется считать именно усеченным. Дополнительно, право пользования в этой ситуации ограничено и в такой части, как осуществление действий, которые касаются выполнения капитального ремонта, а также такого действия, как перепланировка многоквартирного сооружения.

Вне зависимости от всего остального, как наниматель, так и собственник обладает неограниченным правом пользования, если говорить именно о времени. Его можно считать именно бессрочным. Это право не связано вообще ни с какими определенными событиями.

Пользование жильем обладает и остальными определенными особенностями. Первоначально все это касается именно членов семейства. Что же касается особенностей пользования, то они в основном затрагивают членов семейства собственника, или же, к примеру, нанимателя. Каждый из этих людей обладает полным правом защищать собственные интересы от наиболее разнообразных действий со стороны остальных граждан. Естественно, речь может идти и о различных неправомерных поступках.

Ни один собственник не может из дома выгнать собственных домочадцев. Также не допускаются и различные виды ограничения в пользовании всевозможными коммунальными услугами. В этой ситуации, речь идет даже о той квартире, которая была приватизирована.

В обязательном порядке, необходимо понимать и то, что при непосредственном вселении взрослого члена семейства, всегда можно заключить и официальный договор, который связан именно с долевым участием. Все это касается и надобности в соответствующем содержании конкретного помещения. Также может подразумеваться и оплата определенной доли всех без исключения коммунальных услуг.

Если человеком не будут выполняться выше обозначенные обязательства, которые касаются совместно содержания жилья, тогда возможно взыскание этой самой суммы именно в судебном порядке. В действительности, на практике самой распространенной проблемой принято считать ту, которая касается определения факта наличия именно совместного проживания.

Таким образом, перевод из нежилого в жилое помещение, должен быть осуществлен грамотно и правильно. При отсутствии знаний в этом направлении, только первоначально обратиться за помощью к высококвалифицированному юристу.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Алименты с детей на содержание родителей: как происходит взыскание алиментов + отказ, размер, сумма, суд

Алименты с детей на содержание родителей: как происходит взыскание алиментов + отказ, размер, сумма, суд

Об алиментах для граждан предпенсионного возраста

В России уже начиная с 2019 года начались первые подвижки по реформам, затрагивающим вопрос пенсионного возраста. Это реформа, которая увеличила пенсионный возраст граждан. Вместе с этим была внесена отдельная законодательная инициатива, которая должна была сохранить механизм:

  1. Получения алиментов для граждан предпенсионного возраста.
  2. Выплаты алиментов в пользу граждане, которые еще не достигли пенсионного возраста, но являются нетрудоспособными.

И надо сказать, что закон 35 ФЗ был подписан. Следовательно, даже граждане предпенсионного возраста теперь могут потребовать алиментные платежи от своих родственников, которые еще являются трудоспособными. ФЗ обозначенный выше внес соответствующие поправки в Семейный Кодекс РФ, точнее в отдельные его статьи.

Не стоит забывать о том, что есть право на алименты у граждан предпенсионного возраста не только в случае острой нужды. Дело в том, что можно взыскать алименты и не будучи родителем. Например, можно взыскать алименты с отчима и мачехи, или бабушки, внука и т.п. Даже с супругов в теории можно взыскивать алименты, хоть эта возможность в судебной практике пока представлена единичными случаями. Впрочем, есть немалая вероятность того, что в будущем ситуация сильно поменяется.

Да, алименты и расширение прав это как раз тот механизм, которым государство пытается решить 2 задачи. Во-первых, изменения в пенсионном законодательстве повлекли за собой серьезные проблемы. Ведь незащищенные слои населения начинают утрачивать возможности финансирования со стороны государства. Расширением алиментной политики удается снять часть нагрузки на социальную сферу. И надо сказать, что сегодня изменения буквально "тектонические". Впоследствии, будет внесено еще очень много поправок в действующую нормативно-правовую базу, будут приняты новые федеральные законы по этой части и т.д. Потому что социальная политика требует достаточно больших затрат, а денег на ее расширение или поддержание в нынешнем состоянии просто нет. Поэтому в этом контексте, изменения будут и дальше внедряться, а законы применяться. Время "затягивать пояса", так можно охарактеризовать политику государства в социальной сфере сегодня. И пояса затягивать будут еще очень долго. На этом с пространными рассуждениями закончим, и перейдем к фактическому вопросу алиментов.

О судебной практике

В России сегодня защищается материнство, но не отцовство. Все семейные отношения на законодательном уровне выстроены так, что используется принцип защиты нетрудоспособных граждан в первую очередь. Иными словами, в теории, алименты платятся именно на детей, потому что это нетрудоспособная категория. Алименты могут платиться и на пенсионера-инвалида, ведь это тоже нетрудоспособная категория. И обычно, суд должен учесть:

  1. Семейное положение сторон.
  2. Материальное положение сторон.

Это на практике с бракоразводным процессом почти не работает, но речь сейчас об алиментах на родителей. Так вот в случае с алиментами на родителей, буду учитывать уровень жизни заявителя. Если у вас с благосостоянием все в порядке, но вы требуете денег от своего сына или дочери, которые кое-как перебиваются на съемных квартирах, зарабатывая 20 000 рублей в месяц, то алименты начислять скорее всего не будут. И исковое заявление будет отклонено.

Не стоит забывать о том, что проблемы с финансами у трудоспособного совершеннолетнего лица будут учитывать только в сравнении с благосостоянием родителям.

Если родитель кое-как выживает на 7-9 тысяч рублей в месяц, а дети с заработной платой 30-40 000 имеют кредиты, то это скорее всего никак не повлияет на решение суда. Потому что финансовые трудности совершеннолетнего не могут быть веским основанием, для ухода от алиментов. Позиция законодателя прослеживается в том, что обязательство содержания родителей будет безусловным. Потому что трудоспособный совершеннолетний гражданин способен зарабатывать денежные средства. А нетрудоспособный гражданин в предпенсионном или уже пенсионном возрасте уже ничего зарабатывать не может. Особенно в предпенсионном возрасте. Конечно, сама по себе пенсия будет выплачиваться, но едва ли ее объема хватит для покрытия всех расходов. Кроме того, принцип безусловности обязанности по содержанию прослеживается даже на уровне решений Верховного Суда Российской Федерации.

Что касается участия в дополнительных расходах, то тут все еще интереснее. Фактически, помимо алиментов можно получить дополнительную помощь. Она оказывается на каком-то конкретном основании:

  1. Оплата лечения.
  2. Реабилитация и т.п.

Кроме того, законодательство допускает наличие исключительного случая. Это зарегулировано на уровне статьи 88 Семейного Кодекса. Взыскать денежные средства на расходы дополнительного характера можно несколькими путями:

  1. Через судебную инстанцию в принудительном порядке.
  2. Через соглашение (досудебный порядок урегулирования).

Не стоит забывать о том, что потребовать денежные средства можно только после того, как исключительные обстоятельства уже наступили. Более того, в качестве доказательства придется предоставить документы, подтверждающие наличие расходов. Это могут быть:

  1. Медицинские заключения.
  2. Договора на операцию.
  3. Квитанции, подтверждающие несение расходов и т.п.

Не забывайте о том, что проще сделать все заранее и уже заблаговременно подавать заявление в суд. Или просто начинать договариваться о заключении соглашения. Потому что на практике, затягивание времени ни к чему хорошему обычно не приводит.

Не забывайте о том, что в процессе принятия решения судебная инстанция учитывает все нюансы и факторы, по той же системе, по которой обычно взыскиваются алименты. Так что не забывайте о том, что по идее, можно и контратаковать такое исковое заявление. Например, ответчик может доказать факт неисполнения обязательств родителем. В этом случае суд может встать на сторону ответчика, и ни о каких дополнительных расходах или алиментам даже речи идти не будет.

Содержание искового заявления на дополнительные расходы

Предположим, что вы пенсионер и отец-одиночка. Да, такое сочетание очень редкое, но для нашего примера оно подойдет. В исковом заявлении придется описать:

  1. Саму ситуацию.
  2. Законодательное обоснование.
  3. Соотношение сторон.

Естественно, лучше всего обратиться за помощью к профильному юристу, и уже ему изложить вашу версию происходящего. А уже юрист поможет вам сделать формальное описание и составит исковое заявление.

Предположим, что у нашего отца-одиночки уже давно выросли дети, а сам он не может работать. И вот тут, в такой непростой ситуации, потребовалась срочная операция по удалению щитовидных узлов. У отца есть 2 дочери. Одна из дочерей помогает отцу, покупает продукты и даже с мизерной заработной платой нашла способ передать отцу 12 тысяч рублей. При том, что это месячная заработная плата этой дочери. А на операцию нужны условные 35 тысяч рублей.

Где взять остальное? Одна из дочерей отправилась к своей сестре и попросила занять. Так как вторая дочь как раз состоялась и отлично зарабатывает. Однако та отказалась передавать деньги, никак не мотивировав отказ.

Налицо ситуация, в которой возможно был личный конфликт между отцом и одной из дочерей. Потому что одна почему-то оказывает помощь своему отцу. А вот вторая не хочет. В этом случае можно мотивировать свои требования состоятельностью второй дочери. Не стоит забывать и о том, что без описания своего положения (финансового) тоже ничего не получится. Предположим, наш гипотетический пенсионер получает пенсию в размере 11 тысяч рублей (условно). Не забудьте кратко изложить перечень ваших постоянных расходов, чтобы для суда стало понятно, что сумма в 35 тысяч рублей является для вас неподъемной.

Регламента на тему того как дети должны содержать своих родителей на данный момент не существует. Нет никаких табличных норм, которые предписывают требование эквивалентного содержания родителей. Нет никакого обязательства уплачивать определенные суммы денежных средств, на помощь родителям. Потому что все это работает лишь в рамках человеческих отношений и по умолчанию.

Вот как раз в случае, если человеческих отношений между родителем и ребенком не установлено, то можно создать "обязательство помощи". Создается это обязательство или в договорном порядке, посредством заключения определенного соглашения. Или путем обращения в судебную инстанцию.

Как составляется исковое заявление?

Итак, если ваши совершеннолетние и трудоспособные дети отказываются вам помогать, то вы можете обратиться за помощью в суд. Взыскание алиментов с детей начинается именно с заявления. Подавать заявление придётся в мировой суд, потому что это альтернативная подсудность. Дело могут рассматривать не только по вашему месту жительства, но и там, где живет ответчик. Кстати, государственную пошлину платить в этом случае не придется. В обязательном порядке подготовьте 2 пакета документов. И 2 исковых заявления. Потому что все это будет передано:

  1. В судебную инстанцию.
  2. Ответчику.

И оба пакета документов должны быть одинаковыми. Кроме того, вам нужно собрать всю доказательную документацию, а также:

  1. Св-во о рождении.
  2. Паспорт.

Свидетельство о рождении это документ, подтверждающий вашу степень родства. Разумеется, если вас в свидетельстве о рождении нет, то это уже очень серьезное препятствие. Кроме того, нужно предоставить:

  1. Копии чеков и квитанций.
  2. Справки из медицинского учреждения.
  3. Пенсионное удостоверение.

В случае с чеками и квитанциями, собирать нужно буквально всё. Это не только коммунальные платежки. Но и чеки, подтверждающие покупку медицинского оборудования и препаратов. А также квитанции на лечение и услуги сиделки (например). Не забудьте подтвердить свою инвалидность справкой. Можно к исковому заявлению прикрепить практически любые документы, которые могут подтвердить ваше тяжелое финансовое положение и усложнившиеся жизненные обстоятельства.

Сами документы можно передать в судебную инстанцию несколькими способами:

  1. Почтовое отправление.
  2. Личный визит в канцелярию.

Если иск будет принят в производство, то судебная инстанция пришлет соответствующее уведомление. Обычно это стандартная повестка в суд, но можно получить уведомление и в виде смс-сообщения на номер телефона, который вы указывали в самом исковом заявлении. Не стоит забывать о том, что иногда уведомления приходят и на адрес электронной почты. Обязательно указывайте свой адрес, ведь неявка в суд может спровоцировать дополнительные проблемы. И для суда успейте подобрать себе грамотного юриста. Потому что не всегда очевидные доказательства предсказывают исход дела со 100-процентной вероятностью. Если ваши дети или родственники уже отказываются от предоставления вам помощи, то и в суд они отправятся со своим адвокатом. Так что тут не все так просто, как может показаться изначально.

В шапке искового заявления указывается наименование судебной инстанции и реквизиты сторон. Под реквизитами мы подразумеваем:

  1. Фамилию.
  2. Имя.
  3. Отчества.
  4. Адрес регистрации.
  5. Фактическое место жительства.
  6. Номер телефона.

Всё это нужно указать как для ответчика, так и для истца. Ну а потом уже проставляется надпись "исковое заявление" и начинается основная часть. Где описывается вся претензия.

Сразу скажем, что исковое заявление это не жалоба вашей соседке по лестничной площадке. Поэтому все, что не относится к сути дела, в исковом заявлении описывать не нужно. Суд может отказать в иске, если вы подаете информацию однобоко или таким образом, что понять ничего вообще не удается. Именно поэтому для подготовки искового заявления и должен использоваться юрист. Он позволяет формализовать и систематизировать всю ту кашу обвинений и обид, которые обычно рассказываются истцами. Ведь в пылу конфликта никто не хочет остановиться и взглянуть на вещи со стороны.

Надо сказать, что судебная практика по алиментам с детей в пользу родителей пока еще не устаканилась. Вообще, для того чтобы судебная практика достигла серьезного объема по таким делам, у нас в России должно смениться несколько поколений. Потому что на данный момент, желающих взыскать со своих детей алименты не так уж и много. Даже если родитель находится чуть ли не на улице, он обычно просто молчит и отстаивать свои права не хочет. Потому что исковое заявление в суд на своих детей кажется чем-то ужасным, недостойным и постыдным. И как ни странно, это действительно порицается нынешним консервативным обществом. Коллеги, друзья и соседи могут начать смотреть "косо". Но ничего ужасного в алиментах со своих детей нет. Особенно, если вы действительно занимались их воспитанием. А они, в силу каких-то своих давних обид и разочарований просто от вас отказались.

В конце-концов, детей растят именно родители. Нередко этим занимается и государство, но это отдельная ситуация, которая к делу сегодня никакого отношения не имеет. Биологический родитель оставшийся без своих родительских прав не сможет взыскивать алименты со своего ребенка. Ведь ребенок скорее всего был выращен в детском доме или интернате. А родитель лишился своих прав сразу после того, как процедура перевода ребенка в детдом закончилась.

О соглашении

Кстати, можно составить и алиментное соглашение. Если отношения с вашими детьми уже достигли того уровня, что просто договориться вы не можете, а до суда дело доводить не хочется, есть альтернативный вариант. Это соглашение, которое пропишет условия оплаты алиментов со стороны ваших детей. Это соглашение может составить профессиональный юрист. Избегайте следующего сценария:

  1. Вы предлагаете соглашение.
  2. Дети соглашаются.
  3. Дети выбирают юриста.
  4. Он составляет заявление.
  5. Вы его подписываете.

Потому что если вам нужно соглашение, конфликт уже есть. Если другая сторона конфликта приведет "своего юриста", то он может прописать в соглашении вообще все что угодно. Хоть возможность отказа от дальнейшей уплаты алиментов в одностороннем порядке. И такое соглашение потом придется аннулировать через судебную инстанцию. А это, как вы можете догадаться, лишняя трата времени и сил.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Суд по закону о защите прав потребителей: выбрать подсудность + досудебная претензия, срок обращения, основания подачи

Суд по закону о защите прав потребителей: выбрать подсудность + досудебная претензия, срок обращения, основания подачи

Подал претензию о защите прав потребителей. Что стоит ждать? Куда лучше обратиться?

Закон о защите прав потребителей никем не должен нарушаться. Но, что делать в той ситуации, когда эти самые права были нарушены? В какую судебную инстанцию лучше всего обратиться? Многочисленные дела по искам в этом направлении подведомственные тем судам, которые относятся к общей юрисдикции.

Существующими на сегодняшний день правилами, которые были установлены законодательством, предусматривается альтернативная подсудность споров. В связи с этим, каждый человек имеет полное право самостоятельно выбрать то, куда именно ему лучше всего обратиться. К примеру, сюда стоит отнести последующие варианты:

  1. В судебную инстанцию, которая располагается по месту нахождения компании. Речь идет именно о конкретном юридическом адресе. В ситуации, когда ответчик числится только, как индивидуальный предприниматель, тогда заявление пишется по месту жительства.
  2. В судебную инстанцию по месту собственного жительства. Регистрация истца может быть не только временной, но и официальной.

В ситуации, когда иск подается после посещения филиала компании, или, например, определенного ее представительства, тогда можно подать в судебную инстанцию в том городе, где располагается этот самый филиал. Достаточно часто в договоры с собственными потребителями, многие исполнители, а также многочисленные продавцы включают и еще одно не менее важное условие. Оно касается того, что полностью все без исключения споры должны решаться в том месте, где и находится продавец. Естественно, подобное условие принято считать совершенно незаконным решением.

В обязательном порядке здесь стоит отметить и то, что судебные инстанции не имеют никакого права возвращать заявление. Все это прописано с ст. 135 ГПК РФ. Гражданский кодекс Российской Федерации также регулирует и остальные вопросы.

С этим все совершенно понятно. Но, в какой именно суд лучше обратиться: в районный или к Мировому судьи? Этот вопрос возникает достаточно часто и у самых разнообразных граждан. В любой ситуации, для дачи максимально детального ответа, первоначально рекомендуется определиться со следующими нюансами:

  1. Каким характером обладают требования.
  2. Какой стоимостью обладает конкретный иск?

В любой ситуации, цена иска представляется под видом совокупности сумм финансов, которую каждый истец должен определить самостоятельно. Все это обозначается в соответствующем исковом заявлении. Обязателен учет и тех имущественных требований, которые заявляются. Все это должно подлежать к взысканию непосредственно с самого ответчика. Сумма выплачивается только тогда, когда по этому поводу в суде было принято соответствующее положительное решение.

В эту самую цену зачастую входят и различные неустойки, которые были рассчитаны потребителем. Не исключаются и остальные разновидности причиненных убытков. А вот моральный вред в этой ситуации ни при каких обстоятельствах не учитывается.

Если цена иска находится в пределах не больше 100 тысяч рублей, тогда необходимо обращение именно в мировой суд. Если требования связаны, а также объединены между собой, тогда все это должно рассматриваться именно районным судом. В подобной ситуации, когда подсудность дела была изменена в период его непосредственного рассмотрения, а Мировым судьей принято решение о передаче дела дальше, тогда все отправляется в районный суд.

Дополнительно в выше обозначенную судебную инстанцию стоит обратиться и при возникновении последующих ситуаций:

  1. Когда потребителем были заявлены определенные не имущественные требования. Другими словами, человек не требует с продавца определенную сумму денежных средств, а желает только того, чтобы были устранены существующие недостатки.
  2. Если истцом были заявлены определенные требования, которым свойственно наличие имущественного характера. Хотя одновременно с этим, их нереально определить или, к примеру, оценить.
  3. Если требуется только компенсационная выплата за причиненный вред морального характера.

Подать в суд исковое заявление: что нужно знать?

На сегодняшний день существует специальный алгоритм, с учетом которого и рекомендовано обращение в судебную инстанцию в ситуации, когда определенным образом были нарушены права потребителя. Речь может идти о последующих сферах:

  1. Бытовые услуги.
  2. Общественное питание.
  3. Розничная торговля.

В ситуации, когда права гражданина были определенным образом нарушены при покупке, заказе или применении продукции, тогда человек обладает полным правом самостоятельно обратиться в суд. Товар одновременно с этим должен предназначаться для семейных, личных, домашних, а также остальных нужд, которые не связаны с ведением любой разновидности предпринимательской деятельности.

Первоначально необходимо грамотно и профессионально подать собственное заявление. Все существующие здесь требования можно отыскать в Интернете или узнать у профессионального юриста. В любой ситуации, в собственном заявлении в обязательном порядке должна присутствовать последующая важная информация:

  1. Точное название судебной инстанции. Речь идет о том суде, куда в дальнейшем и будет направлено соответствующее заявление.
  2. Информация о самом человеке. Это не только Ф.И.О, но и то, где он проживает. При наличии желания или необходимости можно указать номер телефона, а также собственный адрес электронной почты.
  3. Информация, которая касается ответчика. Это название, а также месторасположение компании. Если речь идет именно об индивидуальном предпринимателе, тогда стоит указать его Ф.И.О.
  4. Данные по поводу того, каким конкретного образом были нарушены права потребителя. Не исключается и надобность в обозначении полностью всех обстоятельств, естественно, на которых основываются все без исключения требования. Дополнительно стоит обозначить и все существующие доказательства, которые подтверждают присутствующие обстоятельства.
  5. Точная цена иска. Этот пункт обозначается только в тех ситуациях, когда он может быть подвержен оценке.
  6. Данные о том, что до подачи в суд существовали попытки урегулировать все именно мирным путем.
  7. Все существующие на данный момент требования непосредственно к самому ответчику.
  8. Список прикладывающейся документации.

Какие требования могут быть предъявлены?

Требования, которые на сегодняшний день можно предъявить производителю, а также самому продавцу, могут оказаться наиболее разнообразными. Хотя, первоначально стоит отметить последующие наиболее распространенные варианты:

  1. Взыскание оплаченной суммы за приобретенную продукцию.
  2. Снижение стоимости всей выполненной работы.
  3. Устранение различных присутствующих недостатков продукции или работы.
  4. Возмещение определенных убытков, которые возникли вследствие не хорошо выполненной работы.
  5. Взыскание определенного размера неустойки.
  6. Замена продукции, которая оказалась не слишком хорошего качества.
  7. Компенсация за то, что компания доставила человеку определенный моральный вред.

Какие документы нужно приложить к собственному заявлению?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, первоначально необходимо отметить то, что исковое заявление в этой ситуации должно быть подано именно в письменной форме. Обязательно должна присутствовать и сама подпись человека. Естественно, его можно, как напечатать, так и просто написать, как говорится от руки.

При наличии необходимости заявление может подписать и сам представитель. Но этот вариант действует только тогда, когда имеются соответствующие полномочия. Все это касается и такого действия, как подача заявления представителем в саму судебную инстанцию. В подобных ситуациях должен присутствовать официальный документ, подтверждающих такое право. Его также необходимо приложить к соответствующему заявлению.

После написания заявления можно приступать и к последующему этапу. Здесь речь идет о тщательнейшей подготовке всего пакета документации. В любой ситуации, к собственному заявлению нужно приложить последующие виды документов:

  1. Копия заявления для самого ответчика, а также для остальных лиц.
  2. Официальная доверенность, или, к примеру, остальные документы, которые удостоверяют полномочия конкретного представителя.
  3. Документация, которая подтверждает обстоятельства, обозначенные в заявлении. Также должны быть сделаны и копии этого самого документа не только для ответчика, но и, соответственно, для остальных лиц. К примеру, сюда можно отнести договор купли-продажи продукции.
  4. Договор, который подтверждает факт оплаты и заказа конкретной услуги.
  5. Копия претензий до суда. Не исключается и надобность в сборе всех требующихся доказательств.
  6. Документация, которая подтверждает факт проведения экспертизы качества продукции.
  7. Отчет, где обозначена стоит работ, связанная с оплатой за устранение недостатков.
  8. Документ, который подтверждает то, что недостатки действительно были устранены непосредственно за сам счет покупателя.
  9. Расчет всей стоимости, которую необходимо взыскать. Там должна присутствовать и личная подпись покупателя. В обязательном порядке копии отправляются и остальным лицам.
  10. Документ, который подтверждает факт оплаты государственной пошлины. Сами граждане, которые подают иск, естественно, освобождаются от оплаты соответствующей госпошлины в том случае, когда сумма искового заявления находится в пределах не больше 1 миллиона рублей.

В обязательном порядке необходимо учитывать и то, что, когда стоимость иска окажется больше одного миллиона, тогда необходимо будет оплатить и соответствующую государственную пошлину.

Направление заявления в суд: что стоит знать?

Иски, связанные с защитой собственных прав, как потребителя, в зависимости от выбора самого человека могут быть направлены в любой суд. Речь идет о последующих вариантах судебных инстанций:

  1. По месту расположения организации-ответчика.
  2. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, тогда заявление можно направить в суд, располагающийся по месту его проживания.
  3. По месту нахождения или жительства истца.
  4. По месту исполнения, а также заключения соответствующего договора.

Дополнительно на сегодняшний день подсудность зачастую может быть определена и с учетом заключенного соглашения между двумя сторонами. Имеется возможность подачи иска мировому судье. Хотя, в этой ситуации, размер требований не должен превышать уровень, находящийся в пределах 50 тысяч рублей. В ситуации, когда цена иска окажется больше обозначенной суммы, тогда не обойтись без обращения непосредственно в сам районный суд.

Дополнительно, если речь идет об обеспечении определенных неимущественных прав, тогда также необходима подача иска именно в районный суд. Также здесь может идти речь и таком не менее распространенном явлении, как наличие требования, связанного с возмещением определенного морального вреда.

Не стоит забывать и о существовании такого явления, возможность досудебного урегулирования имеющегося спора. Еще до подачи в суд, покупатель или потребитель должен обратиться в соответствующую компанию, чтобы решить все вопросы мирным путем. В противоположной ситуации, исковое заявление может быть просто возвращено обратно.

Очень важным моментом принято считать и последующую информацию. Досудебное урегулирование всех существующих вопросов чаще всего позволяет решить спор без необходимости подачи заявления в суд, а также без длительных судебных разбирательств. Дополнительно, если нарушителем все-таки не были удовлетворены определенные полностью законные претензии, тогда с него еще будет взыскан и сам штраф. На сегодняшний день он находится в пределах 50 процентов от общей суммы выплаты. Одновременном с этим, заявлять такое требование совершенно не нужно. Оно присуждается в автоматическом режиме.

Как потребители могут защитить собственные права?

При необходимости обращения в суд настоятельно рекомендуется ознакомиться и с многочисленными рекомендациями от профессиональных специалистов. К примеру, сюда стоит отнести последующие полезные советы:

  1. При отсутствии должных знаний не стоит заниматься составлением заявления самостоятельно.
  2. Перед подачей заявления в суд лучше записаться на консультацию к высококвалифицированному и опытному юристу.

При подготовке различной документации, требующейся для подачи в суд, дополнительно для себя лучше сделать отдельную копию собственного судебного дела. Копию необходимо сделать и с самого искового заявления. Естественно, все это касается и остальной документации. Все это позволит в значительной степени упростить весь процесс подготовки к любому последующему судебному заседанию. Дополнительно, если человек в дальнейшем примет решение о необходимости обращения к адвокату, тогда ему без проблем можно будет предоставить и всю требующуюся документацию.

Ни при каких обстоятельствах, не стоит забывать и о том, что на сегодняшний день, мировой суд в основном рассматривает только те дела, которые касаются именно имущественных споров. Естественно, не обходится и без определенных исключений. К примеру, сюда стоит отнести дела, связанные с наследованием имущества, а также те, которые появляются из отношений по применению и разработке результатов современного варианта интеллектуальной деятельности. А вот сама цена иска должна находиться в пределах не больше 100 тысяч рублей.

Для обеспечения защиты собственных прав, как потребителя, всегда имеется возможность составления и соответствующей претензии. Такое действие должно быть выполнено человеком еще до того момента, как он обратится в суд.

Что же касается именно претензии, то ее написание может быть осуществлено именно в произвольной форме. Хотя там в обязательном порядке должна быть обозначена и последующая достаточно важная информация:

  1. Кому конкретно направляется эта самая претензия. Речь может идти, как о генеральном директоре, так и, к примеру, о директоре магазина.
  2. Кто именно подает конкретную претензию. Обязательно обозначение Ф.И.О., а также точного адреса регистрации или же, например, проживания.
  3. В самом тексте претензии в обязательном порядке должна быть обозначена полностью вся существующая суть претензии. К примеру, стоит указать то, что, такого-то числа человек купил холодильник в таком-то магазине. Также возможен и последующий вариант: «Такого-то числа мною был заключен договор на оказание такой-то туристической услуги». После всего этого, необходимо описать все обстоятельства конкретного дела. Дополнительно в обязательном порядке необходимо обозначение и всех существующих претензий. Для этого, дополнительно необходимо ссылаться на законы, а также определенные статьи. К примеру, можно написать, что согласно такой-то статье, я имею полное право расторгнуть ранее заключенный договор.

Таким образом, сроки рассмотрения дела в суде по правам потребителей обозначено в соответствующем законе. Многие вопросы регулирует ГПК РФ. В любом случае, при отсутствии знаний в этом направлении, лучше сразу же обратиться к профессиональным специалистам. Они обладают огромным опытом и знают все нюансы.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Наследование по закону и завещанию: имущество в рамках наследственного дела + спорная ситуация, наследники

Наследование по закону и завещанию: имущество в рамках наследственного дела + спорная ситуация, наследники

Общий порядок наследования

Наследование по Гражданскому кодексу РФ зарегулировано достаточно сильно на данный момент. В России существует правило перевода процесса наследования на "законные рельсы". Все предельно просто:

  1. Наследодатель не оставил завещания при жизни.
  2. Всё имущество делится на законных основаниях по умолчанию.

Если опираться исключительно на положения ГК РФ, то наследование по законодательному регламенту предполагает, что именно законодательством определяются все правила.

Разумеется, установленный законом порядок можно применять в нескольких ситуациях. Например, завещания наследодатель просто написать не успел. А может быть и так, что наследодатель хоть и написал завещание, вот только кровные родственники отправились в суд. И получили решение, по которому завещание стало недействительным. Кроме того, порядок наследования будет применяться и в той ситуации, если кто-то из первоочередных наследников (или все сразу) отказался от принятия наследства.

Ключевой составляющей механизма законного наследования является принцип очередности. В России существует 8 очередей (в сокращенном варианте 6). Именно по этим очередям и осуществляется распределение наследства. Разумеется, законные наследники ниже 2 очереди обычно получают возможность наследовать имущество только в ситуации, если представители предыдущей очереди:

  1. Отказались от вступления.
  2. Просто отсутствуют.

Разумеется, в большинстве случае наследство уже на 3-4 очередях просто не распределяется. Ведь все достается первоочередным наследникам. В крайнем случае затрагивают вторую или 3 очередь. Однако, это практика по подавляющему большинству дел. Все-таки стоит понимать, что иногда наследниками становятся даже лица на иждивении. А в крайне редких случаях лицо на иждивении может даже выступать точно таким же наследником, как и представители первой очереди. За счет того, что для иждивенцев есть ряд ситуаций, когда они могут претендовать на выделение обязательной доли. А это уже уравновешивает иждивенца с категорией наследников первой очереди. Впрочем, об этом мы уже говорили в отдельной публикации.

Кроме того стоит понимать, что по закону процесс наследования работает с такими сущностями как объект и субъект. Впрочем, это прослеживается в праве вообще везде, а не только в наследстве. Если мы говорим о наследственных отношениях, то объектом тут всегда будет имущественная масса. Иными словами, объект наследства это любое имущество или денежные средства, которые оставил после себя наследодатель.

А вот субъектом в наследственном праве является физическое лицо. Или целая группа физических лиц, которые и получают наследство. Важно понимать, что имущество тут может быть не только движимым. Имуществом может быть и недвижимость.

При этом, стоит понимать, что если объекта наследования нет, то и вся процедура не имеет никакого практического смысла.

Ну и разумеется, вероятность того, что тенденция поменяется крайне мала. Фактически, законодательный регламент наследования у нас скорее всего сохранится

О правах и основаниях

Итак, основанием для запуска процедуры наследования является только смерть наследодателя. Разумеется, эта смерть может быть подтверждена разными способами:

  1. Естественная смерть.
  2. Факт смерти установленный по суду и ти.п.

Для того чтобы возникло основание для вступления в процесс наследования имущества, нужно установить статус наследника. Статус позволяет участвовать в процессе деления наследства. Вопрос только в том, что статус может давать приоритет для одних наследников. И снижать приоритет для других. Традиционно, используются 3 группы фактов:

  1. Иждивение (подтвержденное).
  2. Родственные отношения.
  3. Супружеские отношения.

Разумеется, во всех трёх случаях нужно подтвердить свой статус документально. Если мы говорим о супружеских отношениях, то они должны быть должным образом оформлены. И если супруги уже развелись, то на имущество будет претендовать крайне сложно. Если вообще возможно.

Если мы говорим об иждивенцах, то тут тоже не в се так просто. Традиционно, нужно установить факт нахождения на иждивении. И это только один нюанс всего процесса. А ведь есть и несколько других нюансов, которые тоже придется учитывать.

Если мы говорим о том, что есть родственные отношения, то свидетельские показания будут учитываться в последнюю очередь. А в первую очередь будут учитывать:

  1. Паспорта.
  2. Свидетельства о браках, рождении и т.п.

Никакие другие доводы в этом контексте не работают. Будь у нас прецедентная система права тут бы появилась масса оговорок. Но даже в прецедентной системе права с наследством не все так просто, как может показаться изначально. Очереди наследования традиционно зависят от родства. Чем дальше родство, тем ниже очередь, а значит меньше шансов получить наследство. Тут тоже есть исключения, если мы говорим об обязательных долях.

О порядке и условиях

Начнем с того, что по действующему законодательству, порядок будет определен на базе устоявшейся очередности. Это не может вызвать спор между наследниками. Если таковой возникает, то как раз задействуют законодательный регламент, и все будет поделено в соответствии с нормами действующего законодательства. Отдельный закон о наследовании имущества по завещанию у нас отсутствует.

На данный момент первостепенной категорией лиц будут являться:

  1. Супруги.
  2. Дети.

Это базовый состав первой очереди. Его можно и расширить, но пока оставим так. В очереди №2 будут бабушка с дедушкой. Кроме того, на этом уровне наследниками еще могут выступать братья и сестры. Следующая очередь предполагает наследников в виде двоюродных сестер и братьев. Кроме того на этом уровне находятся тётя и дядя наследодателя.

Есть еще 5 дополнительные очередей, куда входят все остальные. Особо на этом останавливаться не будем, так как вопросов еще очень много.

Надо понимать, что есть целая система условий, благодаря которой и появляется процедура законного наследования. А именно:

  1. Наследник умер раньше наследодателя.
  2. Завещание не определило всю наследственную массу.
  3. Завещание отсутствует.
  4. Завещание было признано недействительным.

С наследником все немного проще. Если наследник отказался от наследства при жизни, а других кандидатов нет, то будет использована система законодательного наследования. А еще наследник может умереть раньше, чем наследодатель. Кроме того, законодательный регламент процедуры наследования будет применен в ситуации, если завещание не покрывает всю наследственную массу. Приведем простой пример. У наследодателя есть:

  1. 2 дома.
  2. 3 машины.
  3. 2 счета в банках.

Наследодатель пишет завещание, в котором делит 1 дом, 2 автомобиля и 1 счет между наследниками. А куда девать все остальное? Вот тут то и пригодится процедура наследования по закону.

Кроме того, завещания может вообще не быть. Или оно может быть признано недействительным. По отношению к наследодателю это не самая честная процедура. Потому что нарушается принцип нерушимости воли покойного. Но увы, такая система у нас прижилась, а законодательство у нас всегда довлеет над всем остальным. Так что ничего с этим сделать скорее всего не удастся.

После того как наследодатель умер, инициируется процесс открытия наследства. После того как наследственное дело было открыто, начинается процесс вступления. Это способ получения права наследования. Чтобы воспользоваться наследством, его нужно принять. Для принятия наследства нужно:

  1. Отправиться к нотариусу, который открыл дело.
  2. Написать заявление.

В заявлении указывается обоснование вашей позиции. Разумеется, нужно подтвердить свою позицию различными документами и т.п.

Дальнейшее развитие событий напрямую зависит от большого количества обстоятельств. Все обстоятельства сегодня рассматривать не будем, так как только на описание одного сценарий деления наследства придется потратить очень много времени.

О принципах и функциях

Итак, согласно Гражданскому Кодексу у процедуры наследования по законодательному регламенту есть несколько образующих принципов. Попробуем выделить базу основных принципов:

  1. Для нетрудоспособных иждивенцев есть привилегия.
  2. Все наследники равны (в очереди)
  3. Есть установленная очередность.
  4. Есть исчерпывающий круг кандидатов.
  5. Наследование это юридический процесс.

Начнем с нетрудоспособных иждивенцев. Это как раз та категория кандидатов для наследования, которая получает приоритет. В случае, если удастся доказать факт иждивенчества на момент смерти наследодателя. И в случае, если вместе с этим иждивенец утерял нетрудоспособность, что подтверждено официально. То в этом случае, иждивенец получает приоритет на наследование. В частности, имущество такой иждивенец получит в любом случае. И получит в обязательном порядке, от очереди наследования это вообще не зависит.

Но это случай-исключение. У других наследников обычно таких привилегий нет. Поэтому следующий принцип отражает равенство. Все наследники, которые находятся в одной очереди (например во 2-й) будут равны друг между другом. И доли у них будут равные. Однако, из одной очереди можно перейти в другую, этот механизм мы рассмотрим немного позднее.

По нормам действующего законодательства, исчерпывающий круг наследников будет устанавливаться регламентом. И никто не может снизить численность законных наследников.

На самом деле снизить количество наследников можно. Обычно за счет того, что кто-то из наследников оказывается недостойным. Например, если наследодатель умер от рук одного из наследников, то ни о каком праве на наследование уже тут речи быть не может. Наследник отчуждается и получить имущество ему не удастся.

Что делать если есть завещание при получении наследства?

В принципе, механизм наследования по завещанию мало чем отличается от аналогичной последовательности действий, но уже по закону. Для начала вам придется:

  1. Отправиться к нотариусу.
  2. Написать заявление.

Не забудьте собрать все документы, которые необходимы. Чтобы подтвердить основание для права наследования. Ведь абсолютно постороннему человеку, что называется "с улицы" просто не могут передать имущество другого человека.

По умолчанию, у нас есть регламент 6-месячного ожидания принятия наследства. Следовательно, с момента открытия наследственного дела, проходит полгода. Как раз в этом промежутке нужно успеть подать соответствующее заявление. Если вы не успеете вовремя, то срок придется восстанавливать. А это, прямо скажем, не самая простая процедура, как вы можете догадаться.

Кроме того, если у вас не будет уважительных причин для восстановления срока, то вы попросту утеряете возможность наследования. На практике, подобные отказы встречаются редко. Потому что обычно наследники, которые забыли о каком-то "имуществе" это достаточно странные граждане. Среднестатистический наследник скорее всего появится на пороге нотариата буквально на следующий день. Потому что в нынешней системе именно имущество и денежные средства представляют наибольший интерес.

Кроме того, для получения имущества придется пройти определенную процедуру. Речь о том, что завещание должно храниться в тайне. Это регламентировано отдельной статьей Гражданского Кодекса России. Поэтому, узнать о составлении завещания потенциальный наследник может только у самого наследодателя.

После того как наследственное дело будет открыта, нотариус раскрывает следующие данные:

  1. Условия.
  2. Список наследников.

И вот тут есть один очень важный момент. Рекомендуем его учитывать, если вы собираетесь передать свое наследство какому-то постороннему человеку.

В этом случае наследнику, который не является родственником, должен быть отдельный документ. Он должен подтверждать право на наследство. Если такого документа на руках не оказалось, то придется подавать заявление на поиск распоряжений.

В случае, если заявитель действительно внесен в завещание, ему пришлют соответствующее уведомление. Если же его в завещании нет, то ничего сделать не удастся.

Кстати, по завещанию наследовать можно лишь определенную долю имущества. Потому что если какое-то имущество не было включено в завещание, то оно будет разделено между наследниками по закону. Это регламентировано отдельной главой Гражданского Кодекса.

Не забывайте о том, что есть список лиц, которые получат свою долю имущества во что бы то ни стало. Тут государство просто закрывает глаза на последнюю волю наследодателя, и фактически упраздняет смысл существования завещания. Ведь какой в завещании смысл, если разделят все равно всё по законодательному регламенту? Это риторический вопрос, как вы понимаете. Так кто же может получить обязательную долю?

  1. Иждивенец.
  2. Нетрудоспособное лицо.
  3. Несовершеннолетний.

Если есть хотя бы 1 признак, из этих 3 статусов, то можно о завещании практически забыть. Потому что лица, перечисленные выше, получают минимум 50% от доли по законному наследованию. И это в лучшем случае, ведь обычно у несовершеннолетних и нетрудоспособных родственников еще есть и свои представители. Которые едва ли захотят довольствоваться 50% от половины законной доли. Они просто подадут заявление в суд и начнут оспаривать завещание. К вопросу о том, можно ли отменить завещание. В теории нельзя. На деле же это компетенция судебной инстанции. И с определенной вероятностью завещание отменить все-таки можно.

О налогообложении

По Налоговому Кодексу наследство по завещанию (как и по закону) может быть обложено налогами. Разумеется, имущество не будет облагаться по системе НДФЛ. Однако, если речь о том, что в наследство получается доход от объекта права интеллектуальной собственности, то он будет облагаться налогами. Кроме того, за получение наследства придется заплатить государственную пошлину. Ее размер традиционно рассчитывается от оценочного эквивалента имущества.

В частности, тут все зависит от очереди наследования. В случае с остальными наследниками (не первоочередными), это 6 процентов. Но есть верхний порог, сумма за которую никто выходить не станет. Это сумма в 1 миллион рублей.

Если же мы говорим о наследниках первой или 2 очереди, то это всего 3 процента от имущества. Ограничение здесь более скромное, уже 100 тысяч рублей. Не стоит забывать о том, что у некоторых категорий граждан обязательства уплачивать государственную пошлину вообще не предусмотрено. Например, если наследодатель погиб в результате выполнения каких-либо общественных или государственных обязанностей.

Заключение

На этом пожалуй и закончим. Вопрос дележки наследства всегда будет оставаться актуальным для подавляющего большинства граждан в нашей стране. Особенно до тех пор, пока юридическая сила для завещания не будет уравновешена с законодательным регламентом. Ведь фактически, завещание должно исполнять последнюю волю усопшего. А не помогать в реализации социальной политики Российской Федерации. По крайней мере, именно в этом был изначальный смысл такого инструмента как завещание в праве.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Конфискация имущества: что могут конфисковать + недвижимость, транспорт, деньги

Конфискация имущества: что могут конфисковать + недвижимость, транспорт, деньги

Введение

Традиционно конфискацией называют принудительное изъятие какого-то имущества в пользу государства. Таким образом государство получает право собственности на это имущество. Важно понимать, что в общей системе определений конфискация не предполагает возмещения за изъятое имущество. Предлоги и основания для конфискации могут быть абсолютно разными:

  1. Гражданское правонарушение.
  2. Административное правонарушение.
  3. Отдельный приказ от вышестоящего руководства.
  4. Наказание (его часть) за преступление и т.п.

Традиционно, конфискация проводится для того, чтобы преступление не повторилось. Для этого, например, изымают орудие преступления, после чего его могут уничтожить. А еще конфискация производится для того, чтобы компенсировать ущерб. Ущерб может быть причинен потерпевшей стороне. И вот как раз для компенсации потерпевшей стороны может быть использована конфискация. Например, можно конфисковать доходы полученные преступным путем. И за счет этих средств компенсировать ущерб пострадавшим. В России правда это работает едва ли, но об этом мы еще поговорим.

Ну и еще одной целью является задача по пресечению обогащения преступника. Он не должен получить выгоду от совершенного преступления. Поэтому результат (материальный) будет конфискован, никто возмещать и компенсировать его стоимость не станет.

При этом, процесс конфискации еще и предполагает собственную классификацию. Например, в уголовном праве конфискация используется как составная часть санкции, следующей за преступлением. Возможна конфискация и без уголовного производства. Наверное стоит поговорить для начала о конфискации, как инструменте наказания за уголовное преступление.

Уголовно-правовой характер конфискации

Итак, в контексте уголовного правоприменения конфискация предполагает изъятие имущества в собственность государства. Изымается это имущество у преступника. Имущество может быть изъято частично или полностью. Кстати, тут все очень сильно зависит от правовой семьи и системы. Потому что конфискация может существовать и в виде отдельной санкции в уголовном праве. Тут еще важно разделять:

  1. Взыскание ущерба (принудительный характер).
  2. Конфискацию.

Дело в том, что конфискация в уголовном праве вообще не предполагает отчуждение имущества в пользу пострадавшей стороны. Конфискация в этом контексте всегда отчуждает имущество в пользу государства. А вот взыскание ущерба это как раз та процедура, которая предполагает компенсацию урона пострадавшей стороне. При конфискации государство просто забирает имущество себе.

Сама конфискация, как одна из мер права (уголовного) была известна еще с давних времен. Даже в Риме (империя) применялась конфискация. Использовалась она и в Средние Века на территории Европы. Вот только революционные события начали менять отношение к конфискации. Фактически, именно после буржуазных революций концепция мысли в отношении конфискации внезапно начало меняться.

Именно в те времена появилась идея неприкосновенности в отношение собственности конкретного человека. И этим правовым принципом все и начали руководствоваться. У нас же был особый путь, поэтому ни о какой частной собственности мы не говорим даже сегодня. Формально она есть, но на деле, неприкосновенности частной собственности у нас до сих пор нет.

Разновидности конфискации в контексте уголовного правоприменения

В общих чертах, конфискация может быть специальной и общей. Если мы говорим про общую конфискацию, то она работает очень просто. У преступника отбирают вообще всё имущество, которое у него есть. Если же конфискация специальная, то изымают:

  1. Денежные средства (добытые преступным путем).
  2. Имущество добытое преступным путем.

Кроме того будет отбирать любые средства и орудия преступления, которое способствовали подготовке к преступлению и его реализации.

Давайте поговорим о том, как происходит арест имущества по уголовному делу. И разберемся с тем, какое имущество могут конфисковать. В общих чертах специальная консультация есть преимущественно в подавляющем большинстве стран. Перечислять все страны не будем. Скажем лишь о том, что для специальной конфискации есть своя внутренняя классификация.

В частности не всегда конфискация вообще рассматривается в качестве инструмента уголовно-правового характера. Например, в отдельных странах Балкан вообще трактуют конфискацию, в качестве специальной меры безопасности. Если мы говорим о конфискации орудия преступления. А вот если конфискуется преступный доход, то это уже другая мера, и она институциональная.

В других странах конфискация может рассматриваться в качестве одного из последствий уголовного наказания. Но не во Франции, на территории этой страны конфискацию могут применять и в качестве единственного и самостоятельного наказания. Важно понимать, что сама по себе специальная конфискация может применяться без какой-либо специальной привязки к санкциям. Тут уже все зависит от правовой системы и традиций конкретного государства.

Кроме того, специальную конфискацию могут применять и по отношению к доходам и имуществу, которое было преобразовано. Предположим, предмет преступления уже куда-то исчез. Например, машину угнали, перепродали, а потом еще и распилили. Что делать? В этом случае конфисковать можно денежные средства, полученные в момент продажи автомобиля. Такая система применяется в отдельных странах. В России на данный момент такой механизм конфискации в полной мере не реализован. А вот в Австрии работает.

Конфискация в Российской Империи

Надо сказать, что сам механизм конфискации в России существовал уже очень давно. Первое упоминание встречается в документах чуть ли не за 1600 год. Следовательно, применять механизм конфискации у нас начали очень давно. Правда в те времена, конфискация использовалась в очень ограниченном контексте. Дело вот в чем:

  1. Отобрать имущество могли лишь у определенных категорий населения.
  2. Для конфискации нужно было совершить политическое преступление.

Кстати, уже после 1890 года конфискация исчезнет. И только в момент становления СССР конфискация вновь будет возвращена. И вот тут конфискация будет введена в Уголовный Кодекс. Примечательно и то, что конфискация в России существовала до 2003 года. После чего ее оттуда уберут. Уже в 2006 году мы примем отдельную Конвенцию ООН. Эта Конвенция вновь вернет конфискацию в уголовное право. Вот только теперь это не разновидность прямого наказания. Теперь это иная мера уголовного права.

Фактически, конфискация была возвращена в соответствии с ФЗ 153. И речь тут о том, что конфискация обычно применяется по отношению к террористам и тем, кто их финансирует. Впрочем, одними лишь террористами законодатели не стали ограничиваться. И впоследствии конфискация как мера уголовного права стала прописываться и для других преступлений.

Текущее положение дел

Ну а теперь о том, как применяется конфискация в уголовном праве сегодня. Итак, конфискация предполагает изъятие имущества, но только на основании приговора суда. Естественно, это должен быть обвинительный приговор. Кроме того в нашем уголовном праве конфискация имеет определенное совпадение в своем применении с обычным наказанием. Сходство тут вот в чем:

  1. Это мера принуждения (со стороны государства).
  2. Это фактически уравнивает эту меру с наказанием.

По крайней мере, именно так считают некоторые правоведы. Впрочем, это не совсем верно. Ведь наказание в России применяется практически в обязательном порядке. Суд только оценивает квалификацию и назначает соответствующее наказание. Исходя из произошедших событий, тяжести вины и других параметров.

А вот сама конфискация в России применяется в факультативном порядке. Что это значит? Судья может использовать меру конфискации. А может и не использовать.

И имущество, которое попадает под конфискацию обычно имеет специфический статус. Ведь имущество должно быть незаконным. Если человек владеет имуществом, право на которое у него нет, может быть применена конфискация. А может быть и не применена, тут никаких жестких правил и сценариев не предусмотрено.

Что же может быть конфисковано?

По уголовному праву конфисковать можно:

  1. Орудие преступления.
  2. Деньги.
  3. Имущество.
  4. Отдельные ценности.

Но для этого прописан ряд отдельных случаев и квалификаций. Например, конфисковать можно оборудование или просто орудие преступления. Это имущество может принадлежать преступнику. Все это может быть конфисковано и впоследствии уничтожено. Если мы говорим о финансировании терроризма, то тут всё еще интереснее. Конфискуют деньги, ценности и любое другое имущество, которое было использовано для передачи членам ОПГ или террористической организации. Если ценности или деньги использовались для финансирования преступников, их тоже конфискуют.

Еще конфисковать можно имущество, денежные средства или любые другие ценности которые использовались для совершения отдельного кластера преступлений. Эти преступления прописаны на уровне 104 статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации. Кстати, конфискация может быть применена даже в том случае, если доход уже успели преобразовать. Это как раз тот самый механизм, о котором мы говорили выше. В России он законодательно зарегулирован. Хоть и на практике применяется не так уж и часто. Но это отдельная тема для разговора.

Кроме того, конфискации подлежит имущество, денежные средства и другие ценности, которые были перевезены через границу без законных на то оснований. В частности, конфисковать могут партию какого-либо товара, который прошел мимо таможни. Могут конфисковать продукцию, которая перемещалась не только через таможенную, но и через государственную границу. Разумеется, конфискуют наркотики, оружие и другие предметы, которые находятся вне гражданского оборота. Впрочем, законодательный регламент позволяет конфисковать и уничтожить и те товары, которые есть в свободном гражданском обороте.

Тут надо привести пример санкционной продукции. Если вы попытаетесь ввезти какие-нибудь сыры или хамон, то всю партию товара конфискуют и уничтожат. Информации об этом в свое время было предостаточно в самых крупных СМИ федерального уровня.

ГК РФ - конфискация

Тут надо обратиться к вопросам административной конфискации. Потому что до этого мы рассматривали конфискацию лишь в контексте уголовного права. А ведь есть конфискация и в гражданском, и в административном законодательстве. Например, по ГК РФ это предусмотрено в 243 статье. В частности, тут есть 2 части:

  1. Если законом предусмотрен административный порядок применения конфискации, то используется именно он.
  2. Если законодательный регламент предусматривает, то имущество может быть изъято в качестве санкции за совершенное правонарушение или преступление.

Как вы понимаете, за преступление у нас конфискацию применяют не в обязательном, а в факультативном порядке. Да, есть ряд ситуаций, когда конфискация наступает со 100-процентной вероятностью. Мы уже разобрали ситуации, когда конфискация точно будет применена.

Давайте для начала разберем саму статью 243 Гражданского Кодекса России. Чтобы впоследствии недопонимания у вас не возникало.

Итак, сама по себе конфискация не подразумевает цель смены собственника. Иными словами, по ГК РФ конфискация не предполагает отчуждение имущества от одного собственника к другому. Цель тут преследуется совершенно иная. Это наступление последствий (негативного характера). Наступить эти последствия должны по причине того, что было совершено правонарушение. В этом контексте, конфискация применяется в качестве полноценной санкции.

Разумеется, в общем контексте конфискация будет применяться только после вынесения соответствующего решения судебной инстанции. Впрочем, тут возможны и альтернативные варианты. Кроме того, критерии имущества, которое может быть изъято таким образом, прописаны в отдельных положениях и главах Уголовного Кодекса.

По отдельным преступлениям конфискация имущества будет обязательна. По другим назначается только в факультативном порядке, т.е. остается на усмотрение конкретной судебной инстанции. И на усмотрение конкретного судьи.

Возможен ли возврат конфискованных вещей? Маловероятно. Конфискация предполагает безвозмездное и однонаправленное изъятие. Потом конфискованное может быть распродано. Но распродажа конфиската это сегодня совсем не то, что предполагается обычно. Традиционно, конфискат реализуется или уничтожается совсем по другим правилам.

Кроме того, административный порядок для конфискации имущества тоже существует. Важно понимать, что решение о конфискации можно обжаловать через суд. И если конфискация будет обжалована, то в теории, вернуть себе имущество можно будет. На практике же, не всегда это реализуется. Причина тут в том, что административный регламент по конфискации у нас весьма специфичный:

  1. Наркотические вещества.
  2. Незаконно добытый или переработанный лес и т.п.

Маловероятно что удастся доказать законность получения ресурсов в этих категориях.

Ну и заканчивая с разбором конфискации стоит сказать о том, что незаконно приобретенное имущество устанавливает специфический статус самой ситуации. В частности, права собственности при таком приобретении просто не возникает. Следовательно, назвать конфискацию приостановкой права собственности не получится. Право собственности не возникало, и прекращать исходя из такой регламентации попросту нечего.

Об экспроприации

А что же такое экспроприация? Наверняка вы слышали об этом термине, если хотя бы раз интересовались историей СССР. Многие даже могут путать конфискацию с экспроприацией. Если отсылаться к латыни, то экспроприация это просто лишение человека или массы людей собственности. Мы постараемся не затрагивать сегодня политический контекст этого процесса. Хотя без политического контекста описать экспроприацию будет проблематично. Кроме того, у термина экспроприации есть несколько современных трактовок. И они очень разносторонние. Процесс экспроприации есть даже на конституционном уровне в:

  1. Чили.
  2. Испании.
  3. Германии.
  4. США.

Там это механизм отчуждения частной собственности. Происходит это отчуждение независимо от позиции самого собственника. Другой вопрос в том, что собственность компенсируется. Это казалось бы ключевое отличие конфискации от экспроприации. Но и тут не все так просто.

Потому что в России экспроприация проводилась совсем по другому сценарию. Фактически, экспроприация у нас предполагала принудительное изъятие частной собственности с последующим уничтожением своего статуса. Иными словами, экспроприация была лишь инструментом изъятия имущества. Но она не предполагала компенсации. Потому что имущество не реализовывалось. Оно становилось общим.

Заключение

Ну а на этом пожалуй и закончим. Термин конфискации существовал еще и в уголовном праве СССР. Но обычно конфискация предполагала не только изъятие определенных орудий преступления и имущества, которое было получено преступным путем. Но и изъятие всего имущества вообще. Впрочем, это тема для очень большого отдельного разговора.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Как страховая компания возмещает убытки: страховое возмещение + основание, сроки, убытки, пострадавшие

Как страховая компания возмещает убытки: страховое возмещение + основание, сроки, убытки, пострадавшие

Введение

Что такое страховое возмещение по общему правилу? Это компенсация в определенной сумме денежных средств. Выплачивается эта компенсация выгодоприобретателю или страхователю. Сама по себе компенсация выплачивается для того, чтобы покрыть ущерб в процессе страхования имущества. При этом, страховое возмещение может быть осуществлено не только в виде конкретной денежной выплаты. Но и в натуральной форме. Есть несколько простых примеров:

  1. По ОМС вы получаете лечение.
  2. По страховке автомобиля вы получаете ремонт машину в случае с ДТП.

Тут уместно будет рассмотреть пример с дорожно-транспортным происшествием, так как схему с ОМС будет разъяснить примером сложнее.

Предположим, вы попали в ДТП. В этом случае страховая компания может оплатить услуги по ремонту и восстановлению автотранспортного средства. Это и есть страховое возмещение в натуральной форме.

Разумеется, само возмещение никак не может превысить размер страховки. Интересно и то, что натуральная форма возмещения может быть реализована даже в виде отдельного пакета выполненных работ или услуг. Есть несколько схем возмещения ущерба. Если мы говорим о том, что имущество страховалось изначально не на полную стоимость. Схемы следующие:

  1. Первый риск.
  2. Пропорциональное возмещение.

В первом случае будет компенсирован весь ущерб. Однако, этот размер возмещения зарегулировано страховой суммой. И не стоит забывать о том, что выплата пропорционально снизит эквивалент страховой суммы. А вот схема пропорционального возмещения на данный момент является более популярной. Дело все в том, что возмещаться тут будет ущерб в процентном, или если угодно, долевом соотношении. Предположим, имущество оценили по страховой стоимости в сто единиц. А вот страховая предельная сумма на данный момент 80.

В этом случае при полном ущербе будет использовано частичное возмещение по соответствующей пропорции.

Кроме того, страховой ущерб может быть не возмещен в определенных ситуациях. Это могут быть:

  1. Военные действия.
  2. Ядерные взрывы.
  3. Бездействие страхователя.
  4. Действие страхователя.

Кроме того, страховое возмещение не может вступать в противоречие с исполнением законодательства. Следовательно, если ваше имущество было уничтожено или арестовано представителями государственных органов, то страховая компания ничего возмещать вам не будет. Потому что государство тут первично, а страховая компания находится примерно на том же положении, что и человек, чье имущество было застраховано. По крайней мере, именно так это работает в теории. Конечно, на практике есть несколько дополнительных деталей, но о них мы пока говорить не будем.

Кстати, утс это часть страхового возмещения. Давайте узнаем об этом. Но перед началом разберемся с том, как работает ОСАГО и КАСКО. Ведь эти две системы страхования автотранспорта в России существуют уже очень давно.

УТС по ОСАГО

ОСАГО это система обязательного страхования автотранспорта. Без этой страховки вы не имеете права появляться на дорогах общего пользования. УТС это утрата товарной стоимости автомобиля. Иными словами, это его устаревание. Стоит понимать, что законодательного определения для УТС до сих пор никто не ввел. Следовательно, есть только порядок расчета утраты товарной стоимости. Обычно при повреждениях средней категории, товарная стоимость утрачивается в следующем диапазоне:

  1. Нижняя граница 8 процентов.
  2. Верхняя граница 10 процентов.

Впрочем, с позиций Верховного Суда Российской Федерации для УТС все-таки нашли какое-то косвенное определение. Правда это достаточно странное и размытое определение. Итак, исходя из позиции ВС РФ, УТС это снижение товарной стоимости транспорта, которое вызвано ухудшением товарного вида и каких-то конкретных эксплуатационных качеств.

Сама утрата товарного вида и первоначальных эксплуатационных качеств может быть связана с тем, что ДТП и ремонт спровоцировали снижение долговечности и прочности. Как самого автомобиля в целом, так и его отдельных деталей в частности. Тут ничего удивительного нет, это достаточно простая мысль и формулировка.

Если упрощать определения, то УТС-ом можно назвать ту разницу, которая образуется между двумя стоимостными категориями:

  1. Целый автомобиль (не крашеный и не битый).
  2. Крашенный и отремонтированный после аварии автомобиль.

Естественно, утрата товарной стоимости это реальный ущерб. А значит, в теории, автовладелец может получить компенсацию за УТС. Естественно, только в том случае, если виновник дорожно-транспортного происшествия это кто-то другой. Если же виновником ДТП стали вы, то ни о каких страховых возмещениях для вас разумеется речи даже не идет. Вообще, сама формула расчета УТС по ОСАГО достаточно сложна для повседневного использования. Ведь все очень сильно зависит от:

  1. Объема ремонта.
  2. Объема повреждений.
  3. Характера повреждений.
  4. Вида повреждений и т.п.

Более того, некоторые коэффициенты для расчета УТС нужно искать в методических рекомендациях Министерства Юстиций Российской Федерации. А еще для того, чтоб рассчитывать потерю товарной стоимости при окраске машины, придется использовать совершенно другую формулу. Иными словами, разобраться в этих хитросплетениях не так уж и просто, как может показаться изначально.

Важно еще и понимать, что ничего доказать по УТС вы не сможете. Потому что расчет производится не просто алгоритмами и специальным программным обеспечением. Но еще и под управлением независимого эксперта. Так что рассчитать собственную компенсацию по УТС вы скорее всего просто не сможете. Поэтому формулу мы и не публикуем. Однако, для общего саморазвития можем предложить упрощенный пример.

Предположим, что утрата товарной стоимости будет считаться в этом году (2021). Все ремонтные действия, которые производились с машиной это:

  1. Окраска панелей.
  2. Замена панелей.
  3. Замена лонжерона.

Уже тут у нас появляется процент в виде 1.3%. Его мы будем умножать на реальную стоимость вашего автомобиля. Предположим, стоимость вашего автомобиля составляет 400 тысяч рублей. В этом случае формула будет примерно следующей:

стоимость машины умножаем на 1.3 и делим на 100 процентов.

В нашем случае УТС будет равен сумме в 5.2 тысячи рублей. Не сказать что это сильно повлияет на размер возмещения, и вместе с тем, сама страховка складывается как раз из таких мелочей. Ну а усредненные показатели по УТС мы уже разобрали раньше. Кстати, стоит сказать, что если вы производили ремонт по направлению страховой компании, то УТС можно получить в виде возмещения на руки. Вы просто получаете выплату в кассе и всё.

Вот только и тут не все так просто. Это касается не только ОСАГО, но и других страховок. Так вот, если машина соответствует одному из нижеперечисленных критериев, то УТС вообще рассчитывать не станут:

  1. Уже есть кузовная ржавчина на момент ДТП (речь о коррозии поврежденных деталей).
  2. Есть повреждения от ДТП (предыдущих).
  3. Автомобиль уже ремонтировали по ОСАГО.
  4. Менялся кузов до момента расчета УТС.
  5. Машина использовалась в очень интенсивном режиме.

Кстати, если автомобиль прослужил более 2.5 лет, то признание интенсивного использования автоматически перекрывает возможность расчета УТС.

Для грузовых автомобилей есть пороговый "возраст". Если грузовик старше 36 месяцев, то УТС уже считать не будут. А еще для легковых автомобилей старше 60 месяцев точно не станут рассчитывать УТС. Интересно и то, что ранее можно было получать УТС по каждому случаю аварии. Сегодня эта возможность есть только при первых повреждениях автомобиля.

Для получения УТС выплат нужно писать отдельное заявление в страховую компанию. Кстати, помимо этого нужно прикрепить еще и извещение о страховом возмещении.

У вас есть 3 года с момента случившегося ДТП, чтобы получить УТС. Если срок исковой давности будет утерян, то в теории, его можно установить. На практике, скорее всего уже смысла не будет. Так как только на восстановление срока при мизерной сумме УТС у вас уйдет гораздо больше денежных средств.

КАСКО страхование

Интересно, но для системы страхования по КАСКО не существует отдельного законодательства. При этом, страховщики все-равно подчиняются определенным нормативно-правовым актам и законодательному регламенту. Тут надо опираться на:

  1. Отдельное Федеральное Законодательство.
  2. Закон ЗПП.
  3. ГК РФ.
  4. Нормативы ЦБ (регулятор).
  5. Стандарты ВСС.

Кроме того, тут используются еще и отдельные постановления Пленума ВС РФ.

Естественно, КАСКО традиционно противопоставляется ОСАГО. И это неспроста, ведь схема деления тут примерно такая же, как в системе ОМС и ДМС.

Проблема в том, что ОСАГО это обязательная страховка. А КАСКО нет. Да, у КАСКО есть определенное преимущество. Даже если вы совершили ДТП, то вы все-равно получаете возмещение. И при крупном ущербе вы тоже получаете право на возмещение ущерба. Даже если вашу машину просто уничтожат или угонят, вам могут компенсировать ее стоимость в денежном выражении. Кстати, страховая компания не должна ограничивать расходование средств по целям. В теории, вы можете на это возмещение потом приобрести себе новый автомобиль. Или потратить денежные средства на что-нибудь другое.

Если же машину все еще можно восстановить, то компания-страховщик просто будет восстанавливать ее за свой счет.

Вот только ирония в том, что страховая компания может просто не продавать вам полис КАСКО. Да, они имеют на это полное право, ведь оно регламентировано 421 статьей Гражданского Кодекса Российской Федерации. Интересный момент еще и в том, что объяснять причину представитель страховщика не будет. А повод для отказа может быть вообще любым. Например, вас проверили по открытым БД и узнали о том, что вы регулярно бываете в ДТП. Или ваш автомобиль просто в группе риска по угону.

Страховые компании существуют для того, чтобы зарабатывать. Выплата страховки это потеря прибыли. Поэтому автовладельцы с сомнительной "репутацией" просто не будут оформлены в системе, во избежание риска. Стоит понимать еще и тот факт, что тарифная сетка по закону для КАСКО вообще не устанавливается. Фактически, вы можете сравнить условия по стоимости полиса на одну и ту же машину в двух разных компаниях. И в большинстве случаев стоимость будет заметно различаться.

При этом различия между ОСАГО и КАСКО достаточно существенные. Например по КАСКО вы можете застраховать только сам автотранспорт. А вот гражданскую ответственность по этому полису перекрыть не получится.

Но что такое гражданская ответственность? Это нарушение правил дорожного движения, ведущее к повреждению имущества других граждан. Кроме того, могут пострадать граждане не только уничтожением имущества, но и получением серьезных повреждений. В итоге, водитель получивший полис КАСКО может работать сразу и с ОСАГО. В этом случае ОСАГО будет покрывать убытки всех пострадавших от вас в ДТП. Ну а КАСКО покроет уже ваши личные убытки.

Традиционно, система страхования по КАСКО подразумевает покрытие следующих убытков:

  1. Машину украли или угнали.
  2. Машину повредили.
  3. Машину начали разбирать "по частям".

Под разборкой подразумевается хищение отдельных частей и деталей автомобиля. Например, у дорогих автомобилей принято воровать колеса по ночам. Это был очень популярный бизнес в 90-е годы. Да и сегодня, кое-где с подобным явлением можно встретиться. Вот как раз на этот случай и нужно КАСКО.

Как по ОСАГО получить возмещение убытков?

Если человек застраховал жизнь или здоровье, он обращается в страховую компанию. При наступлении страхового случая. Если было застраховано имущество и оно повреждено, делается все тоже самое. К вопросу о том, как страхуют осужденных. Да, для них есть отдельная страховка, но регламент взаимодействий со страховщиками тут совсем другой. В силу того, что осужденного даже застраховать в современных реалиях трудно. Если разрешения начальника колонии добиться не удастся, то и ни о какой страховке речи не идет. Вернемся к ОСАГО. С ОСАГО сталкивается каждый автовладелец. Так как же получить возмещение? Все предельно просто. Начинаем с первого этапа, это оформление дорожного транспортного происшествия. Оформить можно несколькими способами:

  1. Европротокол.
  2. Стандартный регламент с привлечением ГИБДД.

Если вы столкнулись с другим автомобилем, но люди не пострадали, то можно составлять европротокол. У участников ДТП должны быть полисы ОСАГО. И ущерб (предполагаемый) не должен быть более 100 тысяч рублей. Учтите, сам европротокол нужно заполнять правильно. Иначе вы рискуете лишиться выплат даже по ОСАГО. Поэтому несколько раз проверьте бланки перед их отправкой и подписанием.

Если же ситуация не подходит для оформления европротокола, то нужно вызывать на место ГИБДД. И следите за тем, чтобы все сделано правильно.

Учтите, в ваших интересах проконтролировать правильность фиксации ситуации. Потому что страховая компания будет как раз опираться на материалы из протокола. Если что-то туда не вносили, то и учитывать страховщик это попросту не станет. Система проста до безобразия.

После этого будет проведена независимая экспертиза. Она нужна для того, чтобы определиться с масштабом повреждений. Всё дело в том, что ОСАГО вообще не предусматривает денежных выплат по регламенту. Следовательно, вашу машину отремонтируют, но выплат вы не получите на руки.

Только при условии, что машина уже не поддается восстановлению, вы сможете получить выплаты.

Уже после проведения экспертизы вы сможете узнать о суммах возмещения. Кстати, ничего не мешает вам провести собственную независимую экспертизу. Оплачивать ее придется самостоятельно.

После того как экспертиза проведена, нужно передать все документы в страховую компанию. Кстати, вам нужно уложиться в 5 суток, с момента совершения аварии. Иначе возникнут серьезные проблемы. И если виновник аварии не обратится в страховую компанию вовремя, то представители страховщика получают право о требовании возмещения ущерба. После того как процедура завершилась, нужно ждать. Если первичная выплата вас не устроила, то можно будет подать претензию и начать разбирательство со страховщиком.

Заключение

На этом пожалуй и остановимся. Сегодня мы разобрали вопрос страхования автомобилей. Тема достаточно обширная, и одной публикацией ее точно не удастся раскрыть. Продолжение темы в последующих публикациях. Ну а на сегодня всё.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Брокер FXamo: брокеры обманули на деньги + отзывы, пострадавшие, вернуть деньги

Брокер FXamo: брокеры обманули на деньги + отзывы, пострадавшие, вернуть деньги

Регистрация конторы

На ресурсе fxamo.com отсутствует информация об активации. Известно лишь, что посредник относится ни то к LLC FXamo, ни то к FXamo Ltd. LLC аббревиатура применяется в Америке, а другая – в Англии. Аферисты не захотели вникать в эти нюансы.

LLC Ltd FXamo (либо FXamo LLC) типа существует, но в действительности нет. Данную контору выдумали маркетологи. Без юр адреса, No регистрации и копии документации, достоверность которых возможно верифицировать онлайн, LLC FXamo – это набор букв.

Лицензирование

Для получения такого документа, брокеру требуется активироваться. Впрочем, в FXamo так не думают и сделали 3 попытки казаться управляемой конторой.

Впервые брокер лжёт, если говорит, что его работа "принята" Английским регулятором официальной этики в области экономики (FCA). 2-ой обман – что у него имеется разрешение от регулятора по экономическому контролю и надзору (FSA). Лицензию нам никто не предъявляет. Брокер Трибунал поискал подтверждения его предоставления на главном веб-ресурсе FSA. Всё это было бессмысленно. FSA не предоставлял документ FXamo.

3-ья ложь: представитель FXamo сделал фальшивый документ, что он с ноября 2017 г. управляется VFSC. Комиссия по экономическим услугам Вануату не выдавала лицензию Fxamo. Аферисты с использованием программы фотошоп внесли личные сведения в распечатку, которую подобрали в Сети.

Если даже это разрешение было настоящим, оно бы однозначно не имело значение в РФ. С 2018 г. играют роль лишь те права на посредническую работу, выдающиеся Центральным банком России.

Как выглядит ресурс FXamo

Перейдя на ресурс fxamo.com, возможно сразу обнаружить яркую картинку с рекомендацией обрести «реальный доход от торгов». Что-то схожее наблюдается на веб-ресурсах большинства аферистов.

Следует перейти в опцию «Контакты», чтобы посмотреть, какие варианты связи рекомендует применить мошенник. О себе контора указывает следующее: имеется 3 филиала – в Лондоне, Гонконге, Сан-Пауло. У каждого офиса имеется номер телефона, e-mail. Изначально, всё смотрится официально.

Впрочем, эти адреса филиалов считаются ложью Fxamo, которую лохотрон применяет для сохранения легенды о наличии у него межнационального статуса. Так, обычная верификация, к примеру, великобританские адреса указывает: никакого филиала в Англии у брокера FXamo нет.

FXamo мошенники

Другая уловка, применяющую мошенник – заявление о типа наличии сразу нескольких разрешений. Так, FXamo уверяет, что управляется Регулятором по экономическому управлению и надзору (FSA), но требующую документацию не предъявляет. Помимо всего, работа конторы типа «одобряет» Британское регулирование официальной этики в области экономики (FCA), но на портале самой конторы упоминание о Fxamo отсутствует.

Для большей надежности представитель Fxamo вспомогательно намеревался обмануть о наличии разрешения VFSC (Комиссия по экономическим услугам Вануату). Этот регулятор не считается надёжным, но даже его разрешение у брокера отсутствует, что тоже просто верифицирует.

Фальсификацию разрешительных документов и адресов лохотрон Fxamo «компенсирует» красочными описаниями достоинств. Такой приём используется многими мошенниками, такой проект – не исключение.

Приведённые конторой преимущества считаются обычной «водой». Так, не установлен размер спредов, а даже если кредитное плечо 1:500 реально предоставляется – в случае с аферистами это грозит ещё более скорого лишения средств при малейшем колебании котировок, регулирующие самим посредником.

Сведения о 12 годах на рынке и управление британским закон – сплошной обман. В действительности посредник не имеет никакого отношения к английским управлениям, что было подтверждено, а обычная верификация возраста домена показывает следующее.

Следует указать: практически 4 года на рынке – довольно большой срок для мошенников, но о 12 годах всё равно не говорится. Помимо всего, судя по датам откликов, первое время посредник не работал, хотя имя было зарегистрировано – отклики в интернете почти все «свежие».

Fxamo – развод или нет?

Лучше начать с анализа ресурса. Авторы пишут, что организация открыта в 2008 г. и считается одной из главных брокеров. Впрочем, если постараться отыскать отклики о Fxamo в Сети, то получится, что они отсутствуют. Данной ситуации имеется вполне простое объяснение: ресурс начал работать только несколько месяцев назад и имеет низкую посещаемость. А именно про свой возраст и репутацию аферисты наврали.

Также возможно проанализировать разрешение данной конторы. Посредник типа имеет управление офшорной страны Вануату, но на веб-ресурсе самого управления не числится, что довольно просто проверить. Получается, что разрешение сделали в Photoshop и она бессмысленная.

Ну и последним фактом в пользу, что Fxamo – обман, будет служить хорошо знакомый шаблон веб-портала. Такой шаблон применяется довольно плодовитой группой аферистов, которая ежемесячно ищет новых представителей Fxamo для обмана честных граждан.

В чём суть обмана

Под видом посредника CFD сотрудники Fxamo предлагают клиентам открыть депозиты для прибыли на экономических рынках. Но в действительности никакой прибыли нет, все переведённые в данную конторы денежные средства насовсем остаются у аферистов.

Обычно, люди проходят регистрацию в Fxamo через объявления в Facebook и иных соцсетях. Аферисты распространяют рекламу о сказочных трейдинговых роботах Telegram 10, Общее Дело и им аналогичных. Затем, для авторизации роботов потребуется перевести на депозит 200-500$, которые достаточно оперативно проигрываются.

Иной схемой обмана Fxamo считается торговля с так именуемыми менеджерами. На подкрученной площадке пользователю демонстрируют имитацию торговли, впоследствии пользователь типа выигрывает большую сумму. Впрочем, снять данный выигрыш не получится без предварительной уплаты «налога», «подключения страховки», и иных придуманных аферистами поборов. Оплачивать всё это, конечно, бессмысленно, поскольку лохотрон функционирует лишь на приём финансов, а доход на счёте просто обрисован в программе.

Кроме всего менеджеры Fxamo не пренебрегают обманывать граждан на оформление займов и сами настроены финансировать пользователей. Разница тут лишь, что займы от посредников не имеют силы и считаются точно такой же подделкой, как и доход на площадке. Но невзирая на это, аферисты угрозами судопроизводств и коллекторов вынуждают потерпевших выплачивать фиктивный долг.

Как мошенничает Fxamo: обзор схемы развода

Суть обман заключается, что представители псевдо-посредника втираются в доверие к наивным пользователям и обещают им большие деньги с Fxamo. Цель шарлатанов – убедить трейдеров открыть один из торговых счетов. Беря во внимание, что для торговли применяется своя площадка, аферисты смогут без проблем нарисовать результаты, чтобы создать иллюзию успешной деятельности. Сложности начинаются, когда лицо пытается снять деньги. Тогда его профиль просто блокируют.

В откликах пользователи компании описывают, что им не давали снимать заработанные средства под разными предлогами. Так мошенникам удаётся вытянуть ещё какую-то сумму. Если у клиента отсутствуют деньги для пополнения счёта, ему рекомендуют взять займ. В результате он попадает в долговую яму, из которой трудно выкарабкаться. Судя по откликам, представитель FXamo смогут угрожать судебными приставами и судопроизводствами, доводя граждан до депрессии.

Торговые условия, типы счетов, личный кабинет Fxamo

Список предоставляемых трейдинговых инструментов весьма большой. Впрочем, необходимо брать во внимание неимение поставщиков ликвидности, все предложенные контракты – CFD (сделки на разницу цен). Трейдинговые инструменты посредника:

  1. Валютные пары;
  2. сырьё;
  3. криптовалюты;
  4. акции;
  5. драгоценности.

Для начала деятельности следует пройти регистрацию, открыть один из предложенных видов депозитов. Их у посредников всего 3.

Минимальная сумма вклада – 500 $. Каждый торговец с навыком согласится, что это чрезмерный размер – множество иных брокеров рекомендует начинать с минимальных депозитов, что предпочтительнее для начинающих. Тем более, брокер не предлагает запустить демо-счёт, что также не добавляет решительности.

С другой стороны, начинающим рекомендуется пройти обучение – на выбор – персонально либо в группе. Естественно, для этого потребуется оставлять персональную информацию, что обеспечит на последующие надоедливые звонки с просьбами запустить счёт.

Интересно взглянуть на ЛК FXamo. Поначалу, нет ничего сомнительного, но наблюдательные опытные клиенты тут же подметят способ пополнения – криптовалюта.

Новеньким клиентам следует помнить: ни один порядочный представитель Fxamo никогда не принимает средства на банковские карточки либо криптовалютные кошельки, так как у брокерских контор нет на это права (допускается лишь применение расчетного счёта). Из-за этого, скриншот ЛК – ещё одно подтверждение шарлатанской деятельности брокера.

Способы ввода/вывода денег на fxamo.com

Для пополнения счёта псевдо-брокер Fxamo рекомендует применить лишь криптовалюту (биткоин). И это естественно, поскольку подобные переводы непросто проконтролировать. Пользователю практически не дают возможностей подтвердить, что он осуществлял переводы финансов компании.

Что считается вывода, то он практически невозможен. В откликах трейдеры говорят, что контора разными способами этому препятствует. К примеру, не хочет принимать документацию для проверки учётной записи, из-за чего клиенты не смогут вывести собственные финансы.

Разоблачение

Сразу следует выделить, что весь миф конторы один обман. Это простой ресурс типа посреднической конторы. Отсутствует какая-то документация либо разрешения, подтверждающая законную деятельность. Доверчивых граждан обманывают рассказами, что контора управляется Английским законом и т.д. В действительности все анонимно.

Трейдинговая площадка – лишь программа, имитирующая торги. В действительности аферисты не имеют прямого доступа к настоящим биржам, Форекс и т.д.

Настоящий шаблон мошенничества. Шарлатаны уговаривают вас внести как можно больше средств, после сливают депозит к 0 либо просто блокируют профиль. Пользователь не сможет возвратить собственные деньги поскольку, в первую очередь, аферисты никогда не компенсируют финансы, а также, вы переводите денежные средства на сторонние реквизиты, кроме всего, вы соглашаетесь на условия посредника:

Предостережение о высоком уровне опасности: Трейдинговые сделки на разницу (CFD) соединены с высоким уровнем опасности и смогут не подходить для всех вкладчиков. Высокая степень кредитного плеча сможет действовать и за и против Вас. Перед тем как соберетесь торговать сделками на разницу (CFD) необходимо Вам детально дать оценку цели своей работы, Ваш опыт и склонность к риску. Высока вероятность частичной либо полной потери инвестированных Вами средств, из-за этого Вам не стоит вносить капитал, которых Вы не сможете дозволить себе лишиться.

Вам напрямую высказывают, что никто и ничего не будет компенсировать. Вы вносите финансы, которых сможете лишиться.

Права пользователей

Форма авторизации на веб-портале FXamo идентична с формой авторизации у иных посредников. Представленная контора – новая организация шарлатанской группы: Timatrade, ImcFx, KeyOnCapital, ForexIm, FxBase, Rickglobal, Cryptoks. Они дублируют один и тот же ресурс. А также полностью копируют текст нормативной документации, регламентирующих отношения с пользователями.

На своё усмотрение контора сможет попросить перечислить дополнительные деньги, а трейдер должен в указанные сроки осуществить это. Иначе организация имеет право закрыть его трейдинговые манипуляции.

Представитель FXamo сможет получать от 3-их лиц личные данные трейдера и сведения о кредитоспособности. Кроме того вправе без предварительного оповещения предъявлять их своим сотрудникам и поставщикам услуг, иным конторам, которые входят в состав группы Организации.

Отзывы о брокерах

Андрей

Скажу так, негодяи, сначала говорят вложите средства и приступаем к работе 20 на 70, далее звонят и предлагают ещё внести, ответил, что больше нет средств, тогда снимайте доход я вытягивать вас не стану, пробую снять и в итоге нет средств. Причем он с меня еще и финансы вымогать пробовал, типа я снял, а ему 20% не вернул. Просто нет слов, весьма продуманные и способов как обмануть клиентов достаточно большое количество. Я сразу изучил отклики и сказал что они о вас отрицательные. После он мне прислал адрес для перехода, я перешёл непосредственно туда где ознакомился с негативным комментарием. Он меня убедил, что это заказные отклики якобы данное лицо за это получает средства. Я то поверил, так что граждане не при каких обстоятельствах не переводите средства, вы их элементарно отдадите мошенникам.

Вера

Мой коллега повёлся на них. Ему в подтверждение, что не лохотронщики позволили снять 1 500 руб., дальше начали уговаривать взять займ, и реально он нацелен идти в банк. И его невозможно переубедить, что это развод. Эти брокеры находят ответы на всё. На негативные отклики отвечают, что это конкуренты нарочно выставляют, и вытягивают финансы, чтоб удалить. Наверное коллега всё же оформит займ и не прислушается ни к родственникам ни к друзьям. Эти негодяи манипулируют большим кушем и что коллеги завидуют, а родственники сами грезят вложить, но опасаются. Не понимаем, что ещё предпринять.

Игорь

Зайдя по рекламе в Фейсбуке, я очутился в FXamo. Тут же прошёл регистрацию, чтобы узнать побольше о конторе и предложениях, поскольку на ресурсе маловато информации.

Мне сразу позвонил менеджер, утверждающий, что есть возможность оперативно заработать, так красочно рассказывал, что здесь быстро трейдеры становятся богатыми. Я поверил и размечтался, что стану хорошо зарабатывать уже спустя 30 дней. И реально уже спустя пару месяцев смог вывести кругленькую сумму и обрадовался, что так будет всегда.

Короче, вложился по-полному и главное переводил средства через обменник, что ничего теперь не смогу снять. Мне дали ещё бонусы, после подобным мотивировали ответ. Такое ощущение, что меня зомбировали. Я сразу начинаю терять бдительность и доверяю им, хотя уже были подозрения, когда аналитик стал меньше со мной связываться.

Короче, заработок был и пришло время снятия средств, но мне сообщили что требуется ещё оплатить налог, либо могут привлечь за отмывание финансов. Впоследствии, с меня начали снимать эти налоги, затем придумали, что вот бонус надо отработать, а ещё спустя 7 дней вообще всё сняли.

FXamo – это настоящие аферисты, обманывающие честных и наивных граждан. Настоятельно не советуем верить таким беспринципным аферистам. Все данные на веб-ресурсе не соответствует действительности, отсутствует какая-либо документация либо разрешение, подтверждающих законную деятельность.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

0

Что такое признание должника банкротом в арбитражном суде: заявление в суд + практика, примеры, основания

Что такое признание должника банкротом в арбитражном суде: заявление в суд + практика, примеры, основания

Заявление о признании банкротства: что стоит знать?

Как оборотить должника через суд? Как должно правильно составляться заявление? Что еще обо всем этом необходимо знать? Первоначально здесь стоит отметить факт того, что дела, где речь идет о таком процессе, как банкротство физического лица, на сегодняшний день в арбитражном суде регулируются главой 28 АПК РФ.

Заявление отправляется по месту, где находится должник. Оно может быть написано последующими лицами:

  1. Различными кредиторами.
  2. Самим должником.
  3. Остальными заинтересованными лицами. Здесь обязательно учитываются нормы, существующие на сегодняшний день или прописанные в федеральном законе, которые регулируют все вопросы в таком направлении, как несостоятельность.

При подаче заявления в обязательном порядке необходим учет и определенных правил. К примеру, стоит отметить то, что оно подается именно в арбитражный суд. Естественно, речь идет именно о письменном варианте. Дополнительно там должна присутствовать и подпись руководящего лица. Это может быть не только какое-то юридическое лицо, но и тот человек, который уполномочен с учетом учредительной документации должника. Также это может сделать и сам гражданин, который на тот момент и является должником.

Дополнительно заявление при наличии такой необходимости может быть подписано и представителем гражданина в той ситуации, когда подобное полномочие предусматривается в соответствующей доверенности. Также собственное заявление может быть отправлено в арбитражный суд и за счет заполнения специальной формы, которая размещена на официальном сайте судебной инстанции. Другими словами, заявление может быть отправлено и просто через Интернет.

Там в обязательном порядке должна быть обозначена и последующая важная информация:

  1. Название арбитражного суда, куда отправляется обозначенное заявление.
  2. Точная сумма, которую с гражданина требуют конкретные кредиторы. Речь идет о том размере денежных средств, который не оспаривается самим должником.
  3. Точная сумма задолженности, которая касается именно возвращения вреда. Он может быть причинен не только здоровью человека, но и, естественно, его жизни. Также все это может касаться выплаты пособия или же оплаты труда. Не исключается и возможность обозначения здесь суммы вознаграждения, которое касается ранее заключенного авторского договора.
  4. Точный размер полностью всей задолженности, которая касается выплаты обязательного платежа.
  5. Реальное обоснование того, почему конкретный гражданин не способен удовлетворить присутствующие требования со стороны кредитора. Речь идет о выплате задолженности в полноценном объеме. Также может быть указано и значительное осложнение собственной хозяйственной деятельности при непосредственном взыскании имущества.
  6. Информация о том, какие еще инстанции приняли в производство заявления по этому делу. К примеру, это может быть, как третейский суд, так и суд общей инстанции. Здесь должны присутствовать и данные о том, какие документы предъявлялись с целью списания финансов с разнообразных счетов самого должника.
  7. Информация о том, какое имеется имущество. Сюда стоит отнести не только дебиторскую задолженность, но и имеющиеся в наличии денежные средства.
  8. Все существующие на данный момент номера счетов в банковских учреждениях, а также в остальных существующих на сегодняшний день кредитных организациях. Дополнительно стоит обозначить и непосредственно сами адреса.
  9. Адрес и название саморегулирующей компании. Отсюда в дальнейшем, и будет назначен соответствующий временный управляющий. Естественно, это решение принимается именно арбитражным судом.
  10. Точный размер вознаграждения, который необходимо выплатить самому арбитражному управляющему.
  11. Полный список всех видов документации, которая прилагается к собственному заявлению.

Что еще необходимо знать о подаче заявления?

В таком процессе, как банкротство существуют не только различные способы банкротства юридического лица, но и определенные особенности, которые касаются физических лиц. Если должник в собственной деятельности применяет информацию, которая обладает таким знаком, как государственная тайна, тогда в собственном заявлении рекомендовано обозначение и формы допуска.

Дополнительно, здесь необходимо обозначение или не обозначение и последующей не менее важной информации:

  1. Остальные сведения, которые обладают прямым отношением к конкретному делу. Они должны быть указаны.
  2. Не обозначаются требования к кандидатуре, которая должна претендовать на место временного управляющего.
  3. Обязательно обозначение и информации о тех обстоятельствах, в которых находится на этот момент сам должник. Они не должны быть связаны с таким видом, как предпринимательская деятельность.

Куда отправляется заявление, написанное должником?

Должник отправляет собственное заявление в соответствующий арбитражный суд. А вот копия должна быть отослана именно конкурсному кредитору. Также все это касается уполномоченного органа, владельца конкретного имущества, и самого совета директоров. Речь может идти и о каком-то другом коллегиальном аналогичном органе управления. Не исключаются и остальные лица в той ситуации, которые предусмотрены действующим ФЗ.

В ситуации, когда до подачи соответствующего заявления был назначен представитель владельца имущества, - а именно унитарного предприятия, тогда копии заявления здесь должны быть отправлены именно туда. Речь также может идти о представителе работника или учредителя.

К собственному заявлению в обязательном порядке необходимо приложить:

  1. Документация, обозначенная в ст. 126 АПК РФ.
  2. Документация, которая подтверждает факт наличия конкретной задолженности, и естественно, отсутствие возможности в удовлетворении требований кредитной организации в полноценном объеме.
  3. Документация, которая подтверждает остальные обстоятельства, с учетом которых было написано соответствующее заявление конкретного гражданина.
  4. Учредительная документация самого должника. Речь также может идти и о конкретном юридическом лице. В последней ситуации, необходимо предоставление свидетельства, которое подтверждает факт регистрации. Взамен, в зависимости от ситуации, возможно и предоставление свидетельства о регистрации ИП.
  5. Выписка из ЕГР. Там должна быть обозначена информация о месте расположения или о месте проживания должника. Срок получения документа не должен быть больше, чем за 30 дней до подачи.
  6. Список кредитных организаций с обозначением расшифровки не только дебиторской, но и соответственно, кредитной задолженности. Обязательно стоит указать и все известные адреса не только должника, но и самого кредитора.
  7. Обозначение бухгалтерского баланса. Речь идет о самой последней дате составления отчета. Также все это может быть заменено обозначением цены, а также состава имущества.
  8. Соответствующее решение владельца конкретного имущества.
  9. Протокол ранее проведенного собрания, где был избран такой человек, как представитель работника для последующего принятия участия в таком процессе, как арбитражный. Это все обозначается только в той ситуации, когда конкретное собрание было проведено еще до того момента, как осуществляется подача собственного заявления.
  10. Отчет, который касается обозначения цены имущества. Он в обязательном порядке должен быть подготовлен именно профессиональным и полностью независимым оценщиком. Он является не обязательным. Но, если такой документ существует, тогда его стоит приложить.
  11. Документация, которая подтверждает присутствие допуска к конкретной гос тайне. Обязательно обозначение и самой формы этого самого допуска. Все это касается случаев при наличии у гражданина лицензии на выполнение определенной разновидности работы с применением информации, которая относится к государственной тайне.
  12. Документация, которая доказывает факт наличия определенного имущества, которого хватит для того, чтобы оплатить рассмотрение дела по несостоятельности.
  13. Доверенность, а также остальные виды документации в той ситуации, когда все это предусмотрено законом.

К собственному заявлению обязательно стоит приложить оригинальные документы. Не исключается вместо них возможность предоставления копий, которые были заверены предварительно именно у профессионального нотариуса. Дополнительно, стоит отметить и факт того, что вся документация может быть направлена в арбитражный суд не только в бумажном виде, но и, соответственно, в электронном варианте.

Конкурсный кредитор: как писать заявление?

Банкротство – это процесс, который достаточно часто сопровождается и надобностью в осуществлении такого действия, как реализация имущества должника. Также стоит отметить и то, что заявление в арбитражный суд может быть подано и непосредственно самим конкурсным кредитором. Все подается именно в письменной форме. Там должна присутствовать подпись представителя или конкретного руководителя.

Не исключается и возможность отправки собственного заявления за счет заполнения специальной формы, которая имеется на сайте суда. Как и в предыдущей ситуации, речь идет об отправке через Интернет. Непосредственно в самом заявлении в обязательном порядке должна быть обозначена и последующая информация:

  1. Название конкретного арбитражного суда. Речь идет о той судебной инстанции, куда отправляется заявление кредитора.
  2. ФИО должника, а также его точный адрес проживания.
  3. ФИО конкурсного кредитора и его точное месторасположение.
  4. Максимально точный размер всех существующих требований с обозначением той суммы, которую необходимо платить под видом неустоек и самих процентов. Речь может идти не только о пене, но и о наиболее разнообразных штрафах.
  5. Обязательство, на основе которого и появилось требование. Не исключается и надобность в обозначении срок исполнения конкретной разновидности обязательства.
  6. Решение судебной инстанции, которое уже вступило в собственную законную силу. К примеру, оно может быть принято не только третейским, но и арбитражным судом.
  7. Доказательства того, что предъявляется конкретному человеку. Речь идет об исполнительном документе.
  8. Доказательства наличия реального основания появления конкретной задолженности. Здесь речь идет не только о товарно-транспортных накладных, но и об определенных счетах, а также об остальных подобных видах документации.
  9. Название и адрес расположения саморегулирующей компании, где выбирается такой специалист, как временный управляющий.
  10. Точный размер суммы вознаграждения, который предназначается для выплаты арбитражному управляющему.
  11. Список всей документации, которая прилагается к соответствующему заявлению.

В собственном заявлении конкурсный кредитор может обозначить и сами профессиональные требования к такому человеку, как кандидат на место самого временного управляющего. Если речь идет о заявлении кредитора, тогда там должна быть обозначена и остальная информация, которая обладает прямым отношением к рассмотрению конкретного дела о несостоятельности. Дополнительно, сюда можно приложить и ходатайство от самого конкурсного кредитора. В обязательном порядке он должен отправить должнику и соответствующую копию.

Что же касается оснований, тогда заявление может касаться и объединенной задолженности с наиболее разнообразными обязательствами.

Какие документы стоит приложить к заявлению со стороны не одного кредитора?

Конкурсные кредиторы имеют полное право объединить собственные требования, а также в дальнейшем обратиться в соответствующий суд при подаче всего одного единственного своего заявления. Подобный вариант подписывается полностью всеми конкурсными кредиторами, которые объединили собственные требования.

К выше обозначенному варианту заявления необходимо приложить последующие виды документации:

  1. Документация, обозначенная в ст. 126 АПК РФ.
  2. Документы, которые полностью подтверждают обязательства. Не исключается надобность в обозначении присутствия и точной суммы имеющейся задолженности по обозначенным обстоятельствам.
  3. Все существующие доказательства того, что задолженность действительно существует. Это не только ТТН и счета-фактуры, но и другие бумаги.
  4. Остальные обстоятельства, которые касаются дела.

Дополнительно стоит приложить доверенность, которая подтверждает полномочия определенного конкурсного кредитора подписывать заявление. Там должно быть обозначено его право на выполнение действий, связанных с возможностью подачи документов в суд.

При наличии ранее вынесенного решения суда, оно также в обязательном порядке должно быть приложено. Не исключается и такой вариант, как подача электронного вида всех требующихся бумаг.

Уполномоченный орган: как подать заявление?

Заявление на сегодняшний день может быть подано не только выше описанными лицами, но и уполномоченным органом. Оно должно отвечать определенным обязательным требованиям, которые предусматриваются для того варианта, который должен подаваться со стороны самого кредитора.

Здесь не обойтись и без приложения такого вида документации, как решение местного налогового органа. В противоположной ситуации, речь может идти о таможенном органе. Подобное решение должно касаться надобности в осуществлении такого действия, как взыскание задолженности таким путем, как реализация определенной разновидности имущества. Не исключается и надобность обозначения:

  1. Информации, которая касается задолженности именно в плане внесения обязательных платежей.
  2. Остальные не менее важные сведения.

В любой ситуации, необходимо понимать, что под банкротством на сегодняшний день подразумевается неспособность человека расплатиться с собственными обязательствами, в том числе и кредитными. Все это подтверждается такой судебной инстанцией, как Арбитражный суд. В результате принятия соответствующего решения далее можно уже говорить о присутствии банкротства.

Первоначально в суде признается именно несостоятельность конкретного человека, а уже затем начинается и весь процесс банкротства. Все это необходимо для того, чтобы можно было расплатиться полностью со всеми требованиями, которые были предъявлены со стороны кредитора.

Как уже говорилось выше, подать соответствующее заявление может не только сам гражданин, но и соответственно, его конкретный кредитор. В дальнейшем, должнику остается только доказать факт того, что он действительно не имеет возможности выплаты определенных долговых обязательств. Обязательно соблюдение и всех существующих на сегодняшний день критерий, а также многочисленных требований.

Таким образом, чтобы всю прошло так как необходимо, лучше сразу же обратиться к профессионалам. В таком процессе, как объявление банкротства имеется много тонкостей и подводных камней. Во всем этом может разобраться только опытный юрист! Не стоит забывать и о последствиях после банкротства.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Показать полностью

Спросить быстрее, чем найти.
Отвечу на вопрос за 5 минут.
Спросить юриста! Быстрый ответ за 5 минут
Бесплатная горячая линия 8 800-777-32-63